Prawo Handlow 001 99


Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego
ż 1. Pojęcie prawa handlowego
Literatura: J. Frąckowiak, O konieczności dalszych zmian prawa cywilnego szczególnie w odniesieniu do podmiotów i umów w obrocie gospodarczym, PPR
1999, Nr 3; K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1997; J Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 1999; J. Okolski, W. Opalski, Reforma kodeksu cywilnego a prawo handlowe, Studia Iuridica XXI 1994; J. Okolski, W. Opalski, Znaczenie prawa handlowego w świetle koncepcji jedności prawa cywilnego, PPR 1992, Nr I; M. Safjan, Umowy związane z obrotem gospodarczym
jako najważniejsza kategoria czynności handlowych, PPR 1998, Nr 2.
I. Definicja prawa handlowego
Nb 1.
Podstawy prawa prywatnego, w tym prawa handlowego, były tworzone w okresie przedwojennym. Wówczas ogół stosunków w sferze obrotu prawnogospodarczego regulowało prawo handlowe, będące gałęzią prawa prywatnego. Podstawowym aktem prawnym regulującym te stosunki było rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. -Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.). Kodeks ten ukształtowany został w oparciu o kryterium podmiotowe, którego podstawą było pojęcie kupca. W ten sposób przyjęto kryterium subiektywne opierające się na rozwiązaniu przyjętym przez niemiecki Kodeks handlowy (Handelsgestzbuch-HGB). Jednakże jednocześnie ustawodawca definiował czynności handlowe jako czynności dokonywane przez kupca w związku z prowadzoną przez niego działalnością. W ten sposób wykształciła się dualistyczna koncepcja regulacji stosunków majątkowych przez prawo cywilne (obrót powszechny) i prawo handlowe (obrót gospodarczy). Ten ostatni rozumiany był nie tylko jako wymiana dóbr i usług za pośrednictwem pieniądza, ale towarzyszące tej wymianie i powstające w jej procesie stosun-


STRONA 2
-ki prawne między jej uczestnikami (K. Kruczalak, Prawo, s. 17). Cechą tych stosunków jest to, że co najmniej jeden uczestnik (obrót półprofesjonalny, jednostronnie gospodarczy) lub wszyscy uczestnicy (obrót profesjonalny, dwustronnie gospodarczy) prowadzi działalność gospodarczą w sposób trwały i zawodowy, co najczęściej wiąże się z prowadzeniem przedsiębiorstwa na własny rachunek i w celach zarobkowych.
Cechą charakterystyczną stosunków handlowych było również użycie cywilistycznej metody regulacji stosunków prawnych, czyli powszechne posługiwanie się umową. Tak więc cechą stosunków gospodarczych poddanych regulacji cywilistycznej była ekwiwa1entność świadczeń i zasada równorzędności podmiotów. W okresie powojennym zasady te uległy zdeformowaniu poprzez wykorzystywanie instrumentów prawa administracyjnego (przede wszystkim decyzji administracyjnej) do wpływania na stosunki gospodarcze.

Nb 2
Wprowadzenie w życie w 1965 r. ustawy z 23.4.1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spowodowało zmianę dualistycznej regulacji stosunków majątkowych przez prawo cywilne i handlowe, na rzecz koncepcji jedności prawa cywilnego. Jednakże, jak sądzę, nie może to prowadzić do wniosku, że zasada jedności prawa cywilnego oznacza odejście od podziału na prawo handlowe i prawo cywilne powszechne. Wydaje się, że zasadę tę wprowadzono przede wszystkim po to, aby Kodeks cywilny objął swym zasięgiem również stosunki między jednostkami gospodarki uspołecznionej (J. Frąckowiak, O konieczności, s. 7-8). Poddanie odrębnej regulacji działania jednostek gospodarki uspołecznionej, jako dominującej grupy podmiotów stojącej w opozycji do podmiotów prywatnych, mogło doprowadzić do wydzielenia tzw. prawa gospodarczego opartego na zupełnie odmiennych regułach działania niż te, w których obowiązywały reguły rynkowe. W ten sposób, mimo że doszło do osłabienia wykorzystywania tradycyjnych metod regulacji obrotu gospodarczego (umowa) i częściowego tworzenia zrębów prawa gospodarczego, jednostki gospodarki uspołecznionej podlegały przepisom Kodeksu cywilnego. Jednocześnie jednak art. VI PWKC uchylił przepisy Kodeksu handlowego, utrzymując w mocy tylko niektóre z nich dotyczące spółek jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. W stosunku do tych spółek pozostały w mocy przepisy o firmie, rejestrze, prokurze, a w odniesieniu do stosunków handlu zagranicznego -przepisy art. 518-524 i 531 KH. W ten sposób z kodyfikacji prawa handlowego pozostały jedynie fragmenty odnoszące się do niektórych grup podmiotów (łącznie z przywróconą w 1991 r. spółką komandytową), ale zrezygnowa -


STRONA 3
- no z regulacji odnoszących się do czynności handlowych, określających pojęcie i rodzaje tych czynności.
Nb 3
Ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) utrzymała w mocy jedność prawa cywilnego (art. 1 KC). Jednakże utrzymanie zasady jedności prawa cywilnego na wzór rozwiązań przyjętych m.in. we Włoszech i Szwajcarii, gdzie stosunki gospodarcze zarówno profesjonalne, jak i nieprofesjonalne (powszechne) poddane są jednolitej regulacji prawnej, wymaga zastanowienia. W dobie gospodarki rynkowej, opartej na zasadzie wolności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, nie znajdujemy kompleksowego zespołu norm, które mogłyby stanowić podstawę regulacji tych stosunków. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na istniejące dyrektywy interpretacyjne dające podstawę wyróżnienia obrotu profesjonalnego (półprofesjonalnego), które zmuszają do wyodrębnienia prawa handlowego. Należą do nich (zob. J. Okolski, w: Prawo, s. 15-16): wolność gospodarcza, bezpieczeństwo obrotu, szybkość (tempo) obrotu, specyficzne wymogi dotyczące finansowania (kredyt) i sposobu rozliczania, trwałość stosunków, ich szablonowość, podwyższony poziom wymagań wobec profesjonalistów. Nie powinno być więc wątpliwości, że - mimo tendencji wzmacniania zasady jedności prawa cywilnego - należy wyodrębnić prawo handlowe jako samodzielną dyscyplinę prawną. Należy przez nią rozumieć zespół norm prawa prywatnego regulujący organizację przedsiębiorców oraz dokonywanie między nimi (dwustronnie lub choćby jednostronnie) czynności handlowych (por. również K. Kruczalak, Prawo, s. 21; J. Okolski, w: Prawo, s. 11). Od prawa handlowego należy wyraźnie odróżnić tzw. publiczne prawo gospodarcze, będące
częścią prawa publicznego, a charakteryzujące się tym, że reguluje stosunki odnoszące się do interesu publicznego, w szczególności stosunki organów państwowych z podmiotami (w tym przedsiębiorcami) przy posługiwaniu się metodą administracyjnoprawną (decyzja). Nie powinno się zaliczać do publicznego prawa gospodarczego stosunków przedsiębiorców, chociaż w literaturze podejmowane są takie próby. Z pewnością nie można zakwestionować relacji między państwem (jego organami) a uczestnikami obrotu, ale w dobie gospodarki rynkowej powinno to stanowić margines działań (zwany poprzednio zarządzaniem gospodarką narodową).

Nb 4.
Niniejsze opracowanie oparte jest na dwóch kryteriach pozwalających, zgodnie z przedstawioną definicją, na wyróżnienie prawa handlowego: podmiotowe (przedsiębiorca) i przedmiotowe (umowy handlowe). Nie powinno już budzić wątpliwości wyodrębnienie kategorii podmiotowej, gdyż po ewolucji historycznej (kupiec, jednostka gospodarki uspołecznio-



STRONA 4

-nej i nieuspołecznionej, podmiot gospodarczy) przepisy posługują się pojęciem przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą jest więc osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą (art. 2 ust. 2 ustawy z 19.11.1999 r. -Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.).
Wyraźne podstawy wyróżnienia kategorii podmiotowej wynikają ponadto z utrzymania, a obecnie wzmocnienia kategorii spółek prawa handlowego poprzez uchwalenie nowego Kodeksu spółek handlowych.
Z kolei przez działalność gospodarczą rozumie się (art. 2 ust. 1 PrGosp) działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego i na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (art. 5 PrGosp). Wolność gospodarcza wyrażona w tym przepisie nie ma jednak charakteru absolutnego. Do najważniejszych jej ograniczeń należy zaliczyć wymóg posiadania koncesji lub zezwolenia. Z przepisów prawa wynikają ponadto obowiązki spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej, odnoszące się do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego i moralności publicznej oraz ochrony środowiska.
Artykuł 36 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209) wprowadził listę podmiotów, które podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie wyczerpuje to, moim zdaniem, katalogu przedsiębiorców, ale wskazuje jednak na tych, którzy są rejestrowani. Z drugiej strony, poza przedsiębiorcami sensu stricto wpisywane są też oddziały przedsiębiorstw zagranicznych i główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Podstawowymi jednak kryteriami uznania za przedsiębiorcę są te, które zostały określone w art. 2 PrGosp. Na potwierdzenie zamiaru uznania osób wpisywanych jako przedsiębiorców przepisy KrRejSU nazywają ten rejestr "Rejestrem przedsiębiorców".
W rozumieniu art. 36 KrRejSU przedsiębiorcami są:
1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółek cywilnych),
2) spółki jawne,
3) spółki partnerskie,
4) spółki komandytowe,
5) spółki komandytowo-akcyjne,
6) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,


STRONA 5

7) spółki akcyjne,
8) spółdzielnie,
9) przedsiębiorstwa państwowe,
10) jednostki badawczo-rozwojowe,
11) przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi" (por. art. 91 PrGosp),
12) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
13) inne osoby prawne, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru (np. fundacje, stowarzyszenia),
14) oddziały przedsiębiorców zagranicznych,
15) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

Nb 5
Inne zagadnienie związane jest z pojęciem czynności handlowych.
Kategorii tej nie można opierać na jednoznacznych wyróżnikach metodologicznych, gdyż w naszym prawie nie istnieje definicja tej kategorii czynności ani nie została też normatywnie wyodrębniona regulacja takich czynności (M. Safjan, Umowy, s. 1). Jednakże bezsprzecznie wskazane już cechy obrotu gospodarczego, a przede wszystkim jego specjalizacja, wymagają regulacji często odbiegających od klasycznego unoffi1owania w prawie cywilnym materialnym. Oznacza to, że do obrotu gospodarczego należy stosować ogólne przepisy prawa handlowego z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Już obecnie przepisy Kodeksu cywilnego regulują, choć nie zawsze kompleksowo (np. umowa przewozu), kategorię umów handlowych. Należy podzielić pogląd, że specyfika stosunków handlowych może doprowadzić do powtórnego wyodrębnienia ogólnej regulacji czynności handlowych (ibidem, a także: J. Okolski, W. Opalski, Znaczenie, s. l; J. Okolski, W. Opalski, Reforma, s. 68 i nast.).
Przyjmując kryterium podmiotowo-przedmiotowe, definiujące pojęcie prawa handlowego, obecnie możemy uznać, że wyróżnienie umów handlowych ma podstawę de lege lata (M. Safjan, Umowy, s. 1).
Wielu przepisów Kodeksu cywilnego odwołuje się bezpośrednio do przedsiębiorców (choć często nie są to terminy konsekwentnie stosowane, np. art. 118, 355 ż 2, art. 3581 ż 4, art. 3854 ż l, art. 563 ż 2, art. 765, 774, 794). Używane terminy: prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie przedsiębiorstwa należy traktować jako podstawę wyróżnienia kategorii czynności handlowych, umów w szczególności. Z drugiej strony, określenia: "osoba prowadząca działalność gospodarczą" (art. 386 KC), "strona zawierająca umowę w zakresie prowadzenia działalności gospo-


STRONA 6

-darczej" (art. 3852 ż 2 KC), "w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent)" (art. 4491 ż l), "poza zakresem działalności gospodarczej" (art. 4493 ż l), "podmiot, który zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich" (art. 736 KC), pozwalają na wyodrębnienie specjalnej kategorii, ogólnie określanej przedsiębiorcami.
Dlatego też druga część niniejszego opracowania (rozdział III) odnosi się do umów handlowych, rozumianych jako dokonywane w ramach działalności zawodowej lub zarobkowej danego podmiotu będącego uczestnikiem obrotu gospodarczego (ibidem, s. l).

Nb 6
W ramach prawa handlowego wyodrębniły się wyspecjalizowane przedmioty (dyscypliny - K. Kruczalak, Prawo, s. 35). Uważam jednak, że prawo spółek należy zaliczyć do prawa przedsiębiorców sensu stricto w ramach prawa handlowego. Do najważniejszych zaliczyć możemy: prawo autorskie i wynalazcze, prawo papierów wartościowych, prawo wekslowe i czekowe, prawo upadłościowe. Możemy więc dojść do wniosku, że zdefiniowane prawo handlowe, jako prawo regulujące organizację przedsiębiorców i dokonywanych między nimi czynności handlowych, rozumiane jest jako prawo handlowe sensu stricto, natomiast uzupełnione przez wyspecjalizowane dyscypliny tworzy prawo handlowe sensu largo.

II. Źródła prawa handlowego

Nb 7
Źródłem prawa handlowego są przede wszystkim przepisy prawa stanowionego, regulacje umowne tworzone przez strony, odpowiednie postanowienia umów międzynarodowych.
Nie bez znaczenia dla prawa handlowego są również zwyczaje, a także orzecznictwo sądowe i wypowiedzi doktryny, których jednak nie można zaliczyć do źródeł prawa.

Nb 8
Bezsprzecznie do najważniejszych aktów prawnych, będących źródłem prawa handlowego, należą:
l) ustawa z 15.9.2000 r. -Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037),
2) ustawa z 23.4.1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
3) ustawa z 23.4.1964 r. -Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.),
4) ustawa z 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.),
5) utrzymane w mocy postanowieniem art. 632 KSH przepisy Kodeksu handlowego dotyczące firmy i prokury,


STRONA 7
6) rozp. Prezydenta RP z 24.10.1934 r. -Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.),
7) rozp. Prezydenta RP z 24.10.1934 r. -Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.),
8) ustawa z 21.8.1997 r. -Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.),
9) ustawa z 28.4.1936 r. -Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282),
10) ustawa z 28.4.1936 r. -Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.),
11) ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 ze zm.),
12) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209),
13) ustawa z 20.8.1997 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zm.),
14) ustawa z 19.11.1999 r. -Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.),
15) rozp. Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237).

Druga grupa przepisów regulujących prawo handlowe wiąże się z jednej strony ze szczegółowością rozwiązań, a z drugiej - z ich poważną dynamiką i zmiennością. Można zaryzykować tezę, że lista ta będzie ulegała permanentnym zmianom polegającym na wydawaniu coraz to nowych aktów i uchylaniu obowiązujących. Do przepisów tych, regulujących szczegółowo stosunki prawa handlowego, należą:
l) ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 ze zm.),
2) ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.),
3) ustawa z 16.9.1982 r. -Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.),
4) ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.),
5) ustawa z 7.4.1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zm.),
6) ustawa z 26.6.1974 r. -Kodeks pracy (tekst jedno Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
7) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 ze zm.),


STRONA 8
8) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 ze zm.),
9) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.),
10) ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.),
11) ustawa z 10.5.1990 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.),
12) ustawa z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388),
13) ustawa z 28.7.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.)
14) ustawa z 30.5.1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195 ze zm.),
15) ustawa z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 ze zm.),
16) ustawa z 15.11.1984 r. -Prawo przewozowe (tekst jedno Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 601),
17) ustawa z 22.3.1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92 ze zm.),
18) ustawa z 23.11.1990 r. o łączności (tekst jedn. Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564),
19) ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319),
20) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr47, poz. 211 ze zm.),
21) ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 ze zm.),
22) ustawa z 30.6.2000 r. -Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 508),
23) ustawa z 1.12.1961 r. -Kodeks morski (tekst jedno Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.),
24) ustawa z 7.7.1994 r. -Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.),
25) ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271),
26) rozp. RM z 30.5.1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz. U. Nr 64, poz. 328),


STRONA 9

27) ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450),
28) ustawa z 22.1.2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179).

Nb 9
Źródłem prawa handlowego może być ponadto prawo umowne. W tym przypadku są to tzw. umowne warunki umów (K. Kruczalak, Prawo, s. 84). Obecnie wzorce umowne mogą być wydawane przez każdy podmiot prawa, który uczestniczy w obrocie cywilnoprawnym. Zmieniona została więc zasada, że może je wydawać tylko ten podmiot, któremu przepis rangi ustawy przyznawał kompetencje do wydawania wzorców umownych (ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Nr 22, poz. 271). Swoboda kreowania stosunków umownych wynika z art. 3531 KC i odnosi się przede wszystkim do umów handlowych. Nie dotyczy natomiast tworzenia przedsiębiorców, gdyż w stosunku do nich obowiązuje zasada numerus clausus (J. Okolski, w: Prawo, s. 22).

Nb 10
Jak już wspomniano, dla prawa handlowego znaczenie mają również zwyczaje. Poprzednio, zgodnie z art. l KH, do źródeł prawa handlowego (obok Kodeksu handlowego i ustaw szczególnych) zaliczano powszechnie obowiązujące w państwie prawo zwyczajowe. Obecnie, wobec uchylenia art. l KH, należy podać w wątpliwość uznanie prawa zwyczajowego jako źródła prawa. Jednakże -co podkreśla się w doktrynie (J. Okolski, w: Prawo, s. 21; K. Kruczalak, Prawo, s. 55) -istotne znaczenie w prawie handlowym mają zwyczaje. Przez zwyczaj należy rozumieć pewne zasady zachowania się przedsiębiorców. Same w sobie nie mają cech prawotwórczych, ale często albo konkretne przepisy odsyłają do zwyczaju (np. art. 56, 65 ż l, art. 354 KC), albo zwyczaj ten na tyle kształtuje stosunki prawne, że następstwem określonych zachowań jest wydanie normy prawnej.
Na rozwój prawa handlowego wpływają również (nie będąc źródłem prawa) orzecznictwo sądowe i wypowiedzi doktryny (literatura, piśmiennictwo).

Nb 11
Z punktu widzenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej coraz większe znaczenie mieć będą przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej. Już teraz dorobek prawa handlowego wiąże się z porównywaniem dyrektyw (np. ~ sprawach spółek), tj. aktów wiążących państwa członkowskie, dających Jednak swobodę wyboru metody i formy wprowadzenia postanowień dyrektywy w życie (inaczej niż rozporządzenia, które mają moc bezpośrednio

STRONA 10
wiążącą). Poza tym należy wskazać zalecenia i opinie, które są aktami niższego rzędu i które nie są wiążące dla państw członkowskich.

ż 2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo
Literatura: P. Bielski, Regulacja pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym a projekt prawa spółek handlowych, PPR 1999, Nr 6; G. Bieniek, B. Ziemianin, Przedsiębiorstwo państwowe. Komentarz do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, Zielona Góra 1992; E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieńczyło-Chlabicz, Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej, PPR 2000, Nr 4; G. Czudaj, Odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa w świetle art. 526 k.c., Rej. 1999, Nr 5; J: Frąckowiak, Podmiot gospodarczy. Kilka uwag o konsekwencjach wyodrębnienia tej kategorii podmiotów w prawie cywilnym, Acta Universitatis Wratislavensis Prawo CCXLII 1995; A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spółek. Zarys, Warszawa 1999; W J. Katner, Kupiec, podmiot gospodarczy, przedsiębiorca. Ewolucja pojęciowa, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V; A. Kidyba, Mały i średni przedsiębiorca jako kategoria normatywna, Prawo spółek 2000, Nr 2; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2001 ;A. Kidyba (red.), Spółka z 0.0. w praktyce, Warszawa 1999; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka z 0.0. w praktyce, Warszawa 1999; K. Kruczalak, Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie, Rej. 1998, Nr 3; K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1997; K. Kruczalak, Przedsiębiorstwo zarobkowe (gospodarcze) "w większym rozmiarze", Pr. Spół. 1998, Nr I; Z. Kubot, Struktury holdingowe, Zielona Góra 1993; M. Litwińska, Dzierżawa i użytkowanie przedsiębiorstwa w świetle art. 552 k.c., PPR 1994, Nr 3; M. Litwińska, Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie cywilnym i handlowym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu, PPR 1993; J. Malarczyk, Pojęcie przedsiębiorstwa zarobkowego prowadzonego w większym rozmiarze, Rej. 2000, Nr 4; E. Norek, Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego, Warszawa 1997; J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 1999; A. Opalski, Koncern w polskim prawie spółek, PPR 1998, Nr 7; M. Poźniak-Niedzielska, Pojęcie przedsiębiorstwa a jego majątek, Annales UMCS 1982; M. Poźniak-Niedzielska, Zbycie przedsiębiorstwa w świetle zmian w kodeksie cywilnym, PiP 1991, Nr 6; S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1997; K. Strzyszkowski, Instytucje prawa działalności gospodarczej. Uwagi o projekcie ustawy Prawo działalności gospodarczej, PUG 1999, Nr 4; W Szpringer, Regulacje struktur rynkowych, Pr. Spół. 1997, Nr 10; H. Urbańczyk, Przedsiębiorstwo jako aport w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr. Spół. 1999, Nr 9; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, Warszawa 1994; J. Widio, Zakres stosowania art. 526 k.c. w odniesieniu do przepisów o zbyciu przedsiębiorstwa, PPR 1996, Nr I; A. W Wiśniewski, Przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym a reforma prawa handlowego, cz. I i II, PPR 1999, Nr 4-5.


STRONA 11
I. Definicja przedsiębiorcy

Nb 12
Na przestrzeni lat, niezależnie od ustroju panującego w Polsce, regulacja odnosząca się do działalności gospodarczej oparta była na systemie podmiotowym. Zgodnie z takim rozwiązaniem, najistotniejsze było zdefiniowanie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W prawie handlowym w okresie przedwojennym -aż do uchylenia przepisu art. 2 ż I KH -głównym pojęciem było pojęcie kupca. Kupcem był ten, kto we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (por. W J. Katner, Kupiec, s. 171 i nast.). Zgodnie z Kodeksem handlowym, nie uważano za prowadzenie przedsiębiorstwa prowadzenia gospodarstw rolnych, leśnych, ogrodniczych, hodowlanych, rybnych, łowieckich i pszczelarskich oraz wykonywania wolnych zawodów. Kupcy, którzy prowadzili przedsiębiorstwo w większym rozmiarze, zaliczani byli do grupy kupców rejestrowych (w prawie niemieckim Vollkaufmann), a pozostali byli kupcami nierejestrowymi (Minderkaufmann). Uchylenie przepisów odnoszących się do kupca (art. 2-4, 7-9, 11-12) nie było całkowite. Nie uchylono bowiem art. 5 i 6, zgodnie z którymi spółki handlowe były kupcami rejestrowymi, które musiały być wpisane do rejestru handlowego. Ponadto szereg przepisów utrzymanych w mocy operowało i operuje nadal pojęciem "kupiec" (m.in. art. 23 ż 2, art. 24, 26, 60 KH). Pojęcie "kupiec" powinno być zastąpione słowami "spółka prawa handlowego".
Uchylenie pojęcia "kupiec" wiązało się z pewną nieadekwatnością do obowiązującego w Polsce ustroju. Słowo "kupiec" było i jest używane raczej jako techniczno-potoczne określenie strony umowy sprzedaży (kupujący). Zastąpienie terminu "kupiec" wiązało się z wprowadzeniem kategorii jednostki gospodarczej, w szczególności podziału na jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej. Termin ,jednostka gospodarcza" był nie tylko terminem języka prawniczego, ale również prawnego. Za jednostkę gospodarczą uważano każdą jednostkę organizacyjną powołaną do prowadzenia stałej działalności gospodarczej (K. Kruczalak, Prawo, s. 83). Ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) wprowadziła nowe pojęcie "podmiot gospodarczy", które w sensie podmiotowym zastąpiło pojęcie kupca i jednostki gospodarczej. Zastąpienie terminu "kupiec" dokonało się m.in. w art. 1 rozp. Prezydenta RP z 24.10.1934 r. -Prawo upadłościowe (tekst jedno Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) i w art. 1 rozp. Prezydenta RP z 24.10.1934r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.). Nie chodziło wszakże o zwykłe zastępowanie pojęć, ale bardziej o nadanie innego sensu temu określeniu. Trudno bowiem zgodzić się z twierdzeniem, że pojęcie "podmiot gospodarczy" pokrywa sięz terminem "kupiec" czy "przedsiębiorca". Wydaje się, że między tymi terminami zachodzą określone różnice jakościowe.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 GospU, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (Przedsiębiorcą) była osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei działalność gospodarcza, w rozumieniu GospU, to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek przedsiębiorcy.
STRONA 12
Z powyższego wynikały dwie przesłanki warunkujące bycie przedsiębiorcą: 1) należy być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej; 2) prowadzić działalność gospodarczą w celach zarobkowych i na własny rachunek. Definicja z art. 2 GospU wywoływała określone wątpliwości. Wiązały się one zarówno z aspektem przedmiotowym (działalność zarobkowa), jak i podmiotowym (jednos10stki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej). Celem osoby podejmującej działalność gospodarczą powinien być zysk, gdyż to on stanowi istotę działalności gospodarczej. Zysk stanowi nadwyżkę aktywów nad pasywami. Występuje wówczas, gdy wszystkie wartości majątkowe w określonym okresie przewyższają sumę zobowiązań i majątku pierwotnego. Zysk podlega opodatkowaniu, toteż z pojęciem czystego zysku mamy do czynienia po odjęciu od zysku (dochodu) naliczonych podatków, do których jest się zobowiązanym. W sensie ekonomicznym jest to nadwyżka wpływów nad wydatkami. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowane na zarobek, nie zawsze traktowane było przez ustawę o działalności gospodarczej za taką działalność. W szczególności dotyczy to art. 9 GospU, zgodnie z którym nie wymagała zgłoszenia do ewidencji działalność gospodarcza (a więc ustawa przesądzała o tym, że jest to taka działalność) prowadzona osobiście przez osobę fizyczną, jeżeli zarobek stanowił dodatkowe źródło dochodu tej osoby (uboczne zajęcie zarobkowe) w zakresie określonym w ust. 2 art. 9. Dotyczyło to wytwarzania przedmiotów majątku osobistego, domowego i gospodarczego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego, naprawy i konserwacji przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarczego oraz mieszkań, wykonywania innych usług z użyciem materiałów i na narzędzi własnych oraz powierzonych (z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób), czynności handlowych polegających na sprzedaży nie przetworzonych produktów rolnyc1ych, ogrodowych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodarczego, go, runa leśnego, owoców leśnych, przetworów domowych. Tak więc mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której podmiot, mimo że prowadził działalność gospodarczą, nie uzyskał statusu przedsiębiorcy. Ustawa nie traktowała również, ale z powodów przedmiotowych, za działalność gospodarczą podjęcia działalności wytwórczej, rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodniczej oraz sadowniczej.
Ustawa z 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej wyłącza również stosowanie jej przepisów (art. 3) do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych, świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Zakres wyłączeń jest więc odmienny od zastosowanego w GospU.
Nb 13
Od strony podmiotowej problemem było, co możemy uznać, a co nie, za jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a także oddzielenie sfery gospodarczej od niegospodarczej wśród osób fizycznych i prawnych. Największe problemy rodziły się przy uznaniu podmiotowości gospodarczej spółki cywilnej. Część doktryny oraz orzecznictwo uznawały spółkę cywilną za podmiot gospodarczy (por. w szczegól-

STRONA 13
ności A. Jędrzejewska, Podmiotowość prawna spółki cywilnej będącej podmiotem gospodarczym, PPH 1993, Nr 7; zob. wyr. SN z 14.12.1990 r., I CR 529/90, PUG 1991, Nr 7, s. 122; wyr. NSA z 8.4.1991 r., S.A./Wr48/91, NSA 1991, Nr 3-4, poz. 56) czy wręcz -w kategoriach prawa cywilnego -za jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność sądową (por. dwa sprzeczne orzeczenia, z których jedno przyjmuje zdolność sądową, a drugie ją wyklucza: wyr. SN z4.2.1995 r., I CRN 2/93, OSP 1993, Nr l0, poz. 194 (negocja); uchw. SN (7) z 26.1.1996 r., 111 CZP 111/95, R. Pr. 1996, Nr4 i uchw. SN z7.7.1993 r., IIICZP 87/93, OSP 1994, Nr II, poz. 204), układową (uchw. SN z 28.7.1993 r., 111 CZP 97/93, OSNCP 1994, Nr 21, poz. 20), upadłościową (uchw. SN z 27.5.1993 r., III CZP 61/93, OSNCP 1994, Nr I, poz. 7).
Doprowadziło to do pewnej patologii jurydycznej, polegającej na interpretacji rozszerzającej art. I ustawy z 23.4.1964 r. -Kodeks cywilny (tak również W J. Katner, Kupiec, s. 178; W Pyzioł, w: W Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 1998, s. 70-73).
Poprzez takie podejście spółka cywilna wyparła prawie całkowicie spółkę jawną z obrotu. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie od 1.1.2001 r., tj. z chwilą wejścia w życie ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209), która nie uznaje spółki cywilnej za przedsiębiorcę. Przedsiębiorcami są tylko osoby tworzące spółkę cywilną.
Kodeks cywilny w art. l potwierdza wyraźnie dychotomię podmiotów stosunków cywilnoprawnych: osoby fizyczne i osoby prawne. Dlatego też nie można było przyjąć, że spółka cywilna to jednostka organizacyjna pośrednia między osobami fizycznymi a osobami prawnymi. Spółka cywilna jest umową wspólników. Nie oznacza to, że nie należy wyróżnić trzeciej kategorii, czego Kodeks cywilny nie czyni: jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Jednakże ich istnienie wynika nie z Kodeksu cywilnego, ale z przepisów szczególnych (np. Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółek osobowych czy art. 6 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedno Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903). Należy zwrócić uwagę również na okoliczność, że nie można utożsamiać stosunków gospodarczych ze stosunkami cywilnoprawnymi. Te pierwsze co do zasady opierają się na instrumentach cywilistycznych, ale uwzględniają również instrumenty administracyjne (koncesje, zezwolenia, inne decyzje administracyjne), finansowe itp. Nie każda osoba fizyczna będąca podmiotem prawa musi być przedsiębiorcą. Dotyczy to również osób prawnych. Nie każda osoba prawna z kolei musi być przedsiębiorcą. Nie można zgodzić się z poglądem wykluczającym z tej kategorii instytucje, których celem podstawowym nie jest cel zarobkowy, jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą jako aktywność akcesoryjną do podstawowej działalności (np. fundacja, stowarzyszenie).
Z chwilą podjęcia działalności gospodarczej, po spełnieniu warunków Przewidzianych prawem, stają się one przedsiębiorcami (inaczej, moim



STRONA 14
zdaniem, wątpliwie: K. Kruczalak, Prawo, s. 89; słusznie natomiast: W. J. Katner, Kupiec, s. 183).
Również przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidują, że jeżeli fundacja, stowarzyszenie, zakłady opieki zdrowotnej i inne organizacje społeczne i zawodowe (np. związki zawodowe, izby gospodarcze) podejmują działalność gospodarczą, to są wpisywane także do rejestru przedsiębiorców (art. 50 KrRejSU).

Nb 14
Ustawa z 20.8.1997 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) zastąpiła w ustawie o działalności gospodarczej, ale również w całym kompleksie aktów prawnych termin podmiot gospodarczy pojęciem przedsiębiorcy (W J. Katner, Kupiec, s. 178 i nast.; J. Frąckowiak, Oznaczanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (handlową), Gdańskie Studia Prawnicze 1998, t. V, s. 78). Wydaje się, że zmiana ta nie ma tylko wymiaru formalnego, ale zawiera głęboki ładunek merytoryczny. Chodzi przede wszystkim o nawiązanie do tradycyjnych pojęć prawa handlowego, w szczególności do pojęcia kupca.
Realizacja tego przedsięwzięcia nie jest jednak pozbawiona problemów. Przede wszystkim trudno się zgodzić z występującymi w doktrynie poglądami, że pojęcie podmiotu gospodarczego jest pojęciem szerszym od pojęcia przedsiębiorcy (wątpliwie K. Kruczalak, Prawo, s. 84). Problem polega na tym, że w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej były to synonimy. Należy jednak pamiętać, że pojęciem "przedsiębiorca" operują inne akty prawne. W szczególności godne zainteresowania są art. 2 ZNKU i art. 4 OchrKonkurU. Tak więc, zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej, przedsiębiorcą był ten, kto we własnym imieniu w celu zarobkowym prowadził działalność gospodarczą, tj. polegającą na handlu, usługach, produkcji i budownictwie. Także PWPU w art. 3 ust. 1 pkt 3 przewiduje, że przedsiębiorcą jest osoba prowadząca w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.

NB 15
W stosunku do pojęcia "kupiec" zachodziła istotna różnica, gdyż zgodnie z tym, co już zostało powiedziane, kupcem był ten, kto we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe. Występują tu więc dwa dodatkowe elementy:
1) prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu, co nie może być utożsamiane z aktualnym prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek, oraz
2) 2) prowadzenie przedsiębiorstwa, co nie musi mieć miejsca przy obecnie prowadzonej działalności gospodarczej.
Kupiec musiał więc być właścicielem przedsiębiorstwa lub dzierżawcą i użytkownikiem.
Nowa ustawa z 19.11.1999 r. -Prawo działalności gospodarczej przewiduje, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna oraz nie mająca osobowości prawnej, spółka prawa handlowego, która zawodowo we

STRONA 15
własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (K. Strzyszkowski, Instytucje, s. 2-4). Zgodnie z tą ustawą, można wyróżnić następujące wyznaczniki pojęcia działalności gospodarczej:
1) gospodarczy charakter,
2) zarobkowy (ukierunkowany na zysk) charakter,
3) prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i trwały (E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieńczyło-Chlabicz, Działalność, s. 15).

Nb 16
Przedsiębiorców możemy podzielić na dwie grupy: przedsiębiorców sensu stricto i przedsiębiorców not for profit. Odrębną kategorią jest grupa podmiotów non profit, tj. tych, które w ogóle nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy sensu stricto to tacy, których cel, w jakim mogą być utworzeni, jest celem zarobkowym, a ich działalność prowadzona jest we własnym imieniu i zawodowo. Do takich przedsiębiorców zaliczamy przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki jawne, partnerskie, komandytowe,
komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie.
Problematyczny może być status spółek z 0.0. lub akcyjnych, które powszechnie są traktowane jako przedsiębiorcy, ale jeżeli są tworzone w celu charytatywnym, kulturalnym itp., a nie nakierowanym na zysk, to status ich jest dyskusyjny.
W takich przypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie obu typów
spółek do kategorii not for profit.
Przedsiębiorcy z grupy not for profit to tacy, których co prawda cel główny nie jest celem zarobkowym, ale mogą prowadzić działalność gospodarczą z jednoczesnym przeznaczaniem zysków na cele statutowe (np. fundacje, stowarzyszenia, izby gospodarcze, szkoły wyższe, związki zawodowe, instytuty naukowo-badawcze). Trudno zakwestionować ich występowanie w obrocie gospodarczym, skoro przepis wyraźnie na to zezwala. Przedsiębiorcy not for profit mogą mieć status przedsiębiorcy od samego początku, tj. od ich powstania, albo poprzez podjęcie działalności gospodarczej. Not for profit oznacza, w odróżnieniu od instytucji non profit, że działalność gospodarcza może być prowadzona z ukierunkowaniem na osiąganie zysków, z tym jednak że zysk ten nie jest dzielony między członków czy uczestników przedsięwzięcia, ale na rzecz podmiotu realizującego określone cele, z przeznaczeniem na te cele.

STRONA 16
Nb 17
Określenie najbliższe prawidłowemu rozumieniu pojęcia przedsiębiorcy występuje w art. 2 ZNKU. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadząc - chociażby ubocznie - działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Tak więc pojęcie przedsiębiorcy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest odmienne od tego pojęcia wynikającego z przepisów PrGosp. Przepisy ZNKU odnoszą się do wszelkich osób i jednostek organizacyjnych, które uczestniczą w obrocie gospodarczym, prowadząc działalność zarobkową lub zawodową. Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu ZNKU nie jest też tożsame z takim pojęciem występującym w innych aktach prawnych, gdyż w większości przypadków automatycznie zastąpiono słowo "podmiot gospodarczy" słowem "przedsiębiorca", nie nadając mu nowego sensu. Przedsiębiorcą w rozumieniu ZNKU jest każdy przedsiębiorca bez względu na to, czy został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie jeszcze do ewidencji działalności gospodarczej), czy też wpisowi nie podlegał (J Szwaja, w: Ustawa, s. 30). Rozstrzygające jest również faktyczne uczestniczenie w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu i zawodowo jako właściciel przedsiębiorstwa w znaczeniu funkcjonalnym (J. Szwaja, ibidem, s. 31 odnosi pojęcie własności do znaczenia przedmiotowego), a także jako dzierżawca lub użytkownik. Przedsiębiorcami są więc nie tylko te jednostki, których celem jest działalność gospodarcza ukierunkowana na zysk, ale także te wszystkie, które faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, niezależnie od rozmiaru, akcesoryjności w stosunku do podstawowego celu itp. Grupa ta została określona mianem przedsiębiorców not for profit (np. fundacje, stowarzyszenia). Cechą przedsiębiorców musi być prowadzenie działalności zarobkowej lub zawodowej, co dotyczy w szczególności przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, którzy są traktowani jak przedsiębiorcy, jeżeli osobiście i samodzielnie, zarobkowo lub zawodowo świadczą usługi nawet bez wyodrębnionego przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym.
Różni to istotnie ZNKU od ustawy z 19.11.1999 r. -Prawo działalności gospodarczej, która w art. 87 przewiduje wyraźnie, że w rozumieniu tej ustawy świadczący pomoc prawną nie jest przedsiębiorcą.

Nb 18
Pojęcie przedsiębiorcy zdefiniowane zostało również w art. 4 ust. 1 OchrKonkurU, zgodnie z którym przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy -Prawo działalności gospodarczej, czyli osobę fizyczną, osobę prawną oraz nie mającą osobowości prawnej spółkę


STRONA 17
prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ponadto przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest:
1) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej,
2) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
3) osoba fizyczna posiadająca akcje lub udziały zapewniające jej co najmniej 25% głosów w organach co najmniej jednego przedsiębiorcy lub posiadająca kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji.
Katalog przedsiębiorców został więc rozszerzony poza przedsiębiorców sensu stricto m.in. o te podmioty, które prowadzą działalność użyteczności publicznej. Tak więc działalność organizacyjna i usługowa o takim charakterze, mimo że wyraźnie nie ma znamion prowadzenia działalności gospodarczej, a jest tzw. działalnością celową (statutową), zgodną z podstawowym celem jednostki organizacyjnej, jest przesłanką uznania za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów OchrKonkurU. Stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, związki zawodowe itp., nawet jeżeli nie podejmują działalności gospodarczej, to i tak są traktowane przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów jako przedsiębiorcy.
Ponadto przedsiębiorcą -w rozumieniu przepisów OchrKonkurU -są przedstawiciele wolnych zawodów, którzy wykonują wolny zawód osobiście, we własnym imieniu lub prowadzą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu. Ustawa przyznaje również status przedsiębiorcy osobie fizycznej posiadającej wskazany pakiet udziałów lub akcji co najmniej jednego przedsiębiorcy lub sprawującej nad co najmniej jednym przedsiębiorcą kontrolę, rozumianą jako wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno lub łącznie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na tego przedsiębiorcę. Uprawnienia te tworzą m.in. prawo do całego lub części mienia przedsiębiorcy bądź prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, wynik głosowania lub decyzje organów przedsiębiorcy (art. 4 pkt 13 OchrKonkurU). Status ten jest niezależny od prowadzenia działalności


STRONA 18
gospodarczej przez taką osobę, natomiast przesłanką jego przysługiwania jest podejmowanie dalszych działań podlegających kontroli koncentracji. Działania te mogą się przejawiać w połączeniu, przejęciu lub utworzeniu przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, objęciu lub nabyciu udziałów lub akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, a także w objęciu przez tę samą osobę funkcji członka organu zarządzającego albo kontrolnego u konkurujących ze sobą przedsiębiorców, jeśli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia jej zamiaru przekracza równowartość 50 000 000 EURO (art. 12 OchrKonkurU).
Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 PWPU, przedsiębiorcą jest osoba prowadząca w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową.
Zgodnie z ustawą z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050), przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy PrGosp, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego (art. 3 ust. 8 tej ustawy).
Specyficzne określenie przedsiębiorcy występuje w art. 6 ust. 6 PrGeolGórn. Jest to podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności ustawowej, tj. prowadzenie prac geologicznych i górniczych.

II. Przedsiębiorstwo w większym rozmiarze a mały i średni przedsiębiorca

1. Definicja

Nb 19
Szereg przepisów, przede wszystkim Kodeksu handlowego, odwoływało się do kategorii przedsiębiorstwa w większym rozmiarze. W szczególności, zgodnie z art. 75 KH, spółką jawną była spółka, która prowadziła we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze, a nie była inną spółką handlową. Zgodnie z art. 143 KH, spółka mająca na celu prowadzenie w większym rozmiarze przedsiębiorstwa zarobkowego albo gospodarstwa rolnego pod wspólną firmą była spółką komandytową, jeżeli wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiadał bez ograniczenia, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) była ograniczona. Tak więc prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w większym rozmiarze należało do essentialia negotii umów tych spółek. Jednakże zgodnie z art. VI ż l PWKC, uchylony został zarówno art. 4, jak i art. 7, będące podstawą ustalenia co jest, a co nie jest przedsiębiorstwem w większym rozmiarze.


STRONA 19
W związku z tym rozp. Min. Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z 1 1.7.1946 r. wydane w porozumieniu z Min. Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia przedsiębiorstw prowadzonych w większym rozmiarze (Dz.U. Nr 36, poz. 223 ze zm.) utraciło moc obowiązującą.
Odmiennie do tego zagadnienia ustosunkowywała się część doktryny (m.in. K. Kruczalak, Przedsiębiorstwo, s. 2 i nast.), przyjmując, że dalej istniały podstawy prawne, aby wykonać upoważnienie zawarte w art. 4 ż 2 oraz art. 7 ż 2 KH. Stanowisko takie wydaje się wątpliwe. Z kolei S. Sołtysiński (w: Kodeks, s. 71) przyjmował, że prowadzenie działalności gospodarczej w większym rozmiarze należy wywodzić z ustawy o rachunkowości. Jest to taka działalność, która spełnia łącznie dwa z trzech kryteriów:
1) średnioroczne zatrudnienie wynosi co najmniej 50 osób,
2) suma aktywów bilansu wynosi powyżej 1 mln EURO,
3) przychód netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych stanowi równowartość co najmniej 2 mln EURO.
Natomiast Kodeks spółek handlowych odstępuje od kryterium większego rozmiaru działalności przy definiowaniu spółki jawnej i komandytowej. Wskazuje jednak na to kryterium w art. 26 ż 4 przy obowiązku przekształcenia spółki cywilnej w jawną (jeżeli w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług osiągnęły wartość co najmniej 400 000 EURO). Wydaje się jednak, że z praktycznego punktu widzenia wprowadzenie tego kryterium jest zbędne i niczemu nie służy.
Obecnie coraz większe znaczenie, również normatywne, ma kategoria małego i średniego przedsiębiorstwa. Grupa takich przedsiębiorstw stoi w opozycji do przedsiębiorstw dużych, co w konsekwencji nie jest już do pogodzenia z kategorią przedsiębiorstwa w większym rozmiarze.
W krajach Unii Europejskiej nie ma jednolitej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa. Jednakże powszechnie stosuje się trzy kryteria dla przyjęcia, co należy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Są to: liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie, wielkość jego obrotów, wartość wyniku bilansowego. Często wskazuje się także na wartość majątku
produkcyjnego, niezależność ekonomiczną itp. W różnych krajach, nie tylko Unii Europejskiej, stosuje się rozmaite kryteria z punktu widzenia
zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Tak np. za małe i średnie przedsiębiorstwa uważa się te, których zatrudnienie wynosi od 1 do 20 osób (Norwegia), od 1 do 49 osób (Niemcy, Szwecja, Francja, Japonia), od 1 do 50 osób (Belgia, Dania, Holandia) czy też od l do 250 osób (USA).
Z kolei, biorąc pod uwagę obroty, należy zdywersyfikować kryteria ze względu na branżę, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza (przemysł, drobny handel, duży handel, budownictwo itp.).




STRONA 20
W krajach Unii Europejskiej często przyjmuje się definicję wprowadzoną w 1996 r. przez Komisję Europejską, zgodnie z którą do małych i średnich przedsiębiorstw zalicza się te, których zatrudnienie jest niższe niż 250 osób, obroty niższe niż 40 mln EURO lub ogólny wynik bilansowy nie osiąga 27 mln EURO. Potrzeba wyróżnienia tej kategorii w wymiarze normatywnym nie powinna budzić wątpliwości. Grupa małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej stanowi podstawową grupę przedsiębiorców. Tak np. w Niemczech aż 95% wszystkich przedsiębiorstw zalicza się do małych i średnich. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw wiąże się przede wszystkim z takimi elementami, jak: duża elastyczność w procesie dostosowania swojej struktury do gry rynkowej, wysoka innowacyjność i skłonność do ponoszenia ryzyka, wysoka dynamika wzrostu zatrudnienia czy w końcu wzrastający udział w wytwarzaniu dochodu narodowego. Potrzeba wyróżnienia małych i średnich przedsiębiorstw wiąże się również z koniecznością specjalnej pomocy dla tych podmiotów, głównie tzw. start-up, czyli rozpoczynających działalność gospodarczą. Do najczęściej stosowanych instrumentów pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom należą specjalne programy pomocy finansowej (dofinansowanie targów, wystaw) oraz specjalne pożyczki, preferencje kredytowe i w systemie podatkowym, tworzenie specjalnego otoczenia infrastrukturalnego (centra wspierania przedsiębiorczości), regionalne fundusze kapitałowe dla wspierania finansowego małych i średnich przedsiębiorstw, ventures capital, fundusze poręczeniowe dla takich przedsiębiorstw, które nie mają wystarczającego zabezpieczenia kredytowego, itp. Kategoria małego i średniego przedsiębiorcy będzie związana zarówno z przedsiębiorcą jednoosobowym, jak i spółką komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną. Wiąże się zasadniczo z przedsiębiorstwami reprezentującymi przewagę kapitału prywatnego.

Nb 20
Kategoria małego i średniego przedsiębiorcy stała się kategorią normatywną dzięki regulacji zawartej w ustawie z 19.11.1999 r. -Prawo działalności gospodarczej (A. Kidyba, Mały, s. 17-18; J. Malarczyk, Pojęcie, s. 88-90).
Unormowanie odnoszące się do tego zagadnienia składa się z dwóch części: część pierwsza poświęcona jest zasadom pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast część druga definiuje małego i średniego przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 53 PrGosp, państwo z poszanowaniem zasad równości i konkurencji powinno stwarzać szczególne warunki funkcjonowania tychże przedsiębiorców poprzez:


STRONA 21
l) inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych,
2) wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach,
3) wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne,
4) ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa,
5) wspieranie instytucji i organizacji lokalnych oraz regionalnych działających na rzecz małych i średnich przedsiębiorców,
6) promowanie współpracy małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględ nieniem przedsiębiorczości lokalnej.
Definicja małego i średniego przedsiębiorcy została określona z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym (art. 54 ust. l PrGosp):
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 mln EURO.
Nie uważa się jednak za małego przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali posiadają (art. 54 ust. 2 PrGosp):
1) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,
2) prawa do ponad 25% udziałów w zysku,
3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).
Z kolei za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, nie będącego małym przedsiębiorcą, który w poprzednim roku obrotowym (art. 55 ust. 1 PrGosp): 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 mln EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 mln EURO.


STRONA 22
Nie uważa się jednak za średniego przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają (art. 55 ust. 2 PrGosp):
l) więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,
2) prawa do ponad 25% udziałów w zysku,
3) więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższyć kwoty, o których mowa w art. 54 ust. l pkt 2 oraz w art. 55 ust. l pkt 2 (odnosi się to do przychodu i sumy aktywów).
W celu stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia przesłanki określone w art. 54 albo w art. 55 PrGosp, zainteresowany składa odpowiednie dokumenty. Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych przedsiębiorca nie może przedstawić dokumentów świadczących, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 54 ust. 2 albo w art. 55 ust. 2 PrGosp, oświadczenie na piśmie zastępuje te dokumenty. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także przewidywane średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

2. Rozliczenia małych i średnich przedsiębiorstw w obrocie

Nb 21
Coraz więcej przepisów odnosi się do kategorii małego i średniego przedsiębiorcy, w szczególności w kontekście udzielania im wsparcia. Ustawa z 6.9.2001 r. o terminie zapłaty w obrocie gospodarczym (przed opublikowaniem) wprowadza ograniczenie swobody w narzucaniu małym i średnim przedsiębiorcom przez przedsiębiorców dużych niekorzystnych warunków umów.
Ustawa dotyczy umów, których podmiotami są osoby wskazane powyżej, ale tylko tych, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towarów lub świadczenie usług przez małego i średniego przedsiębiorcę na rzecz podmiotów pozbawionych takiego statusu. Nie dotyczy to jednak świadczenia usług związanych z wykonywaniem czynności bankowych, a także świadczeń polegających na odpłatnym dostarczaniu towarów lub świadczeniu usług, gdy są one finansowane w całości lub części ze środków międzynarodowych instytucji finansowych, w których Polska jest członkiem, lub z którymi ma podpisane umowy o współpracy oraz ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Generalną zasadą, wprowadzoną ustawą z 6.9.2001 r., jest to, że jedną stroną jest mały i średni przedsiębiorca, a drugą -osoba pozbawiona takiego statusu i gdy przewi-


STRONA 23

-działy one w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Wówczas kontrahent małego i średniego przedsiębiorcy jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych i to niezależnie od tego, czy jego kontrahent wystąpił z takim żądaniem. Odsetki obowiązują za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku -do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Strony mogą zastrzec w umowie odsetki wyższe od ustawowych. W takim przypadku wierzyciel -mały i średni przedsiębiorca, może żądać ich za cały okres między 31 dniem od dostarczenia towaru bądź wykonania usługi a dniem zapłaty.
Zgodnie z art. 4 ustawy, nie narusza ona przepisów Kodeksu cywilnego o wymagalności świadczeń pieniężnych oraz o skutkach opóźnienia i zwłoki dłużnika. W konsekwencji więc, niezależnie od odsetek, dostawca (wykonujący usługę) może żądać odszkodowania, jeżeli w wyniku zwłoki w zapłacie poniósł szkodę.

III. Pojęcie przedsiębiorstwa

Nb 22
Pojęcie przedsiębiorstwa nie jest terminem jednoznacznym. Występuje zarówno w ustawie z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedno Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 ze zm.), jak i Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych, Prawie upadłościowym, ustawie z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 56 ze zm.) itd. Pojęcie to jest kategorią zarówno ekonomiczną, jak i prawną. W ustawodawstwie, literaturze i orzecznictwie przyjmuje się, że termin "przedsiębiorstwo" może być używany w trzech znaczeniach: podmiotowym, funkcjonalnym i przedmiotowym.

1. Znaczenie podmiotowe
Nb 23
W znaczeniu podmiotowym przedsiębiorstwo występuje jako podmiot stosunków prawnych, czyli podmiot praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (np. przedsiębiorca, przedsiębiorstwo państwowe).
W tym znaczeniu chodzi również o podmiot stosunków gospodarczych. Można przyjąć, że obecnie rozumienie tego terminu jest synonimem pojęcia przedsiębiorca.
Artykuł l PPU używa pojęcia "przedsiębiorstwo" w znaczeniu podmiotowym (przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobo-



STRONA 24
-wość prawną). Zasadniczo używanie przymiotnika "państwowe" wskazuje na takie rozumienie pojęcia "przedsiębiorstwo". Można takie znaczenie odnosić do innych określeń, np. "prywatne", "spółdzielcze". Określenie "przedsiębiorstwo prywatne" będzie mogło być odnoszone do podmiotowego znaczenia tego pojęcia, jeżeli z przepisów będzie wynikało, że przedsiębiorstwu przyznano podmiotowość prawną lub prowadzi je osoba fizyczna (przedsiębiorca). Używanie terminu "przedsiębiorstwo prywatne" w kategoriach podmiotowych musi wiązać się z korzystaniem z takiej formy organizacyjnej, której przepisy przyznają podmiotowość prawną lub gdy działalność prowadzi osoba fizyczna. Tak należy traktować prowadzenie działalności gospodarczej przez jeden podmiot w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ten sposób dochodzi do pokrywania się terminów "przedsiębiorstwo" i "spółka" (w znaczeniu podmiotowym) w odróżnieniu od prowadzenia przez spółkę przedsiębiorstwa (znaczenie funkcjonalne). Możemy przyjąć pewną tożsamość między pojęciem przedsiębiorcy a pojęciem przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym.

2. Znaczenie funkcjonalne
Nb 24
Z kolei przez przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym rozumie się stałe (zawodowo, we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły) prowadzenie działalności gospodarczej w celach zarobkowych, a normatywną podstawą do wyodrębnienia tego pojęcia były uchylone art. 2 i 4 KH, w których wspomniano o "prowadzeniu przedsiębiorstwa zarobkowego". Do takiego rozumienia przedsiębiorstwa nawiązują też te przepisy Kodeksu spółek handlowych, w których jest mowa o prowadzeniu przedsiębiorstwa, tj. art. 22 ż 1 pkt 1 (w odniesieniu do spółki jawnej), art. 86 ż l (do spółki partnerskiej), art. l 02 (do spółki komandytowej), art. 125 (do spółki komandytowo-akcyjnej) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (np. art. 3581 ż 4, art. 526 ż l, art. 765, art. 794 ż l).
Należy podkreślić różnicę pomiędzy przedmiotem działalności spółki, jako ogólnie określonym rodzajem działalności, dla której spółka zostaje powołana, a przedmiotem jej przedsiębiorstwa, który powinien być skonkretyzowany. Ponadto spółka może prowadzić kilka przedsiębiorstw. Stanowisko orzecznictwa i literatury nie jest jednak zgodne co do stopnia szczegółowości określenia przedmiotu przedsiębiorstwa. Początkowo judykatura przyjmowała, że przedmiot przedsiębiorstwa spółki może zostać określony ogólnie -produkcja, handel, usługi. Później jednak Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przedmiot ten powinien być skonkretyzowany określeniem
przynajmniej rodzaju działalności gospodarczej (zob. uchw. SN z 9.11.1988 r., III CZP 92/88, Pal. 1990, s. 11-12 z glosą A. Szumańskiego, s. 48 i nast.).

STRONA 25

Zgodnie z art. 40 pkt I KrRejSU, przedmiot działalności ustalać należy według polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

3. Znaczenie przedmiotowe
Nb 25
Od przedsiębiorstwa w znaczeniu funkcjonalnym i podmiotowym należy odróżnić przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (E. Norek, Przedsiębiorstwo, s. 35 i nast.; por. P Bielski, Regulacja, s. 29 i nast., również M. Litwińska, Pojęcie, s. 8 i nast.). Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym -zgodnie z definicją zawartą w art. 551 KC -oznacza zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, w szczególności: firmę (nazwę), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały, patenty, wzory użytkowe i zdobnicze, zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo (szerzej zob. E. Norek, Przedsiębiorstwo, s. 27 i nast.).
Wyżej wymienione prawa i obowiązki stanowią przykładowe wyliczenie możliwych składników przedsiębiorstwa.
Z definicji zawartej w art. 551 KC wynika, że wyeksponowane są trzy elementy:
l) zespół składników,
2) zespół dóbr o materialnym i niematerialnym charakterze,
3) zespół ten jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.
Zespół składników oznacza uwypuklenie elementów organizacji jako pewnej zorganizowanej struktury. Wyraźnie tak stanowił art. 40 KH, który stanowił o "zorganizowanej całości". Ten element należy jednak, mimo nieobowiązywania tego przepisu, wyraźnie podkreślić.
Użyte w przepisie określenie "składniki materialne i niematerialne" jest doprecyzowane przez przykładowe wyliczenie, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa wchodzą więc przede wszystkim prawa, a w tym:
-prawa na dobrach materialnych, tzn. prawa do rzeczy, czyli własność i inne prawa rzeczowe (por. art. 551 pkt 3 KC),
-prawa na dobrach niematerialnych: m.in. firma, znaki towarowe, wzory użytkowe i zdobnicze patenty (por. art. 551 pkt l i 4 KC),


STRONA 26
-prawa obligacyjne wynikające np. z najmu i dzierżawy (M. Litwińska, Dzierżawa, s. 11 i nast.) (por. art. 551 pkt 6 KC),
-zobowiązania i obciążenia (art. 551 pkt 5 KC).
Wśród składników przedsiębiorstwa należy wymienić także sytuacje faktyczne, które nie mają charakteru praw podmiotowych, lecz wpływają dodatnio lub ujemnie na jego wartość, np. klientela, lokalizacja, dobra lub zła renoma itp. (M. Litwińska, Pojęcie, s. 10), czyli okoliczności określane w języku angielskim jako good will lub bad will.
Zgodnie z art. 551 pkt 5 KC, w skład przedsiębiorstwa wchodzą również zobowiązania i obciążenia związane z jego prowadzeniem. Jest to zmiana w porównaniu z art. 40 KH, w którym nie wspomniano w ogóle o zobowiązaniach lub obciążeniach, a mowa była tylko o aktywach i wierzytelnościach powstałych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.
W kwestii tej nastąpiła więc wyraźna zmiana stanu prawnego. Wierzytelności to nic innego jak zobowiązanie z punktu widzenia wierzyciela. Można przyjąć, że w skład pojęcia przedsiębiorstwa wchodzą wierzytelności powstałe przy jego prowadzeniu (A. Jakubecki, w: Prawo, s. 41-42). Pojęcie zobowiązania obejmuje również dług (zobowiązanie ze stanowiska dłużnika), a zatem -według art. 551 KC -w skład przedsiębiorstwa wchodzą nie tylko prawa, ale i długi związane z jego prowadzeniem. Pojęcie "obciążeń" w prawie cywilnym odnoszone jest do różnych prawo charakterze przede wszystkim rzeczowym, które istnieją ("ciążą") na cudzej rzeczy, takich jak np. użytkowanie (art. 252 KC), służebność (art. 285 i 296 KC), zastaw (art. 306 KC), hipoteka (art. 65 KWU), a ponadto ciężary realne (por. M. Litwińska, Dzierżawa, s. 11 oraz A. Jakubecki, w: Prawo, s. 41-42). W świetle art. 551 KC, gdy mowa o zobowiązaniach, chodzi o prawa i obowiązki obligacyjne, a w przypadku obciążeń -o obowiązki co do zasady rzeczowe.
Nb 26
Wskazane rozróżnienie pojęcia przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż czasem jeden akt prawny posługuje się tym terminem w różnych znaczeniach (np. ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Kodeks spółek handlowych), używając znaczenia podmiotowego i przedmiotowego czy funkcjonalnego i przedmiotowego.

IV. Zbycie przedsiębiorstwa
Nb 27
Z przedmiotowym znaczeniem pojęcia przedsiębiorstwo wiąże się problem jego zbycia. Zgodnie z art. 751 KC, przedsiębiorstwo może być zby-


STRONA 27
-te, wydzierżawione albo może być na nim ustanowione prawo użytkowania. Zbycie przedsiębiorstwa jest pojęciem, które obejmuje wszelkie czynności prawne powodujące przeniesienie na nabywcę praw i obowiązków wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Dotyczy to więc sprzedaży, darowizny, zamiany, wniesienia do spółki tytułem wkładu (zob. P. Bielski, Regulacja, s. 29 i nast.; A. Kidyba, Spółka, s. 113-114; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka, s. 8.2.2.4.; H. Urbańczyk, Przedsiębiorstwo, s. 22 i nast.; E. Norek, Przedsiębiorstwo, s. 125 i nast.), zawarcia umowy o odpłatne korzystanie z przedsiębiorstwa połączone z opcją sprzedaży. Zgodnie z art. 552 KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej lub przepisów szczególnych (M. Litwińska, Pojęcie, s. 8 i nast.). Oznacza to, że w braku odmiennych postanowień lub przepisów szczególnych należy przyjąć, że czynnością zbycia objęte są wszystkie składniki wymienione w art. 551 KC (M. Poźniak - Niedzielska, Zbycie, s. 37).
Charakter prawny przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym nie był nigdy jednoznaczny w literaturze. Dyskusyjne jest przede wszystkim, czy przedsiębiorstwo jest przedmiotem obrotu jako całość, czy też należy je traktować jako rodzaj zbioru praw i innych składników. Wydaje się, że należy przyjąć, iż podstawę prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pewien zorganizowany kompleks majątkowy obejmujący dobra materialne i niematerialne oraz sytuacje faktyczne. Ten wyodrębniony kompleks majątkowy stanowi dobro samoistne, różne od sumy elementów, które się na nie składają, mogące być przedmiotem obrotu (M. Poźniak-Niedzielska, Zbycie, s. 37). Nie musi to oznaczać, że zbycie przedsiębiorstwa obejmuje zbycie całego majątku. Możliwe jest wyłączenie określonych składników z majątku. Jednakże, jak podkreśla się w literaturze, chodzi tylko o taki zakres wyłączeń przy zawarciu umowy, aby to co pozostaje, stanowiło przedmiot przedsiębiorstwa (ibidem, s. 37). Bądź odwrotnie, aby te składniki, które nie są objęte umową, nie stanowiły już przedsiębiorstwa. Decydują tu więc okoliczności faktyczne, które mogą być oznaczone in concreto. Na nabywcę musi przejść minimum środków i sposobów, jakie są konieczne do tego, aby można było prowadzić przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym (S. Buczkowski, Glosa do orz. SN z 10.1.1972 r., 1 CR 359/71, OSPiKA 1972, Nr 12, poz. 232). Chodzi więc o wszelkie elementy, które powodują przejęcie funkcji pełnionych przez przedsiębiorstwo.

Nb 28
Czynność zbycia jest czynnością prawną o charakterze rozporządzającym, której skutkiem jest przejście na nabywcę uprawnień niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa. Jest to czynność prawna konsensualna, wzajemna, kauzalna. Zbycie przedsiębiorstwa jest następstwem jednej czynności prawnej - nabycia uno actu, co oznacza, że po stronie nabywcy mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną (nabycie pod tytułem ogólnym) (J. Widło, Zakres, s. 25 i nast.).


STRONA 28
Nb 29
Przeniesienie wszystkich praw i obowiązków wchodzących w skład przedsiębiorstwa następuje według jednolitych zasad, niezależnie od tego, jakie reguły dotyczą zbywania poszczególnych praw i obowiązków (A. Jakubecki, w: Prawo, s. 44). Jeżeli natomiast na zbycie przedsiębiorstwa składa się wiele odrębnych (choć połączonych czasowo) czynności zbycia (sukcesji singularnych), to do przeniesienia każdego prawa i obowiązku należy stosować przepisy o zbyciu dla niego tylko właściwe (ibidem, s. 40).
Za przyjęciem poglądu, że w przypadku nabycia przedsiębiorstwa mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną przemawiają względy praktyczne i bezpieczeństwo obrotu. Duża liczba czynności prawnych mających za przedmiot przedsiębiorstwo stwarza ryzyko, iż w wielu przypadkach w praktyce mogłyby nie zostać spełnione szczególne warunki przeniesienia poszczególnych praw składających się na przedsiębiorstwo, co z kolei doprowadziłoby do znacznego skomplikowania stanu prawnego i niepewności majątkowych, które zaważyłyby na pewności obrotu gospodarczego. Ponadto w skład przedsiębiorstwa wchodzą też pewne sytuacje, nie stanowiące przedmiotu żadnych odrębnych praw podmiotowych (np. klientela), oraz prawa niezbywalne (A. Jakubecki, w: Prawo, s. 44). Wyjaśnienie ich przejścia na nabywcę nie byłoby możliwe, gdyby nabycie przedsiębiorstwa traktować jako kompleks odrębnych czynności prawnych.
Dopuszczalność zbycia przedsiębiorstwa w drodze jednej czynności prawnej nie wyklucza, że skutki prawne tej czynności mogą być rozłożone w czasie. Wówczas chwila nabycia nie jest tożsama z chwilą dokonania czynności zbycia.
Nb 30
Zbycie przedsiębiorstwa wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli jednak na przedsiębiorstwo składa się nieruchomość, to albo czynność zbycia wymaga takiej formy, albo też zbycie nieruchomości powinno nastąpić w formie aktu notarialnego (E. Norek, Przedsiębiorstwo, s. 158).
Nb 31
Szczególnie dyskusyjne w literaturze jest to, jakie skutki w sferze odpowiedzialności za zobowiązania powoduje zbycie przedsiębiorstwa. Chodzi przede wszystkim o art. 551 pkt 5 KC, w którym wymienia się zobowiązania i obciążenia. Według jednego ze stanowisk przyjmuje się, że skoro z art. 552 KC wynika, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład, to nasuwa się wniosek, że zbycie przedsiębiorstwa powoduje przejęcie długów przez nabywcę ze skutkiem zwolnienia z długu zbywcy (A. Jakubecki, w: Prawo, s. 44 oraz M. Poźniak-Niedzielska, Zbycie, s. 42). Zgodnie z innym

STRONA 29
poglądem, zbycie przedsiębiorstwa skutkuje przejęciem długów przez nabywcę tylko wtedy, gdy wierzyciele wyrażą na to zgodę w trybie art. 519 ż 2 pkt 2 KC (zwalniające przejęcie długu) (S. Sołtysiński, w: Kodeks, s. 37). Argumentem na poparcie tego poglądu jest zwykle potrzeba ochrony wierzycieli. Jak zwrócono uwagę, dostateczną gwarancję dla wierzycieli powinien stanowić fakt, że na nabywcę przechodzi równocześnie mienie przedsiębiorstwa, z którego mogą być zaspokojone zobowiązania, w zasadzie w takim samym zakresie, jak w stosunku do zbywcy (A. Jakubecki, w: Prawo, s. 45).
Przyjęcie takiego rozwiązania powoduje również niekorzystną sytuację dla nabywcy, który przejmując zobowiązania obciążające przedsiębiorstwo, staje się dłużnikiem osobistym wierzyciela i może odpowiadać nawet za te zobowiązania, które przekraczają wartość nabytego przedsiębiorstwa. Prowadzi ponadto do wyłączenia stosowania art. 526 KC, przewidującego solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy. W przypadku art. 526 KC mamy do czynienia z łącznym, kumulatywnym, nie zwalniającym przejęciem długu, a w zasadzie - z przystąpieniem do niego.
Bardziej uzasadnione jest, ze względu na spójność konstrukcji, zastosowanie art. 526 KC (kumulatywne przystąpienie do długu). Uznanie, że zbycie przedsiębiorstwa powoduje ex lege przejście długów na nabywcę oznacza, że w tej kwestii należy odwoływać się tylko do art. 526 KC. W takim przypadku nie jest potrzebna zgoda wierzyciela, co sprzyja szybkości obrotu. Ceną za ten brak zgody jest to, że w wyniku zbycia przedsiębiorstwa mamy dwóch dłużników: zbywcę, który odpowiada osobiście i bez ograniczeń, i nabywcę, który odpowiada osobiście, ale tylko do wartości nabywanego przedsiębiorstwa (M. Poźniak-Niedzielska, Zbycie, s. 42).
Należy uznać, że sposób unormowania zagadnienia zobowiązań przy zbyciu przedsiębiorstwa może nasuwać zastrzeżenia (G. Czudaj), Odpowiedzialność, s. 50 i nast.; również J. Widło, Zakres, s. 25 i nast.). W szczególności za dyskusyjne można uznać zagadnienie, czy w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest wnoszone tytułem aportu do spółki kapitałowej, czynność ta powinna obejmować również zobowiązania związane zjego prowadzeniem, czy też raczej należy wnieść tylko aktywa przedsiębiorstwa (A. Jakubecki, w: Prawo, s. 44). Kwestia ta wiąże się ściśle z wartością aportu. Jeśli więc długi byłyby równe lub nawet przewyższałyby wartość aktywów przedsiębiorstwa, aport miałby wartość zerową lub ujemną. Wtedy zaś wniesienie do spółki przedsiębiorstwa wraz z długami nie byłoby możliwe. Nie byłoby natomiast przeszkód, aby po rejestracji spółki przejęła ona długi związane z wniesionym przedsiębiorstwem (aktywami) z zachowaniem rygorów z art. 519 KC. Należy jednak


STRONA 30
przyjąć, że jeśli do spółki wniesiono przedsiębiorstwo z wyłączeniem długów, spółka -na podstawie art. 526 KC - i tak ponosi odpowiedzialność za zobowiązania.

V. Formy zorganizowania przedsiębiorców
1. Wewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców
Nb32
Przedsiębiorstwo (znaczenie podmiotowe) stanowi całość w znaczeniu gospodarczym, organizacyjnym, personalnym, majątkowym i prawnym (K. Kruczalak, Prawo, s. 89).
Gospodarcze wyodrębnienie oznacza, że przedsiębiorstwo wykonuje swoje cele gospodarcze na własny rachunek. Organizacyjna całość opiera się na takim stopniu zorganizowania, który umożliwia realizowanie działalności gospodarczej. Zorganizowana całość przedsiębiorstwa oznacza, że przedsiębiorstwo działa w oparciu o substrat personalny. Substrat ten odgrywa większą bądź mniejszą rolę w różnych przedsiębiorstwach jako podstawa funkcjonowania. Jednakże, jeżeli bierzemy pod uwagę realizację działalności gospodarczej, to realizowana jest ona przez ludzi kierujących określonymi procesami lub je wykonujących. Całość majątkowa oznacza, że działalność gospodarcza jest realizowana w oparciu o kompleks majątkowy, którym jest pierwotny majątek i majątek wypracowany przez przedsiębiorstwo. Całość w znaczeniu prawnym oznacza, że do przedsiębiorstwa odnoszą się przepisy regulujące ustrój podmiotów, wyznaczające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W interesującym nas aspekcie będzie to przede wszystkim dokonywanie czynności prawno gospodarczych, które można stypizować jako handlowe, mimo uchylonych odpowiednich przepisów Kodeksu handlowego. Szereg przepisów, również Kodeksu cywilnego, odnosi się wszakże do prowadzenia przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia osobowości prawnej wyróżniamy osobowość fizyczną, osobowość prawną, a także należy wyróżnić grupę quasi-osób prawnych, które jednak cechy tej nie posiadają (tzw. ułomne osoby prawne -w szczególności spółka jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna).

Nb33
Przedsiębiorcy mogą opierać swoje funkcjonowanie na różnej wewnętrznej strukturze organizacyjnej. Najczęściej wskazywaną wewnętrzną formą organizacji przedsiębiorców jest zakład. Poza zakładem możemy wyróżnić oddziały (filie) i przedstawicielstwa.
Zakład jest wewnętrzną jednostką organizacyjną przedsiębiorcy, która stanowić może samodzielną strukturę gospodarczą, organizacyjną, perso-


STRONA 31
-nalną, majątkową. Nie występuje natomiast element całości prawnej, gdyż zakład pod względem prawnym jest zawsze częścią struktury przedsiębiorcy. Nie ma przeszkód, aby na bazie zakładu wyodrębniony został przedsiębiorca, w szczególności przez podział przedsiębiorcy czy połączenie z innym przedsiębiorcą części majątku. Istotą zakładu jest realizacja celów gospodarczych, jako pewnej wewnętrznej działalności, w ramach struktury przedsiębiorcy. Zakłady mogą więc zostać wyodrębnione w oparciu o kryterium branży (np. transport, remonty, produkcja), wewnętrznego podziału kooperacyjnego, wewnętrznego systemu produkcji itp. Nie jest jednak konieczne, aby zakład realizował całość procesów gospodarczych przedsiębiorcy (zob. J. Rudowicz, J. Jacyszyn, Oddział spółki -tworzenie i funkcjonowanie, Kraków 1999, s. 7 i nast.); wręcz można przyjąć, że bardzo często podział na zakłady wiąże się z częścią realizacji procesów gospodarczych. Zakład stanowić musi wyodrębnioną wewnętrznie i organizacyjnie strukturę. Oznacza to, że działa on w oparciu o nadaną wewnętrznymi przepisami przedsiębiorcy (np. statutem, regulaminem organizacyjnym) strukturę, która zachowuje swoją odrębność. Odrębność ta może wiązać się również z systemem zarządzania i reprezentowania przedsiębiorcy w stosunku do zakładu. Najczęściej ma to formę przyznanych kompetencji w zakresie zarządzania (upoważnienie do działania), często na podstawie ustalonego zakresu czynności, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego i reprezentacji (umocowanie do dokonywania czynności prawnych). W tym ostatnim przypadku udzielone jest pełnomocnictwo ogólne, a w przypadku spółek prawa handlowego również prokura. Należy jednak pamiętać, że udzielone pełnomocnictwo (prokura) upoważnia do dokonywania czynności prawnych, a nie czynności faktycznych. Tak więc, aby realizować w pełni funkcję odrębności organizacyjnej przez odrębne wewnętrzne zarządzanie i reprezentację, potrzeba łącznego upoważnienia i umocowania do działania. Zakłady działają w oparciu o zorganizowany zespół majątkowy i personalny. Zakład poza brakiem odrębnej podmiotowości i działania zawsze w ramach struktury przedsiębiorcy nie jest jednak samodzielny pod względem finansowym (S. Władyka, Prawo gospodarcze. Zarys systemu, część ogólna, t. I, Warszawa 1981, s. 114), gdyż samodzielność taką ma tylko przedsiębiorstwo. Istotnym czynnikiem dla ustalenia zakładu jest, jak to już stwierdzono, podstawa wyodrębnienia, która powinna być dokonana w wewnętrznych aktach normatywnych przedsiębiorców. Jeżeli takiego wyodrębnienia nie ma, możemy przyjąć, że przedsiębiorca prowadzi przedsiębiorstwo jednozakładowe.
Istotnym czynnikiem wyróżniającym zakład jest również czynnik lokalizacyjny. Jeżeli zakład znajduje się w głównym miejscu wykonywania działalności, mamy do czynienia z zakładem głównym. Jeżeli natomiast


STRONA 32
zakład znajduje się poza siedzibą organu zarządzającego (osoby prawne), miejscem prowadzenia spraw spółki (spółki osobowe) czy siedzibą przedsiębiorcy osoby fizycznej, może mieć postać oddziału (filii) przedsiębiorcy. Cechą charakterystyczną oddziału (zakładu filialnego) jest jego wyodrębnienie lokalizacyjne, tj. znajduje się on w miejscu innym niż wskazano powyżej.
Prawo działalności gospodarczej w art. 4 pkt 6 definiuje pojęcie oddziału jako wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza głównym miejscem wykonywania działalności (zakładem głównym) -por. J. Jacyszyn, J. Rudowicz, Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie, Kraków 1999, s. 43 i nast.
Z kolei z przedstawicielstwem mamy do czynienia wówczas, gdy inna struktura organizacyjna ma w stosunku do przedsiębiorcy pozycję zewnętrzną, choć realizuje zadania przedsiębiorcy. Dochodzi wówczas do zawarcia umowy o przedstawicielstwo prawne i faktyczne, co prowadzi do tego, że przedstawiciel jedno lub wieloosobowy), który może być również zorganizowany w formie wyodrębnionego przedsiębiorcy, dokonuje czynności prawnych i faktycznych jako odrębny podmiot, ale działa bezpośrednio w sferze reprezentowanego (na cudzy rachunek i w cudzym imieniu). Przedstawicielstwo może wiązać się z dodatkowymi prawami i obowiązkami między przedsiębiorstwem a przedstawicielem. W szczególności może dojść do przekazania umownie know-how w zakresie prowadzonych interesów. Formą realizacji zadań przedsiębiorcy może być również stosunek powiernictwa (dokonywanie czynności prawnej we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek) czy zawarcie umowy franchisingowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa może wiązać się ze wspomnianą różną strukturą organizacyjną. Natomiast w niektórych przypadkach osoby prawne (np. Skarb Państwa, gminy, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe) prowadzą działalność gospodarczą nie w oparciu o strukturę zakładu, która została wyżej przedstawiona, ale w oparciu o inne formy organizacyjne działalności gospodarczej, mianowicie przez zakład budżetowy i gospodarstwa pomocnicze (por. uwagi rozwinięte przy omówieniu działalności gospodarczej Skarbu Państwa i gmin.

2. Zewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców
Nb 34
W rozwoju gospodarczym charakterystyczne są procesy transformacji polegające na podziałach, połączeniach, przejęciach (wrogich lub przyjaznych). W szczególności charakterystyczne są próby koncentrowania ka-


STRONA 33
-pitałów lub struktur organizacyjnych (W. Szpringer, Regulacje, s. 49 i nast.). Odbywa się to na podstawie różnych umów, ale często również ustaleń faktycznych. Koncentracja, o której mowa, nie zawsze musi mieć wymiar prawny, często właśnie na podstawie umownej lub bezumownej ma wymiar czysto faktyczny. Do najistotniejszych powiązań gospodarczych zaliczamy: holding (powiązanie w pionie), koncern (powiązanie poziome). W przypadku holdingu dochodzi do powiązań, które muszą mieć oparcie w czynnościach prawnych i faktycznych i są ich następstwem (podział, połączenie, utworzenie nowego podmiotu). W przypadku koncernu podstawą funkcjonowania są umowy między powiązanymi strukturami (A. Opalski, Koncern, s. 20). Ponadto możemy wyróżnić kartele i trusty. W przypadku karteli instrumenty prawne nie odgrywają żadnej roli, gdyż najczęściej opierają się one na porozumieniach ustnych, nieformalnych. Z kolei w przypadku trustu dochodzi do wykupywania akcji (czynności prawne) innego przedsiębiorcy.

Nb 35
Holding stanowi typ koncentracji kapitałowej przedsiębiorców, będącej pionowym powiązaniem, polegającym na tym, że jeden przedsiębiorca posiada akcje lub udziały w innym przedsiębiorcy, w celu zapewnienia kontroli w spółkach podległych. W istocie chodzi o kontrolę procesów organizacyjnych, decyzyjnych, poprzez posiadanie odpowiedniej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) albo poprzez wykonywanie innych procesów poza zgromadzeniem. Nie zawsze jednak chodzi o to, aby posiadać więcej niż 50% udziałów lub akcji, gdyż, w zależności od postanowień statutów lub umów, może to być niewystarczające albo wystarczająca jest mniejsza liczba udziałów (akcji), które np. mogą być uprzywilejowane co do głosu. Ponadto mają na to wpływ ustalenia odnośnie do kworum itp.
W strukturze holdingowej wyróżniamy podmiot dominujący, który w przypadku gdy chodzi o holding spółek, określany jest mianem spółki-matki (spółka macierzysta) i podmiot zależny (w przypadku spółek określany mianem spółki-córki). Podmioty zależne (spółki-córki) są w stosunku do siebie w relacji siostrzanej (spokrewnionej).
Na podstawie Kodeksu spółek handlowych (art. 4 ż l pkt 4) spółką dominującą jest taka spółka, która:
1) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub


STRONA 34
2) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
3) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
4) więcej niż połowa członków zarządu spółki kapitałowej jest jednocześnie członkami zarządu spółki zależnej albo spółdzielni zależnej, lub
5) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
6) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów określonych w art. 7 KSH.
Podobna definicja występuje w art. 4 ust. 3 OchrKonkurU.
Stosunek powiązania wystąpi wówczas, gdy w spółce kapitałowej, inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.
Uregulowanie polityki holdingu w KSH jest aktualne w stosunku do spółek. Nie oznacza to, że w innych dziedzinach nie mogą występować zależności holdingowe (np. z udziałem fundacji jako podmiotu dominującego czy też przedsiębiorstw państwowych).
Możemy wyróżnić holdingi: finansowe, kierujące i mieszane (L. Stecki, Holding, Toruń 1999, s. 35 i nast.). W pierwszym przypadku działalność koncentruje się na posiadaniu udziałów (akcji) i zarządzaniu nimi, bez wykonywania funkcji kierowniczych. W przypadku holdingu kierującego celem jest kierowanie podporządkowanymi spółkami. Trzeci typ holdingów łączy dwa elementy, ale różnicuje je w stosunku do różnych spółek.
Holdingi tworzone są poprzez podział przedsiębiorców, łączenie przedsiębiorców albo łączenie przez przekształcenie przedsiębiorców i ich podział (np. przekształcanie przedsiębiorstw państwowych, a następnie utworzenie kilku jednoosobowych lub wieloosobowych spółek, w których jednoosobowa spółka Skarbu Państwa ma pozycję domi-


STRONA 35

-nującą). Możliwe jest również tworzenie holdingu nie "od góry w dół", ale poprzez utworzenie wspólnego podmiotu zarządzającego ("od dołu do góry") z przekazaniem jednak wszelkich kompetencji co do przejęcia kontroli nad spółkami tak, aby stały się one zależne. Z zagadnieniem koncentracji kapitału wiąże się problematyka art. 200 ż 1 oraz art. 362-364 ż 1 i art. 366 ż 1 KSH, odnosząca się do nabycia i obejmowania udziałów (akcji) własnych i doprowadzenie do tzw. rozwodnienia kapitału. Spółka-córka może nabywać udziały spółki-matki tylko w takim zakresie, w jakim wolno to czynić spółce-matce. Jest to więc traktowane jak nabywanie udziałów własnych przez spółkę-matkę (S. Sołtysiński, w: Kodeks, s. 172) -art. 200 ż 1, art. 362 ż 4, art. 366 ż 1 KSH.

Nb 36
Koncern prowadzi do faktycznego gospodarczego uzależnienia pewnej grupy przedsiębiorców od innego przedsiębiorcy z zachowaniem formalnoprawnej samodzielności zależnych przedsiębiorców (A. Opalski, Koncern, s. 20 i nast.).
Są to więc dwa lub więcej przedsiębiorstwa, które pozostają pod wspólnym kierownictwem (A. Szajkowski, w: Kodeks, s. 923). Koncern może być zorganizowany w formie spółki cywilnej, z o.o., akcyjnej, ale może mieć też postać faktycznego układu organizacyjnego, w którym określona osoba sprawuje kontrolę faktyczną i prawną nad zachowaniem podmiotów struktury koncernowej (ibidem, s. 924).

Nb 37
Kartel stanowi porozumienie gospodarcze prawnie samodzielnych przedsiębiorców co do ich uzgodnionego działania na rynku, co prowadzi również do gospodarczego ograniczenia samodzielności. Z drugiej zaś strony, kartele służą tworzeniu praktyk monopolistycznych i ograniczaniu konkurencji. Kartele zawiązywane są najczęściej w drodze nieformalnej (choć mogą mieć postać porozumienia) w określonych sferach współdziałania. Możemy wyróżnić następujące typy karteli:
1) cenowe (następuje bezpośrednio lub pośrednio ustalenie cen oraz za sad ich kształtowania między konkurentami w stosunkach z osobami trzecimi),
2) podziałowe (następuje podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych),
3) kontyngentowe (następuje ustalenie lub ograniczenie wielkości produkcji, sprzedaży lub skupu towarów).
Szczególnym typem kartelu jest syndykat, który występuje wówczas, gdy przedsiębiorcy w drodze porozumienia tworzą wspólną organizację, bp. wspólne biura zakupu, sprzedaży.


STRONA 36
Nb 38
Trust prowadzi do takiej koncentracji gospodarczej, że zgrupowane przedsiębiorstwa tracą swoją gospodarczą i prawną niezależność. Powstaje on najczęściej w drodze wykupywania akcji przez przedsiębiorstwo. W ten sposób następuje zmiana właściciela i de facto powstaje nowy przedsiębiorca zamiast istniejącego.

VI. Nowe instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorców
Literatura: A. Kidyba, A. Król, Fundusze: kapitałowy i poręczeń handlowych, w: Zagadnienia Gospodarcze, Lublin 1997; J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorców, Warszawa 1997.

l. Uwagi ogólne
Nb 39
Rozwój gospodarczy, z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach, zmusza do kreowania nowych rozwiązań ekonomicznych i prawnych, umożliwiających z kolei rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa stały się określoną kategorią ekonomiczną, socjologiczną oraz prawną, a także centralnym punktem zainteresowania przy planowanym wzroście efektywności gospodarczej. Stanowi to z jednej strony "odreagowanie" na wieloletnią politykę państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw (a właściwie jej brak), a z drugiej -przeciwwagę historycznego już, miejmy nadzieję, zainteresowania wielkimi organizacjami gospodarczymi.
Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości wiązać się może nie tylko z pośrednimi formami oddziaływania, takimi jak doradztwo, szkolenie itp., ale również z dostarczaniem kapitału tym podmiotom. Dostarczanie kapitału może mieć wieloraką postać - od bezpośredniego udziału kapitałowego w przedsiębiorcach, przez dostarczanie kapitału w formie pożyczki lub kredytu. Te ostatnie z kolei mogą wymagać pośredniego wsparcia poprzez tworzenie systemu zabezpieczeń kredytu (pożyczek), poręczeń kredytowych (pożyczkowych), jako zwiększające popyt dla klientów, a podaż dla banków na środki finansowe.
Proces powstawania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw dokonuje się w sposób spontaniczny. Wiele inicjatyw stymulujących ich rozwój ma charakter oddolny i lokalny; ze strony państwa nie ma spójnego systemu wspierania ich. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowił natomiast przedmiot zainteresowania wielu instytucji parabankowych.


STRONA 37
Jednym z najciekawszych sposobów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw jest tworzenie takich instytucji, jak ventures capital, fundusze kapitałowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe itp. Powstawanie tych funduszy jest bezpośrednio związane z podstawowym problemem funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie trudnością w dostępie do kapitałów. Brak kapitałów własnych powoduje, że rozwój tych przedsiębiorstw jest uzależniony od korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności od dostępu do kredytów bankowych.
Małe i średnie przedsiębiorstwa, jako potencjalni kredytobiorcy, mają utrudnione zadanie z uwagi na:
l) podwyższone ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) brak historii kredytowej,
3) słabą jakość dokumentacji finansowo-księgowej,
4) brak odpowiedniego majątku na zabezpieczenie kredytu,
5) nieumiejętność wypełniania wniosków kredytowych.
Ponadto banki preferują większych przedsiębiorców z uwagi na to, że koszty analizy wniosku kredytowego, administrowania kredytem oraz windykacji wierzytelności kredytowych są w dużej mierze niezależne od wielkości kredytu. Tak więc zysk osiągany przez banki w grupie małych i średnich przedsiębiorstw jest zdecydowanie niższy.
Nie bez znaczenia jest też ogólna sytuacja makroekonomiczna, w której finansowanie deficytu budżetowego odbywa się w głównej mierze przez banki, które będąc uczestnikami rynku pieniężnego -inwestują wolne środki w papiery wierzycielskie emitowane przez Skarb Państwa (bony skarbowe i obligacje). Aktywność inwestycyjna banków w tym zakresie wpływa na obniżenie akcji kredytowej.

2. Ventures capital
NB 40
W Polsce w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i odbiorców funduszy tzw. funduszami typu ventures capital. Charakter funduszy typu ventures capital jest często odmienny w różnych krajach. Jednakże generalnie możemy stwierdzić, że jest to sposób finansowania przede wszystkim małych i średnich podmiotów. Stany Zjednoczone były prekursorem stosowania metody inwestowania typu ventures capital. Tworzenie funduszy typu ventures capital wiąże się przede wszystkim z jednej strony z zapotrzebowaniem na środki finansowe, z drugiej zaś -z oczekiwaniem inwestorów na duże zyski. Początkowo cechą inwestycji było dostarczanie tylko środków finansowych, bez np. udostępnienia przedsiębiorstwom know-how związanego z realizacją celów gospodarczych. Dopiero później następowało połączenie inwestycji


STRONA 38
W przedsiębiorstwa, głównie innowacyjne, ale przy jednoczesnym wspomaganiu w realizacji takiego przedsięwzięcia. Chodziło przede wszystkim o pomoc w zakresie zarządzania. Bardzo często ten dodatkowy element -profesjonalne zarządzanie i prawidłowa organizacja przedsiębiorcy -w połączeniu z środkami finansowymi decydował o sukcesie. Termin ventures capital często tłumaczony jest jako kapitał ryzyka. Jak zwrócono uwagę w literaturze (J. Węcławski, Venture, s. 14) -ponadprzeciętne ryzyko nie jest wyłącznym desygnatem pojęcia ventures capital. Z drugiej bowiem strony, wysokiemu ryzyku towarzyszy oczekiwanie dużego sukcesu, a więc ponadprzeciętnego zysku. Tak więc ryzyko i ponadprzeciętny zysk stanowią główne elementy pojęcia ventures capital. Ponadto na pojęcie funduszu typu ventures capital składa się również współudział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w które zainwestowano i transfer know-how w zakresie zarządzania. Zasadniczo też dawca ventures capital aktywnie uczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Inną cechą funduszu ventures capital jest wnoszenie kapitału na określony, ale długi okres (od 5 do 10 lat). Kapitałodawca przez dłuższy okres rezygnuje z bieżących zysków, aby w odpowiednim momencie osiągnąć dochody, które przekroczą dochody ponadprzeciętne, w szczególności zaś zrekompensują utracone zyski w fazie początkowej. Często pojęcie ventures capital jest łączone tylko z finansowaniem przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze wysoko rozwiniętych technik i technologii. Obecnie funkcjonowanie funduszy tego typu nie ogranicza się tylko do sfery hi-tech. Ale łączy się bardzo często z innowacyjnością. Kolejną cechą funduszy typu ventures capital jest, wskazywana już, tendencja do finansowania podmiotów małych i średnich, które są dynamiczne lub dysponują innowacyjnym produktem.
Przedstawione powyżej cechy pozwalają na następujące zdefiniowanie funduszy typu ventures capital: "kapitał własny wnoszony na ograniczony okres przez inwestorów zewnętrznych do małych i średnich przedsiębiorstw dysponujących innowacyjnym produktem, metodą, produkcją lub usługą, które nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek, czyli stwarzają wysokie ryzyko niepowodzenia inwestycji, ale jednocześnie w przypadku sukcesu przedsięwzięcia wspomaganego w zarządzaniu przez inwestorów zapewniają znaczący przyrost wartości zainwestowane
go kapitału, który jest realizowany przez zbycie udziałów" (J. Węcławski, Venture, s. 17). Inwestorami w funduszach typu ventures capital mogą być inwestorzy prywatni, duże przedsiębiorstwa, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, fundacje.

STRONA 39
W literaturze (J. Węcławski, Venture, s. 91) przedstawiono różne typy funduszy typu ventures capital:
l) niezależne (w oparciu o środki prywatne lub instytucji bankowych) i zależne (w oparciu o środki publiczne),
2) uniwersalne (inwestujące we wszelkie branże) i specjalistyczne (inwestujące w określonych branżach),
3) regionalne (inwestujące na określonym terenie), ponadregionalne (z rozwiniętą siecią poza koncentracją w jednym regionie),
4) umowne (stosunki między dawcą a biorcą oparte są na umowie), statutowe (oparte są na nierozdzielności majątku funduszu od biorcy poprzez zainwestowanie bezpośrednie),
5) otwarte (gromadzące środki oparte na udziale w rynku finansowym bez limitu środków i nabywców), zamknięte (tworzone poprzez z góry określoną wysokość i liczbę udziałów, akcji oraz nabywców).

Nb 41
Fundusze ventures capital działają w różnych formach prawnych. Najczęściej (np. w USA) stosowaną formą prawną jest spółka komandytowa. Zewnętrzni kapitałodawcy mają pozycję komandytariuszy, co pozwala na ograniczenie ich odpowiedzialności. W większym lub mniejszym stopniu wpływają oni też na funkcjonowanie funduszy (por. A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998, s. 304).
Tworzenie spółki komandytowej może mieć również postać spółki z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza (GmbH ż Co KG w Niemczech). Ponadto stosowaną formą prawną jest spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółka komandytowo-akcyjna (np. akcyjno-komandytowa w Niemczech; J. Węcławski, Venture, s. 96).

3. Fundusze kapitałowe
3.1. Uwagi ogólne
Nb 42
Inną formą inwestowania są inwestycje za pośrednictwem tzw. funduszy kapitałowych. Fundusze kapitałowe są bardziej kategorią ekonomiczną niż prawną. Zasady funkcjonowania tych funduszy nie mogą być jednak oderwane od obowiązującego systemu prawnego, chyba że w celu usprawnienia ich działania wydane są szczególne akty prawne. Fundusze kapitałowe można zdefiniować jako kapitał własny służący wnoszeniu na określony czas do małych i średnich przedsiębiorstw w celu uzyskania przyrostu wartości zainwestowanego kapitału z jednoczesną opcją deinwestycji. Tak rozumiany fundusz kapitałowy stanowić może określoną grupę kapitałową lub fundusz samodzielny składający się z wniesionych do niego wkładów. Wkłady te stanowić mogą pierwotny wkład danego podmiotu albo też są częścią majątku już zaangażowanego w komercyjną


STRONA 40
działalność. Fundusze kapitałowe są w pewnym sensie odmianą funduszy typu ventures capital (por. uwagi wcześniejsze -Nb. 40-41).
Fundusze kapitałowe w klasycznej postaci cechuje:
1) wnoszenie dodatkowego kapitału w formie wkładów;
2) zasadniczo wnoszenie wkładów do już istniejących podmiotów (wyjątkowo fundusz taki angażuje swoje środki do tzw. start-up);
3) ograniczona możliwość wpływu na proces zarządzania podmiotu przez fundusz kapitałowy poprzez udział w organach zarządzających;
4) nadzór i kontrola nad podmiotem, w który zaangażowano środki majątkowe, albo odrębnie w formie udziału w organach nadzorczych i kontrolnych lub przez realizację prawa indywidualnej kontroli (spółka z o.o., spółka komandytowa);
5) zastrzeżenie w chwili inwestowania środków okresu trwania wspólnego przedsięwzięcia, jak również sposobu wycofania zaangażowanego kapitału,
6) przyjęcie zasady, że w początkowym okresie fundusz kapitałowy nie czerpie dochodów z działalności podmiotu, w który zainwestowano środki (z tego punktu widzenia możemy podzielić inwestycje na krótkoterminowe, w których nie można czerpać dochodów aż do zakończenia inwestycji, oraz długoterminowe, w których formą zwrotu kapitału mogą być bieżące dochody).
W polskim systemie prawnym brak jest odrębnej regulacji określającej ustrój funduszy kapitałowych. Od funduszy kapitałowych należy odróżnić fundusze inwestycyjne (zob. ustawa z 28.8.1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. Nr 139, poz. 933 ze zm.). Te ostatnie są osobami prawnymi, których wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Należy przyjąć, że formami prawnymi funduszu kapitałowego mogą być spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, a także spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Natomiast odrębnym zagadnieniem jest forma prawna podmiotu, w jaki się inwestuje. Inwestycje te powinny być również skierowane w spółki kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością,
ale również w każdą inną formę działalności gospodarczej po spełnieniu określonych warunków. Nie ma przeszkód, aby inwestowanie odbywało się np. w spółkę komandytową czy jawną. Szczególnie interesująca wydaje się być obecnie spółka komandytowo-akcyjna. Wybór konkretnej formy prawnej podyktowany jest przede wszystkim względami ekonomicznymi (koszty funkcjonowania, podatki) oraz dogodnością dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.


STRONA 41
3.2. Formy prawne funduszy kapitałowych
Nb 43
Fundusze kapitałowe mogą mieć formę funduszy zamkniętych, tj. z określoną w danym momencie liczbą udziałów i określoną w sposób formalny wielkością kapitału. Obecnie kryteria te spełniają tylko spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Obie formy, z punktu widzenia omawianego tematu, mają wiele cech wspólnych, choć występują między nimi różnice.
Kapitałowy charakter spółek z o.o. i akcyjnej wynika przede wszystkim z działania w oparciu o stały kapitał zakładowy (akcyjny) podzielony na udziały w spółce. Kapitał ten stanowi podstawę działalności spółki z jednoczesną zasadą podziału kapitału na udziały (akcje), z których liczbą wiąże się, co do zasady, liczba głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu). Każdy wspólnik dysponuje proporcjonalną do wielkości jego udziałów liczbą głosów, chyba że są to udziały (akcje) uprzywilejowane. Do najważniejszych zasad działania spółki z o.o.. i akcyjnej należy brak osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości objętych przez nich udziałów (akcji) w kapitale zakładowym.
Nie ma przeszkód, aby w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością fundusz kapitałowy działał w formie spółki jednoosobowej. Spółkę taką może utworzyć każdy podmiot prawa.

3.3. Sposoby inwestowania przez fundusze kapitałowe
Nb 44
Zasady finansowania przez fundusz kapitałowy stanowią skomplikowaną "mieszankę" zagadnień prawa handlowego, podatkowego, pracy itd. Dlatego też omówione tu zostaną tylko podstawowe reguły inwestowania. Należy zaznaczyć, że zasady te w dużej mierze zależą od formy prawnej:
1) dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej,
2) przyszłej inwestycji.

Nb 45
Decyzja o inwestowaniu zależy od dotychczasowej formy prowadzonej działalności gospodarczej (A. Kidyba, w: Fundusze, s. 56). Oczywiste Jest to, że inwestowanie powinno odbywać się bez naruszania interesów gospodarczych podmiotu, w którym dokonywana jest inwestycja, co może wiązać się z utrzymaniem dotychczasowej nazwy (firmy), klienteli, realizacji rozpoczętych kontraktów. Najczęściej występującymi przedsiębiorcami są:


STRONA 42
1) osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, jak również wspólnicy spółki cywilnej,
2) spółka jawna,
3) spółka komandytowa,
4) spółka komandytowo-akcyjna,
5) spółka z o.o. lub akcyjna.

Ad 1). Jednoosobowe prowadzenie działalności gospodarczej, chociaż bardzo popularne, nie nadaje się do inwestowania bezpośredniego przez fundusz kapitałowy. W takim przypadku możliwe jest jedynie utworzenie nowego bytu prawnego w formie spółki komandytowej, a częściej z o.o. lub akcyjnej. Spółka taka tworzona byłaby z wkładów wnoszonych przez fundusz oraz składników majątku z prowadzonej dotychczas działalności.
Ad 2). Teoretycznie, możliwymi formami inwestowania funduszu kapitałowego jest inwestowanie w spółki cywilne i jawne. Jest to jednak tylko teoretyczna możliwość, bowiem w tych przypadkach musiałoby dojść do utworzenia de facto nowej spółki, w której odpowiedzialność funduszu kapitałowego byłaby odpowiedzialnością nieograniczoną i osobistą, co wyklucza tę formę inwestycji. W praktyce inwestowanie w przedsięwzięcia gospodarcze, mające formę spółki cywilnej lub jawnej, wiążą się z utworzeniem nowego bytu prawnego -spółki z o.o., akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, do których jako aport wnoszone jest przedsiębiorstwo spółki lub części składowe tego przedsiębiorstwa. Używając pojęcia "przedsiębiorstwo", należy je rozumieć w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 KC).
W ten sposób spółka cywilna bądź jawna przestaje istnieć, bowiem całe przedsiębiorstwo oraz fundusz kapitałowy są wnoszone do spółki tworzonej przez wspólników spółki cywilnej lub jawnej, albo też zachowuje swój byt, a wspólnicy, wnosząc tylko poszczególne składniki majątkowe do spółki łącznie z wkładem funduszu kapitałowego, tworzą nowy podmiot. Niesie to również niekorzystne konsekwencje podatkowe dla wspólników.
Ad 3). Spółka komandytowa jest spółką osobową nie mającą osobowości prawnej, tworzoną w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod wspólną firmą. W spółce takiej musi wystąpić zawsze przynajmniej jeden komplementariusz, tj. wspólnik odpowiadający wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia, i przynajmniej jeden komandytariusz, tj. wspólnik odpowiadający w sposób ograniczony. Odpowiedzialność komplementariusza, zwanego inaczej wspólnikiem jawnym lub firmowym, jest odpowiedzialnością osobistą, nieograniczoną, solidarną


STRONA 43
i subsydiarną. Oznacza to, że komplementariusz ponosi za zobowiązania spółki odpowiedzialność ze swojego majątku osobistego i to do kwoty nieograniczonej. W rozważanym przypadku inwestowania w spółkę komandytową pozycja funduszu kapitałowego musiałaby wiązać się z uzyskaniem statusu komandytariusza.
Ad 4). Spółka komandytowo-akcyjna jest najbardziej zbliżoną do spółek kapitałowych spółką osobową. Jej cechą charakterystyczną jest to, że występują w niej dwa rodzaje wspólników: kamandytariusze, odpowiadający tak jak wspólnicy spółki jawnej, oraz akcjonariusze nie ponoszący w ogóle odpowiedzialności osobistej. W spółce takiej tworzony jest kapitał zakładowy (co najmniej 50000 zł). Występuje w niej wiele elementów charakterystycznych dla spółki akcyjnej. Z punktu widzenia inwestycji przez fundusz kapitałowy, inwestor mógłby mieć status akcjonariusza. Z pewnością interesująca mogłaby być inwestycja w spółkę komandytowo-akcyjną przy założeniu, że komplementariuszem byłaby istniejąca już i mająca renomę spółka z o.o. lub akcyjna. Układ praw i obowiązków w spółce komandytowo-akcyjnej preferuje inwestycje w charakterze inwestora biernego, przede wszystkim ze względu na kompetencje komplementariusza chroniące go przed wrogim przejęciem.
Ad 5). Inwestowanie w spółkę z o.o. lub akcyjną może mieć w szczególności postać:
l) podwyższenia kapitału zakładowego (akcyjnego) w spółce, w którą jest inwestowany kapitał,
2) obowiązku wniesienia dopłat lub pożyczki przez spółkę inwestującą, będącą już wspólnikiem.

Nb 46
Poza możliwościami wskazanymi powyżej, nie ma przeszkód, aby zastosować techniki mieszane z wykorzystaniem dodatkowo np. umowy leasingu. Wszystkie formy inwestowania muszą łączyć się z jasnym układem praw i obowiązków między wspólnikami. Obok struktury kapitałowej, zagadnienie to wydaje się być najistotniejszym problemem do rozstrzygnięcia przez wspólników. Dotyczy to takich zagadnień, jak:
l) termin i sposób podziału dywidendy i zasady uczestnictwa w stratach,
2) układ głosów na zgromadzeniu wspólników,
3) sposób prowadzenia spraw spółki,
4) realizacja prawa nadzoru i kontroli.
Wszystkie te zagadnienia wymagają często długich negocjacji i konieczności uzyskania konsensusu już przed utworzeniem wspólnego przedsięwzięcia.

STRONA 44
Nb 47

Ważne jest również określenie zasad zakończenia inwestycji. Powinno to zostać ustalone w momencie zawiązania wspólnego przedsięwzięcia. Najczęstszym sposobem zakończenia inwestowania przez fundusz kapitałowy może być:
l) zbycie udziałów (akcji) w spółce z o.o. lub akcyjnej dotychczasowym wspólnikom, a dopiero w przypadku nieskorzystania przez nich z prawa pierwszeństwa (poboru), również osobom trzecim,
2) obniżenie kapitału zakładowego (w spółce z o.o. lub akcyjnej),
3) umorzenie udziałów (akcji) w spółce z o.o. lub akcyjnej z zysku, 4) wycofanie wkładów ze spółki komandytowej.
Nb 48
Wymienione fundusze typu ventures capital i fundusze kapitałowe mają cechy wspólne, ale również różnią się od siebie. Do najważniejszych cech należą (J. Węcławski, Venture, s. 18):
l) oba typy funduszy są pośrednikami w finansowaniu udziałowym, działającym w oparciu o środki pozyskane od kapitałodawców, i dostarczają kapitał własny małym i średnim przedsiębiorcom;
2) fundusze typu ventures capital kierowane są do przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju, natomiast fundusze kapitałowe do takich, które mają względnie stałą pozycję na rynku, co powoduje, że ryzyko w tym drugim przypadku jest niższe;
3) w przypadku funduszy kapitałowych przeciętny poziom inwestycji początkowej jest większy niż przy ventures capital, gdyż przedsiębiorstwa innowacyjne we wczesnej fazie rozwoju potrzebują mniej środków;
4) okres, na jaki jest czyniona inwestycja przez fundusze kapitałowe, jest z góry określony i z reguły nie przekracza 5-6 lat, natomiast w przypadku funduszy ventures capital okres ten jest dłuższy (do 10 lat) i nie musi być z góry określany, gdyż wycofanie ma miejsce po osiągnięciu sukcesu rynkowego;
5) z reguły w funduszach kapitałowych nie ma miejsca współudział w zarządzaniu, co jest cechą funduszy typu ventures capital;
6) wycofanie kapitału wniesionego przez fundusze kapitałowe odbywa się przede wszystkim na rzecz dotychczasowych wspólników, w przypadku ventures capital na rzecz innych inwestorów, poprzez giełdę lub bezpośrednio.

4. Fundusze poręczeniowe
Nb 49
Kolejnym instrumentem wspierającym małe i średnie przedsiębiorstwa są fundusze poręczeniowe. Fundusze te mają wymiar ogólnokrajowy (np. usytuowany przy Banku Gospodarstwa Krajowego), regionalny (woje-


STRONA 45
-wództwa) lub lokalny (gminy, powiaty). Istotą funduszy poręczeniowych jest poręczanie kredytów dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają wystarczającego zabezpieczenia dla pobieranych w bankach kredytów. W celu umożliwienia udzielenia kredytów również tym, którzy z punktu widzenia banku nie mają odpowiedniego zabezpieczenia, banki zawierają stosowne umowy z funduszami poręczeniowymi. Istota współpracy między bankami a funduszami poręczeń kredytowych opiera się na podziale ryzyka między bankiem a funduszem poręczeniowym.
Udział banku w ryzyku, o którym mowa, waha się od 10% do 40%. W ten sposób bank, decydując się na przyjęcie poręczenia funduszu poręczeniowego, również jest zainteresowany w spłaceniu kredytu, gdyż sam ponosi określone ryzyko. Istotą działania funduszy poręczeniowych jest m.in. to, że same fundusze poręczając zabezpieczenie ze strony kredytobiorców, są mniej rygorystyczne od banków i bardziej elastyczne w tym zakresie. Najczęściej stosowany w zakresie własnego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco, tj. dokument zawierający co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta, złożony z zamiarem zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Fundusze poręczeni owe nie działają w oparciu o stricto reguły komercyjne, gdyż są instrumentem wspierającym rozwój przedsiębiorców, ale dla utrzymania odpowiedniego poziomu samowystarczalności pobierają prowizję od kredytobiorcy (1-3%). W ten sposób przynajmniej teoretycznie zwiększa się koszt uzyskanego przez kredytobiorcę kredytu. Jednakże tak być nie musi, gdyż z reguły fundusze poręczeniowe negocjują z bankami odpowiednio niższe oprocentowanie dla swoich klientów, aby w ten sposób nie stanowiło to dla nich dodatkowego obciążenia.
Innym instrumentem przy współpracy między bankami a funduszami jest tzw. mnożnik (multiplikator). Jest to stosunek wielkości poręczeń udzielonych przez fundusz do wielkości kapitału funduszu, służącego do zabezpieczenia tych poręczeń. Bank, akceptując wielokrotność kwoty kredytów do posiadanych przez fundusz środków, Umożliwia tym samym zwiększoną liczbę udzielonych kredytów i poręczeń. Mnożniki, zwane często dźwignią finansową, są jednym z podstawowych warunków prawidłowej współpracy funduszy poręczeni owych z bankami. W praktyce mnożniki sięgają dwu- lub trzykrotnej wartości środków funduszu, którymi operuje bank. Należy bowiem dodać, że zasadniczo banki blokują te środki na własnych depozytach gotówkowych. Nie jest to jednak zależność konieczna.

Nb 50
Fundusze poręczeń kredytowych nie doczekały się odpowiedniej regulacji 50 prawnej, określającej ich status. W celu realizacji działalności poręczeniowej najczęściej wykorzystuje się spółki akcyjne, z o.o. lub fundacje. Wydaje się,


STRONA 46
że najlepszym rozwiązaniem w przypadku wyboru funduszy powinien być podmiot o celu poręczeniowym, a więc niegospodarczym.

Nb 51
Fundusze poręczeniowe opierają się na różnych instrumentach prawnych będących podstawą stosunków między funduszem a bankami. Co do zasady mogą być wykorzystane dwie umowy: umowa poręczenia lub umowa gwarancji bankowej. W pierwszym przypadku chodzi o takie umowy, które choć zbliżone do gwarancji, nie mają takiego charakteru i wynikają wprost z przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa gwarancji bankowej dotyczy banków jako strony umowy. W związku z wykonywanymi czynnościami poręczenia lub gwarancji, fundusze, które są tworzone, zwane są funduszami poręczeń lub funduszami gwarancyjnymi (dotyczy to sytuacji, gdy gwarantem jest zawsze bank). Nawet jeżeli fundusz z udziałem podmiotu zewnętrznego zwany jest gwarancyjnym, to i tak jego działalność opiera się na umowie poręczenia. Umowa poręczenia jest
umową nazwaną, uregulowaną w Kodeksie cywilnym w art. 876-887. Natomiast gwarancja nie jest uregulowana w Kodeksie cywilnym, ale jest umową nazwaną, należącą do tzw. umów bankowych (uregulowaną w art. 81 PrBank). Gwarancja zabezpiecza wykonanie przez jeden podmiot (zleceniodawcę gwarancji) określonego zobowiązania wobec innego pod
miotu (beneficjenta gwarancji). Gwarant (bank) zobowiązuje się wobec beneficjenta gwarancji do zapłaty określonej kwoty, na wypadek gdyby dłużnik nie wykonał zobowiązania. Między umową gwarancji a poręczenia istnieje wiele różnic. W pewnych przypadkach poza poręczeniem i gwarancją możliwe jest również -dla zabezpieczenia wierzytelności -wykorzystanie akredytywy. Akredytywa dokumentowa stanowi samodzielne, pisemne zobowiązanie banku importera wobec eksportera do zapłaty określonej kwoty pieniężnej za dokumenty złożone w ramach akredytywy, zgodnie z warunkami, w trybie i czasie w niej określonych. Akredytywa stanowi instrument finansowo-prawny rozliczeń handlowych w obrocie międzynarodowym. Jeżeli fundusze poręczeń działają w oparciu o umowy zewnętrzne, np. banku zagranicznego, udzielona jest akredytywa (por. A. Król, w: Fundusze, s. 62).

Nb 52
Poza klasycznymi funduszami poręczeń kredytowych powstają również tzw. fundusze poręczeń wzajemnych. W przypadku funkcjonowania funduszu poręczeń wzajemnych, uczestniczą trzy strony: bank kredytowy, poręczyciel oraz kredytobiorca. Najważniejsze z tego punktu widzenia stają się instytucje poręczeniowe (lub gwarancja, gdyby miał to być bank, co zdarza się wyjątkowo). Uczestnikami funduszu poręczeń wzajemnych jako instytucji mającej najczęściej formę spółki akcyjnej,

STRONA 47
z o.o., fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń, są osoby, które są beneficjentami funduszu, czyli najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa. Z chwilą nabycia części akcji (udziałów), wpłaty na kapitał fundacyjny itp. stają się one uczestnikami funduszu, co gwarantuje im charakter beneficjenta
w procesie otrzymania poręczeń, oraz uczestnictwo w procesie zarządzania instytucją gwarancyjną. Podmioty uczestniczące w funduszu ponoszą też ryzyko finansowe funduszu. Nie ma przeszkód, aby uczestnikami funduszy poręczeń wzajemnych były również organizacje przedsiębiorców,
pracodawców, izby gospodarcze, banki komercyjne, władze samorządowe.
Warunkiem podstawowym partycypacji w poręczeniach jest obowiązkowe uczestnictwo (posiadanie udziałów, członkostwo, status fundatora, darczyńcy) w funduszu. W zamian za uczestnictwo w funduszu uczestnicy uzyskują dostęp do poręczenia. Ponadto często jest zawierana umowa uczestnictwa w funduszu, która określa szczegółowo (lub odsyła do regulaminu) prawa i obowiązki beneficjenta z punktu widzenia udzielonych poręczeń. Status udziałowca (akcjonariusza itp.) w funduszu określają natomiast przepisy regulujące ustrój danej osoby prawnej. Fundusz zawiera umowę z bankiem kredytującym, w której ustalane są zasady i procedury udzielania poręczeń.

5. Fundusze pożyczkowe
Nb 53
Nowym, instytucjonalnym instrumentem, wspierającym małą i średnią przedsiębiorczość, są fundusze pożyczkowe. Działają one w formie spółek akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o fundusze własne lub zewnętrzne. Fundusze pożyczkowe tworzone są często w oparciu o kapitał zewnętrzny lub własny, wymagający wzmocnienia finansowe go. Dlatego też w późniejszym okresie fundusze takie przyjmują depozyty. Ich podstawowym celem jest umożliwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do kapitału nie mającego formy inwestycji kapitałowej, ale pożyczki. Odpowiednie zewnętrzne finansowanie oparte jest na odmiennych od bankowych procedurach przyznawania pożyczki. Szczególnie ciekawe są systemy funduszy poręczeniowych, które oparte są na wzajemnym poręczeniu pożyczek w grupie pożyczkobiorców. Alternatywą możliwością dla wzajemnego poręczenia jest system korzystania z funduszy poręczeń kredytowych lub pożyczkowych. Podstawowym instrumentem prawnym,
jaki jest wykorzystywany w funduszach pożyczkowych, jest zawierana między funduszem a klientem umowa pożyczki. Zgodnie z art. 720 ż l KC, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatun-


STRONA 48
-ku, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W przypadku funduszy poręczeń kredytowych wykorzystywane jest pożyczanie tylko środków pieniężnych. Natomiast umowa zawierana przez fundusze pożyczkowe ma jeszcze inne elementy, mianowicie zawierana jest zasadniczo zawodowo i wielokrotnie.

ż 3. Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów
Literatura: P. Bielski, Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców. Zagadnienia wybrane, Rej. 2000, Nr 2; A. Gburzyński-Dolewicz, Z. Roszewski, Postępowanie rejestrowe w sprawach dotyczących spółek - wybrane zagadnienia, na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PPR 1999, Nr 7; A. Kidyba (red.), Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001; W Łukowski, Rejestracja spółek i ogłaszanie danych o spółkach (zagadnienia wybrane) w: Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Kluczbork 2001; E. Marszałkowska-Krześ, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Warszawa 2001; E. Norek, Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Warszawa 200 l.

I. Krajowy Rejestr Sądowy
1. Uwagi ogólne
Nb 54
Od 1.1.200 l r. doszło do poważnych zmian w odniesieniu do postępowania rejestrowego, jak również organu rejestrowego. Do tego czasu podmioty były rejestrowane w sposób rozproszony, rejestry funkcjonowały w oparciu o różne procedury rejestracyjne, inne były skutki wpisów dla poszczególnych podmiotów, rejestry były prowadzone przez różne sądy (rejonowe, okręgowe, sąd dla m.st. Warszawy) i organy ewidencyjne. Odmienności te usunęła ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawowym założeniem KrRejSU jest stworzenie jednego centralnego rejestru, który jest prowadzony przez sąd rejestrowy w systemie centralnym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część. Poszczególne sądy rejestrowe dokonują wpisów do jednej centralnej bazy danych. Każdy podmiot podlegający wpisowi do KRS (nie dotyczy to wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych) uzyskuje jeden numer KRS, który nie powtórzy się w skali całego kraju. Krajowy Rejestr Sądowy stanowi powszechne, jednolite


STRONA 49
i jawne źródło informacji o uczestnikach obrotu prawnego (R. Skubisz w: Prawo spółek, s. 28).
Wprowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego nie objęło jednak wszystkich rejestrów prowadzonych przez sądy. Do usytuowanych poza KRS wykazów i rejestrów prowadzonych przez sądy możemy zaliczyć: rejestr zastawów (prowadzony przez sądy rejonowe), rejestr dzienników i czasopism (prowadzony przez wydziały cywilne sądów okręgowych), ewidencję partii politycznych (prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie), rejestr funduszy emerytalnych (prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie), rejestr funduszy inwestycyjnych (prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie), rejestr kas chorych (prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie).
Problematyka związana z rejestracją, poza ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, jest regulowana ustawą z 20.8.1997 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770 ze zm.) i rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. Nr 117, poz. 1237). Problematyka ta jest również regulowana w art. 694 1-694 9 KPC.

2. Centralna Informacja
Nb 55
Skutkiem przyjęcia koncepcji Krajowego Rejestru Sądowego jako centralnego rejestru, który gromadzi dane wpisywane w systemie informatycznym, a które pochodzą z różnych sądów rejestrowych, było utworzenie Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Centralna Informacja jest jednostką wyodrębnioną w ramach struktury Ministerstwa Sprawiedliwości z oddziałami przy sądach rejestrowych. Zadaniem Centralnej Informacji jest: utworzenie i eksploatacja połączeń rejestru w systemie informatycznym, prowadzenie zbioru informacji z rejestru, udzielanie informacji z rejestru, przekazywanie organom samorządu gminnego, właściwym według miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, danych z rejestru o wpisaniu przedsiębiorcy i wykreśleniu go wraz z adresem i przedmiotem jego działalności.
Centralna Informacja (w tym również jej oddziały zlokalizowane przy sądach rejestrowych) umożliwia dostęp do rejestru. Realizacja dostępu do rejestru odbywa się przez żądanie wydania dokumentów o danych zawartych w rejestrze. Dokumentami tymi są: odpisy, wyciągi, zaświadczenia. Poza tym Centralna Informacja udziela pisemnych informacji oraz umo-


STRONA 50
-żliwia przeglądanie danych w programie komputerowym, łącznie z możliwością wydruku.
Odpis obejmuje treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS od chwili pierwszego wpisu (z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu). Można żądać również odpisu zawierającego aktualną treść wpisów pod danym numerem KRS.
Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, który obejmuje wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.
Udzielanie pisemnych informacji dotyczy: wydawania zaświadczeń, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem; zaświadczeń, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru; zaświadczeń o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru. Pisemną informację wydaje się wówczas, gdy nie jest możliwe wydanie odpisu lub wyciągu (np. podmiot nie jest wpisany do rejestru, czy nie jest wpisany pod wskazanym numerem). Udostępnianie przeglądania danych w programie komputerowym polega na samodzielnym lub z udziałem operatora przeglądaniu danych zawartych w rejestrze. Przeszukiwanie danych nie jest jednak w pełni swobodne, ale odbywa się według ustalonych kryteriów. Na wniosek zainteresowanego można wydrukować efekty przeszukania danych.

3. Struktura Krajowego Rejestru Sądowego
Nb 56
Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech typów rejestrów:
l) przedsiębiorców,
2) podmiotów nie będących przedsiębiorcami (typu non profit),
3) dłużników niewypłacalnych.

Wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- spółki jawne,
- spółki partnerskie,
- spółki komandytowe,
- spółki komandytowo-akcyjne,
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki akcyjne,
- spółdzielnie,
- przedsiębiorstwa państwowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,

STRONA 51
- przedsiębiorstwa określone w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
- oddziały przedsiębiorców zagranicznych, działających na terytorium RP; przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych są wpisywanie do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, -stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje, jeżeli podejmują działalność gospodarczą.
Nie jest więc przedsiębiorcą, również w rozumieniu KrRejSU, spółka cywilna. Zarejestrowaniu podlegają tylko poszczególne osoby fizyczne będące wspólnikami tej spółki. Dane dotyczące przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umieszcza się przed numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru. Treść poszczególnych działów określają art. 38-46 KrRejSU.
W rejestrze pomiotów, nie będących ze swojej istoty przedsiębiorcami, wpisuje się bardzo szeroką grupę podmiotów. Należą do nich:
- stowarzyszenia i ich terenowe jednostki posiadające osobowość prawną,
-związki stowarzyszeń,
-fundacje,
-samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
-kolumny transportu sanitarnego,
-kółka rolnicze,
-rolnicze zrzeszenia branżowe,
-związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
-związki zawodowe rolników indywidualnych,
-cechy rzemieślnicze,
-izby rzemieślnicze,
-Związek Rzemiosła Polskiego,
-zrzeszenia handlu i usług,
-zrzeszenia transportu,
-ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
-ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
-izby gospodarcze i Krajowa Izba Gospodarcza,
-związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
-ogólnokrajowe związki międzybranżowe,


STRONA 52
- ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
- związki pracodawców,
- federacje i konfederacje związków pracodawców,
- stowarzyszenia kultury fizycznej,
- związki sportowe,
- stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, -inne organizacje społeczne lub zawodowe, które na mocy przepisów podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Celem wyżej wymienionych podmiotów nie jest działalność gospodarcza, tak jak to jest w przypadku przedsiębiorców. Jednakże przepisy regulujące ustrój poszczególnych podmiotów dopuszczają prowadzenie przez nie działalności gospodarczej. W takim przypadku, jeżeli podmiot wpisany do rejestru podmiotów nie będących przedsiębiorcami podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowemu wpisowi także do rejestru przedsiębiorców. Oznacza to w konsekwencji, że będzie wpisany w dwóch rejestrach: przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców. Nie jest nadawany w takim przypadku odrębny numer KRS, ale dany podmiot będzie występował w obu rejestrach pod tym samym numerem. Zasada powyższa nie dotyczy jedynie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz kolumn transportu sanitarnego. Te dwa podmioty funkcjonują w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą, ale nie są wpisywane do rejestru przedsiębiorców. W stosunku do instytucji non profit wpisanych do rejestru nie obowiązują niektóre zasady związane z funkcjonowaniem rejestru przedsiębiorców, m.in. nie obowiązuje zasada nakładania grzywny (art. 26), ustanowienia kuratora (art. 28-33), wpisy ich dotyczące nie podlegają obowiązkowi ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z chwilą jednak wpisania ich do rejestru przedsiębiorców stają się przedsiębiorcami i odnoszą się do nich te zasady. Uzyskanie statusu przedsiębiorcy pozwala na osiągnięcie specyficznego statusu instytucji not for profit, a więc tej, która prowadzi działalność gospodarczą ze specyficznie określonym sposobem spożytkowania dochodów, bez podziału zysku, ale z przeznaczeniem na realizację niezarobkowych celów statutowych.
Trzeci z rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego to rejestr dłużników niewypłacalnych (RDN), do którego wpisy dokonywane są z urzędu albo na wniosek. Z urzędu wpisuje się:
l) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono pro-

STRONA 53
-wadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
4) osoby, które przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.
Na wniosek wierzyciela, posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, wpisuje się do RDN dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Dłużnik wpisany do rejestru otrzymuje numer, a gdy składany jest późniejszy wniosek innego wierzyciela (lub tego samego, ale dotyczący innej należności), dłużnik wpisywany jest pod nowym numerem RDN. Do osób fizycznych nie stosuje się przepisu o wpisywaniu do rejestru, jeżeli są one wspólnikami spółek i ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz inne zobowiązania, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych.

4. Postępowanie rejestrowe
Nb 57
Przez dokonanie wpisu do KRS należy rozumieć zarówno sam wpis, jak i wykreślenie wpisu oraz wzmiankę. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest uskuteczniony z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Jednakże w sprawach, w których skuteczność lub wykonalność uzależniona jest od uprawomocnienia wraz z wpisem, zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności (art. 20 ust. 2 KrRejSU). Po uprawomocnieniu takiego postanowienia

STRONA 54
należy wydać z urzędu postanowienie zarządzające wykreślenie wzmianki o nieprawomocności. Istnieje jednak kilka wpisów, które mogą być dokonane dopiero po uprawomocnieniu: wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych, wpis danych, o których mowa w art. 41 KrRejSU, wykreślenie z urzędu danych niedopuszczonych ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (art. 12 ust. 3 KrRejSU) i wykreślenie z urzędu danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy (art. 24 ust. 3 KrRejSU).
Wpis jest czynnością techniczną wywołującą jednak istotne skutki prawne. Chwilę wpisu należy odróżnić od wydania postanowienia bądź uprawomocnienia się postanowienia sądu. Możemy wyróżnić różne rodzaje wpisów:
1) na wniosek (w związku ze składanymi wnioskami) i z urzędu (podejmowane przez sąd);
2) obligatoryjne (gdy przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia do rejestru danych) i fakultatywne (zależą od woli zainteresowanego), przy czym zdecydowanie przeważają wpisy obligatoryjne;
3) dopuszczalne (te, które przepisy prawa dopuszczają) i niedopuszczalne;
4) dodatnie (wiążą się z wniesieniem do rejestru nowych danych) i ujemne (wiążą się z wykreśleniem danych lub ich zmianą);
5) deklaratoryjne (stwierdzające powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego lub prawa) i konstytutywne (prawotwórcze, z wpisem takim wiąże się powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego lub prawa). Zdecydowana większość to wpisy deklaratoryjne. Najważniejszymi wpisami konstytutywnymi są wpisy do rejestru związane z powstaniem podmiotu, podwyższeniem, obniżeniem kapitału zakładowego itp.;
6) konwalidujące (dokonywane na podstawie wadliwej czynności prawnej, ale pomimo to nie mogą być wykreślone z rejestru po upływie pewnego czasu).

Nb 58
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje jednakowe zasady postępowania rejestrowego, wspólne dla wszystkich podmiotów wpisywanych do KRS. Do postępowania rejestrowego stosowane są przepisy KrRejSU, a także przepisy KPC o postępowaniu nieprocesowym oraz o postępowaniu rejestrowym. Wpis do rejestru dokonywany jest co do zasady na wniosek. Zgodnie z art. 19 ust. 1 KrRejSU, z urzędu wpis jest dokonywany, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który jest udostępniony w siedzibach sądu, a w odniesieniu do osób fi-


STRONA 55
-zycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek jawnych, także w urzędach skarbowych i urzędach gmin (art. 2 ust. 2 pkt 2 KrRej S U). pozostałe dokumenty poza formularzem składa się w formie pisemnej z zachowaniem ogólnych wymogów dla pism procesowych. Do prawidłowo wypełnionego formularza należy dołączyć dowód opłaty wpisu sądowego (gdy wniosek podlega opłacie) oraz gdy wpis podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Na tym etapie odbywa się badanie formularzowe. Sąd tylko bada, czy formularz jest prawidłowo wypełniony i czy jest należycie opłacony. Jeżeli sąd stwierdzi, że wniosek nie jest wypełniony prawidłowo czy też nie została uiszczona opłata za zgłoszenie lub ogłoszenie, wniosek podlega zwrotowi bez wezwania o uzupełnienie braków. Gdy jest to pierwszy wniosek o wpis do rejestru, może być on ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli powtórny wniosek nie jest dotknięty brakami formularzowymi, wywołuje on skutek od daty pierwotnego wniesienia. Jednakże skutek ten nie wystąpi, jeżeli wniosek byłby zgłoszony po raz kolejny. Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru (wpisy obligatoryjne) dołączyć należy uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu (art. 19a ust. 1 KrRejSU). Zasadę tę stosuje się również w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu już wpisanego do rejestru. Do wniosku należy także dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), w którym ma być prowadzona działalność objęta wnioskiem. Jeżeli podmiot wpisywany do rejestru działa na podstawie umowy lub statutu, do wniosku o wpisanie tego podmiotu należy dołączyć umowę lub statut. W przypadku każdorazowej zmiany umowy lub statutu należy dołączyć tekst jednolity, uwzględniający wprowadzone zmiany (art. 9 ust. 3 i 4 KrRejSU).
Zasadą jest, że wniosek o wpis powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 KrRejSU). Niezależnie od obowiązku złożenia wniosku, art. 21 KrRejSU nakłada obowiązek niezwłocznego informowania sądu rejestrowego o zdarzeniach, które podlegają obowiązkowi wpisu. Obowiązek ten dotyczy: organów administracji rządowej i Samorządowej, sądów, banków, komorników i notariuszy. Artykuł 23 KrRejSU wyznacza zakres kognicji sądu rejestrowego. Sąd bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Badanie sądu ma charakter materialny.


STRONA 56
Sąd nie bada już na tym etapie formularza, gdyż ten został zaakceptowany, ale bada dołączone do wniosku dokumenty. O wymaganiach dotyczących składanego wniosku decydują przepisy regulujące ustrój poszczególnych podmiotów oraz przepisy KrRejSU. Sąd bada obowiązkowo, czy dane określone w art. 35 KrRejSU są prawdziwe. W przepisie tym mowa jest o numerze PESEL i REGON. Prawdziwość pozostałych danych zawartych w dołączonych dokumentach sąd bada tylko wtedy, gdy ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Jeżeli sąd stwierdzi, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone mimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach KPC o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jeżeli obowiązek nałożony przez sąd nie zostanie wykonany w terminie, sąd rejestrowy nakłada na obowiązanych grzywnę. W takim przypadku nie stosuje się art. 1052 zd. 2 i art. 1053 KPC. Oznacza to, że łączna wartość grzywny nie może przekroczyć 100000 zł, ale może być ona ponawiana.
Jeżeli środki, jakie podjął sąd, nie spowodują złożenia wniosku o wpis do rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w rejestrze jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd rejestrowy ma prawo dokonania z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeśli dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne (art. 24 ust. 4 KrRejSU). Zakres podejmowania czynności przez sąd zależy od tego, czy niewykonywanie obowiązków realizowane jest przez handlową spółkę osobową czy osobę prawną. W pierwszym przypadku, jeżeli mimo stosowania grzywny osobowa spółka handlowa wpisana do rejestru nie wykonuje obowiązków związanych z wpisem, sąd rejestrowy może z urzędu z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.
Natomiast, jeżeli - mimo stosowania grzywien -osoba prawna nie wykonuje obowiązków, do których zobowiązał ją sąd, może on ustanowić dla niej kuratora na okres nie przekraczający roku. Sąd może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nie przekraczający kolejnych 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został on ustanowiony. Kurator powinien doprowadzić do niezwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru tych organów, które mają obowiązek dokonać zgłoszenia (zarząd). Jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania władz w terminie 3 miesięcy od dnia


STRONA 57
ustanowienia kuratora albo wybrane (powołane) władze nie wykonają obowiązku zgłoszenia, kurator może wystąpić do sądu o rozwiązanie spółki i ustanowienie likwidatora (art. 29 ust. 2 KrRejSU).

5. Skutki wpisów i ogłoszenia wpisów
Nb 59
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym ujednoliciła stosowanie zasad wzmacniających pewność obrotu. Dotyczy to zarówno samych przedsiębiorców, jak i osób trzecich.

Nb 60
Zgodnie z art. 8 KrRejSU, rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji oraz ma prawo otrzymywać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia (por. Nb. 55). Krajowy Rejestr Sądowy wyraża pełną i ograniczoną zasadę jawności formalnej. Pełna jawność formalna jest uregulowana w art. 10 ust. l KrRejSU i polega na tym, że każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Nie ma potrzeby wykazywania się interesem prawnym i można to czynić w godzinach urzędowania sądu pod nadzorem upoważnionego pracownika sądu. Natomiast zasada ograniczonej jawności formalnej wyrażona jest w art. 10 ust. 2 KrRejSU. Polega ona na tym, że do przeglądania akt rejestrowych innych podmiotów niż przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 525 KPC. Akta podmiotów zarejestrowanych w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (rejestr non profit) oraz w rejestrze dłużników niewypłacalnych, poza samymi zainteresowanymi, dostępne są za zgodą przewodniczącego dla każdego, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie uprawdopodobni (art. 525 KPC). Jednakże jeżeli podmiot wpisany do rejestru non profit podejmie działalność gospodarczą i zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców, to w takim przypadku akta tego podmiotu będą korzystać z pełnej jawności formalnej.
Nb 61
Zasadąjest (art. 13 ust. l KrRejSU), że obowiązkowi ogłoszenia podlegają wszystkie wpisy. Ogłoszenia są dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Z przepisów ustawy z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) wynika, że w ogólnopolskim dzienniku urzędowym ogłasza się: wszystkie wpisy do rejestru (chyba że ustawa stanowi inaczej), ogłoszenia wymagane przez KSH i KPC, inne obwieszczenia, jeżeli taki obowiązek wynika z ustaw szczególnych.



STRONA 58
Nb 62
Nie podlegają jednak obowiązkowi ogłoszenia następujące wpisy:
1) dotyczące wpisanych w KRS osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (art. 13 ust. 2 KrRejSU),
2) w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców (art. 42 KrRejSU),
3) do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej -rejestr non profit (art. 49 ust. 2 KrRejSU),
4) w rejestrze dłużników niewypłacalnych (art. 58 KrRejSU).

Nb 63
W związku z ogłoszeniami pozostaje zasada jawności materialnej KRS. Jest ona związana z domniemaniami prawnymi: domniemaniem powszechnej znajomości danych wpisanych do rejestru i domniemaniem ich prawdziwości oraz zasadą dobrej wiary. Zasada jawności materialnej wyróżniona w art. 15 i 16 KrRejSU polega na określeniu chwili, od której dane podlegające ujawnieniu w rejestrze zyskują skuteczność wobec osób trzecich. W KrRejSU rozróżniono skutki wpisu w zależności od tego, czy wpis podlega ogłoszeniu czy też nie (art. 15 i 16 KrRejSU).
Gdy chodzi o wpisy podlegające obowiązkowi ogłoszenia, obowiązuje reguła, że uzyskują one skuteczność wobec osób trzecich z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o dokonanym wpisie. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jedynie w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem 16 dnia od dnia ogłoszenia, osoba trzecia może obalić domniemanie znajomości treści wpisu, jeżeli udowodni, że nie mogła się dowiedzieć o jego treści. Poza tym domniemanie znajomości wpisu nie może być obalone przez żadną osobę działającą w dobrej wierze, nawet gdy wykaże ona, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu. W przypadku powstania rozbieżności między treścią wpisu a treścią ogłoszenia, obowiązuje wpis w rejestrze (art. 15 ust. 2 KrRejSU). Osoba trzecia może jednak powoływać się na treść ogłoszenia, zasłaniając się nieznajomością
faktycznej treści wpisu. Domniemanie, że osoba trzecia nie zna prawdziwej treści wpisu, może być obalone z kolei przez podmiot już wpisany do rejestru, gdy udowodni on, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu.
Przed terminem zamieszczenia ogłoszenia nikt nie może powoływać się na treść wpisu. Od zasady tej jest jeden wyjątek: osoba trzecia może powoływać się na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopełniono jeszcze obowiązku ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłoszenia nie pozbawia jej skutków prawnych (art. 15 ust. 3 KrRej SU). Oznacza to, że podmiot już wpisany do rejestru nie może powoływać się na wpisane dane, które jeszcze nie są ogłoszone wobec osób trzecich, nawet wtedy, gdyby udowodnił, że dane te są im znane.


STRONA 59
Nieco inny aspekt ma zasada jawności materialnej, ale co do wpisów, które nie podlegają ogłoszeniu. Zagadnienie to reguluje art. 16 KrRejSU. Zasadą jest, że skuteczność wpisów następuje wobec osób trzecich Z chwilą ich zamieszczenia w rejestrze. Domniemanie to może być obalone przez osobę trzeci~ jeżeli wykaże ona, iż pomimo zachowania należytej staranności nie mogła wiedzieć o treści wpisu. Domniemanie prawdziwości wpisu zostało wyrażone w art. 17 ust. 1 KrRejSU. Domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe. Domniemaniem tym nie są objęte dane określone w dziale 4 rejestru (art. 41 KrRejSU). Wpisy tych danych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 42 KrRejSU). Artykuł 14 i 17 ust. 2 wyrażają z kolei zasadę dobrej wiary (zasada wiarygodności), polegającą na tym, że osoby działające w dobrej wierze mogą się powoływać na dane zamieszczone w rejestrze, nawet gdy dane te nie są zgodne ze stanem faktycznym. Należy tu odróżnić dwie sytuacje:
1) niezgodność danych w rejestrze ze stanem faktycznym powstaje wskutek niezłożenia wniosku przez podmiot zobowiązany do jego złożenia,
2) gdy doszło do niezgodności wskutek wpisania danych niezgodnie ze zgłoszeniem lub bez takiego zgłoszenia.
Pierwszą sytuację reguluje art. 14 KrRejSU. Zgodnie z tym przepisem, podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub uległy wykreśleniu z niego. Drugą sytuację reguluje art. 17 ust. 2 KrRejSU. Mianowicie jeżeli wpisano do rejestru dane niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez takiego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

ż 4. Dobra osobiste przedsiębiorcy
Literatura: J. Frąckowiak, Oznaczanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (handlową), Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V; J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W Pyzioł, l. Weiss, Kodeks handlowy. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 1998; J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. I, Warszawa 1989; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 1999; A. Kopff, Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, ZNUJ 1975; J. Panowicz-Lipska, Majątkowa


STRONA 60
ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975; J. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997; M. Poźniak-Niedzielska, Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa-Łódź 1990; M. Poźniak-Niedzielska, Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego, Rozprawy z prawa cywilnego, Warszawa 1985; R. Skubisz, Prawo do firmy i jego ochrona, PiP 1993, Nr I; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1990; R. Skubisz, Zasady prawa firmowego, Rej. 1993, Nr I; S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy, Komentarz, Warszawa 1997; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979; J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 1994.

I. Uwagi ogólne dotyczące dóbr osobistych
Nb 64
Podstawowymi kwestiami przy analizie dóbr osobistych przedsiębiorców jest przyznanie, że takie dobra istnieją oraz ich ochrona. Powstaje przede wszystkim pytanie, czy kategoria dóbr osobistych może być przypisana tylko osobom fizycznym i osobom prawnym, zgodnie z art. 23-24 w zw. z art. 43 KC, czy też zagadnienie to może być odnoszone do wszelkich przedsiębiorców. Jak to już zostało stwierdzone, nie każda osoba fizyczna musi być przedsiębiorcą, tak jak nie każda osoba prawna może być uznana za taki podmiot. Kodeks cywilny w zakresie ochrony dóbr osobistych odwołuje się tylko do kategorii podmiotowej, zgodnie z dychotomią przyjętą w art. l KC. Dlatego też należy przyjąć, że kategoria dóbr osobistych, określonych w art. 23-24 w zw. z art. 43 KC, odnosi się tylko do kategorii podmiotów prawa cywilnego, a nie kategorii przedsiębiorców. Z tego więc punktu widzenia ochrona przyjęta w stosunku do osób fizycznych i prawnych dotyczy przede wszystkim ich podmiotowości prawnej, a nie gospodarczej. Nie można wszakże wykluczyć sytuacji, w której wzmocnienie ochrony dóbr osobistych przez Kodeks cywilny będzie miało istotne znaczenie dla funkcjonowania osób prawnych przedsiębiorców. Dobra osobiste osób prawnych -przedsiębiorców są specyficzne, ale z pewnością można za takie uznać dobre imię, nietykalność pomieszczeń, tajemnicę korespondencji, a przede wszystkim nazwę (firmę). Wątpliwości, jakie powstały na tym tle w orzecznictwie, dotyczyły osób fizycznych -przedsiębiorców, spółek cywilnych, jawnych i komandytowych.

Nb 65
Osoby fizyczne w zakresie swoich dóbr osobistych, takich jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Oznacza to, że wymienione dobra osobiste człowieka (osoby fi-

STRONA 61
-zycznej) są chronione (M. Pazdan, w: Kodeks, red. K. Pietrzykowski, s. 103). Osoba fizyczna zgłaszając działalność gospodarczą do KRS, powinna oznaczyć swoją działalność przez podanie: nazwiska, imienia, numer PESEL oraz nazwy, pod którą wykonuje działalność gospodarczą (art. 38 pkt l lit. a KrRejSU). Nazwa ta może, lecz nie musi być zbieżna z nazwiskiem i podlega ochronie z art. 24 KC.
Podstawą ochrony nazwy przedsiębiorcy mogą być inne przepisy, w szczególności przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z kolei -zgodnie z aktualną regulacją -negatywny stał się pogląd, że nazwa (firma) przedsiębiorstwa powołanego w formie spółki prawa cywilnego stanowi dobro osobiste wspólników (por. orz. OSN z 14.12.1990 r., l CR 529/90, PS 1991, Nr 4, s. 99 i nast. z krytyczną glosą J. Kraussa i M. Modrzejewskiej). Spółka cywilna nie korzysta z ochrony przysługującej osobom fizycznym lub prawnym, gdyż nie można uznać jej podmiotowości prawnej, a nawet gospodarczej. Spółka cywilna jest umową nie tworzącą struktury podmiotowej.
Nb 66
Ponieważ trudno zaprzeczyć możliwości występowania wspólników spółki cywilnej w obrocie, podstawą ochrony ich działalności może być ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale dotycząca czynu nieuczciwej konkurencji dokonanego wobec wspólników. Z kolei trzeba przyjąć, że handlowe spółki osobowe, ze względu na ograniczoną osobowość prawną, mogą korzystać z ochrony przewidzianej w art. 24 w zw. z art. 43 KC (R. Skubisz, Prawo, s. 31; K. Piasecki, w: Kodeks, s. 57) i ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wymienione spółki osobowe obok spółek kapitałowych podlegają dodatkowej ochronie wynikającej z nadal obowiązującego art. 37 KH.
Projektowane zmiany prawa prywatnego przewidują przeniesienie problemu firmy do Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym proponuje się szereg zmian dotyczących oznaczeń podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców). Proponuje się następujące zmiany w Kodeksie cywilnym:
l. Po art. 22 dodaje się art. 221 w następującym brzmieniu: "Osoba fizyczna jako przedsiębiorca występuje w obrocie pod swoim imieniem i nazwiskiem".
2. W tytule 11, dziale II "Osoby prawne" dotychczasową treść oznacza się jako rozdział l: "Rodzaje osób prawnych" oraz dodaje się rozdział II zatytułowany: "Nazwa osoby prawnej".
Art. 43 ż 1. Osoba prawna występuje w obrocie pod swą nazwą. Nazwę osoby prawnej ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że właściwe przepisy tego nie przewidują.
ż 2. Nazwa osoby prawnej nie może zawierać składników, które mogłyby wprowadzać w błąd.
ż 3. Nazwa osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej tylko za jej zgodą lub za zgodą jej spadkobierców. W nazwie osoby prawnej można

STRONA 62
umieścić nazwiska lub pseudonimy tylko tej osoby fizycznej, która ma związek z powstaniem lub działalnością osoby prawnej.
Art. 43 1. ż 1. Nazwa osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą (firma) powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych osób (prawnych) działających na tym samym rynku.
ż 2. Firma powinna zawierać składnik (element) wskazujący na rodzaj osoby prawnej, a ponadto może obejmować składniki określające przedmiot działalności tej osoby oraz inne składniki dowolnie obrane.
ż 3. Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) składając oświadczenie woli powinna posługiwać się nazwą w brzmieniu ujawnionym w rejestrze.
Art. 43 2. Składniki nazwy osoby prawnej wskazujące na jej rodzaj mogą być podane w skrótach: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -sp. z o.o.; spółka akcyjna - sp. akc. lub SA; przedsiębiorstwo państwowe -p.p. lub P.P.; spółdzielnia -spółdz.; fundacja -fund.
Art. 43 3. Nazwy spółek nie posiadających osobowości prawnej mogą być również podawane w następujących skrótach: spółka jawna -sp. jaw.; spółka partnerska sp. part.; spółka komandytowa - sp. kom.; spółka komandytowo-akcyjna -spółka kom.-akc.; spółka cywilna - sp. cyw.
Art. 43 4. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową nazwę z wyjątkiem składników wskazujących na rodzaj osoby prawnej, jeżeli uległ on zmianie. Każda zmiana nazwy osoby prawnej powinna być ujawniona w rejestrze.
Art. 43 5. W przypadku wystąpienia wspólnika spółki osobowej, którego nazwisko było umieszczone w firn1ie, spółka może zachować w swej firmie dodatek zawierający nazwisko ustępującego wspólnika, chyba że on lub jego spadkobiercy się temu sprzeciwią.
Art. 43 6. Nazwa oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby oraz wyrazy "oddział w..." wraz z podaniem miejsca siedziby oddziału.
Art. 43 7. ż 1. W razie bezprawnego używania nazwy osoby prawnej osoba ta może żądać zaniechania używania jej nazwy. Nie wyłącza to ochrony nazwy przewidzianej w innych przepisach.
ż 2. Sąd rejestrowy oraz inne właściwe organy powinny z urzędu czuwać nad przestrzeganiem przepisów o oznaczeniach przedsiębiorców i innych osób prawnych.
Art. 43 8. (obecna treść art. 43).
3. W art. 75 1 po ż l dodaje się nowy ż 2 o brzmieniu: "Kto nabywa istniejące przedsiębiorstwo może je nadal prowadzić pod dotychczasowym oznaczeniem. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący na firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej".
Dotychczasowe ż 2-4 otrzymują oznaczenie ż 3-5.

II. Nazwa i firma
1. Nazwa
Nb 67
Przedsiębiorcy -osoby fizyczne występują pod nazwą będącą "oznaczeniem przedsiębiorcy". W ustawie -Prawo działalności gospodarczej, jak i w innych aktach prawnych, brak jest uregulowań, które pozwoliłyby

STRONA 63
na określenie zasad, według jakich należy konstruować oznaczenie przedsiębiorcy. Wydaje się, że jedyną wskazówką może tu być zasada wyłączności wpisu do rejestru, tj. aby nie zostało wpisane identyczne, mogące wprowadzić w błąd, oznaczenie przedsiębiorcy w stosunku do już wpisanych do KRS. W odniesieniu do innych przedsiębiorców, będących osobami prawnymi, bardzo rzadko wskazuje się na zasady, reguły, jakie powinny być stosowane przy konstruowaniu nazwy. Jednak np. przepisy PrSpółdz wymagają, aby w nazwie był dodatek "spółdzielnia" lub "spółdzielczy"; również PrStowU nakazuje, aby nazwa stowarzyszenia odróżniała się od nazw innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Także m.in. ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) przewiduje używanie słów "Narodowy Fundusz Inwestycyjny -Spółka Akcyjna"; PrBank nakazuje użycia słowa "Bank" w nazwie banków czy ustawa z 28.8.1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933 ze zm.) nakazuje użycie w nazwie słów "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych". Ustawa o partiach politycznych w art. 11 ust. 5 nakazuje, aby nazwa, skrót nazwy i symbole grafiki partii politycznej odróżniały się wyraźnie od takich nazw istniejących partii politycznych. Jeżeli przedsiębiorca znajduje się w likwidacji lub w stosunku do niego toczy się postępowanie upadłościowe, należy zamieścić odpowiedni dodatek.
W większości aktów prawnych brakuje zarówno zasad tworzenia nazwy, korzystania z niej, jak i ochrony. Jednakże bezsprzecznie nazwa służy identyfikacji osoby prawnej, odróżnieniu jej od innych osób. Nazwa jest niezaprzeczalnie dobrem osobistym osoby prawnej, która to jednocześnie jest nazwą przedsiębiorcy osoby prawnej. Lista dóbr osobistych, określona w art. 23 KC, jest listą przykładową i nie zamkniętą. W związku z tym jednak należy podkreślić, że -poza nazwą -odpowiednie stosowanie art. 23 KC do osób prawnych będzie polegało na stosowaniu ze zmianami albo wcale. Trudno bowiem do dóbr osobistych osoby
prawnej odnieść zdrowie, swobodę sumienia itd. Inne jednak dobra osobiste, w szczególności wizerunek (godło, symbol), tajemnica korespondencji, nietykalność pomieszczeń osoby prawnej, należy uznać za dobra osobiste osób prawnych. W przypadku partii politycznych wyraźnie uznano, że nie tylko nazwa, ale jej skrót i symbol graficzny korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych (art. 17 ustawy o partiach politycznych).
Nb 68
Używanie nazwy w obrocie gospodarczym bardzo często jest identyfikowane z pojęciem przedsiębiorcy (w znaczeniu podmiotowym), wiąże się z dobrą lub złą sławą czy reputacją osoby prawnej (good will, bad will).


STRONA 64
Prawo do nazwy jest ponadto prawem podmiotowym o charakterze bezwzględnym, skutecznym erga omnes. Prawo to powstaje z chwilą powstania osoby prawnej (z wpisem do rejestru, uprawomocnieniem się postanowienia przy stowarzyszeniach), w przypadku spółek kapitałowych w organizacji -prawo do firmy powstaje w chwili powstania jej konstrukcji prawnej (art. 11 ż 3 KSH). Wygaśnięcie prawa do nazwy ma miejsce z chwilą wykreślenia osoby prawnej z rejestru. W trakcie istnienia osoby prawnej, w wyniku zmian statutów, może dojść do wygaśnięcia dotychczasowego prawa do nazwy i powstania nowego prawa do innej. Nazwę należy odróżnić od znaków towarowych czy też zewnętrznych oznaczeń zakładów. Pełnią one zbliżoną funkcję do nazwy, ale występują między nimi istotne różnice. Od znaków towarowych nazwę różni przede wszystkim to, że znak towarowy służy odróżnieniu rodzajów towarów pochodzących z określonego przedsiębiorstwa. Osoba prawna -przedsiębiorca może mieć tylko jedną nazwę, ale może korzystać z dowolnej liczby znaków towarowych. Inne są skutki zgłoszenia do rejestru znaków i nazw, inne są organy rejestrujące. Nazwa stanowi element składowy przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, co ma związek z jej często znaczną wartością, wpływającą na wartość całego przedsiębiorstwa. Nazwa jest więc nie tylko dobrem osobistym, ale niezaprzeczalny jest jej majątkowy charakter (por. art. 551, 552, 751 KC i nast.).
Nazwa ma więc mieszany, osobisto-majątkowy charakter, tj. może być przedmiotem praw majątkowych i niemajątkowych (M. Poźniak-Niedzielska, Nazwa, s. 298-299; również A. Kopff, Prawo, s. 19 i nast.; J. Panowicz-Lipska, Majątkowa, s. 28 i nast.). Używanie nazwy powinno polegać na określeniu podmiotu prawa poprzez zindywidualizowanie w stosunku do innych podmiotów czy przedsiębiorców. Korzystanie z nazwy polega na używaniu jej w stosunkach umownych: na dokumentach (faktury), opakowaniach, w działalności reklamowej, poprzez oznaczenie nazwy lokalu przedsiębiorstwa (art. 11 PrGosp). Prawo działalności gospodarczej nakazuje oznaczanie obejmujące firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej -imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje ona działalność gospodarczą. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność wytwórczą, jest obowiązany do zamieszczenia na towarach lub ich opakowaniach wprowadzanych do obrotu oznaczenia wskazującego na producenta i jego adres, nazwę towaru, niezależnie od oznaczeń wymaganych
na podstawie innych przepisów (art. 11-12 PrGosp).
Nb 69
Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 34 KrRejSU, wszystkie podmioty, wpisane do rejestru, zobowiązane są do umieszczenia


STRONA 65
W oświadczeniach pisemnych pod rygorem grzywny -następujących danych: nazwy (firmy), oznaczenia formy prawnej prowadzonej działalności, siedziby i adresu oraz numeru w rejestrze. Co do propozycji zmian odnoszących się do oznaczenia przedsiębiorców -por. J. Frąckowiak, Oznaczanie, s. 82-86.

2. Firma
Nb 70
Kwalifikowaną nazwą, odnoszącą się tylko do spółek prawa handlowego, jest firma (wyr. SN z 21.2.1962 r., III CR 390/61, nie publ.). Powyższe uwagi mają więc zastosowanie również do firmy. Firma jest nazwą, pod którą spółka prowadzi przedsiębiorstwo. Firma jest nazwą specyficzną, gdyż różni ją od nazw innych przedsiębiorców zespół norm konstruujących tzw. prawo firmowe, w tym określenie specyficznych reguł kreowania firmy i jej ochrony oraz charakter prawny prawa do firmy, zawarte w utrzymanych w mocy przepisach Kodeksu handlowego o firmie (art. 632 KSH). Generalnie możemy stwierdzić, że osoby posługujące się nazwą nie muszą ex lege posługiwać się zasadami prawa korzystania z nazwy, gdyż reguł tych zasadniczo brak, tak jak nie korzystają z dodatkowej ochrony nazwy na podstawie przepisów Kodeksu handlowego. Pojęcie firmy obejmuje nazwę, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo, ale jest również oznaczeniem samej spółki. Dodatkowo majątkowy charakter firmy, jako nazwy spółki, wynika z art. 33 i 34 KH, w których przewiduje się wyraźnie tę cechę firmy, traktując ją jako przedmiot prawa.

Nb 71
W odniesieniu do firmy wykształciło się tzw. prawo firmowe, jako zespół norm wynikających bezpośrednio z Kodeksu handlowego oraz innych przepisów (np. KrRejSU, ZNKU), wiążące się z tworzeniem, używaniem, rozporządzaniem i ochroną prawa do firmy (A. Kidyba, w: Kodeks, s. 74). Realizacja prawa firmowego wiąże się z występowaniem zasad:
1) prawdziwości,
2) jedności,
3) ciągłości,
4) wyłączności,
5) jawności.
Ad 1). Zasada prawdziwości firmy wiąże się przede wszystkim z koniecznością przedstawiania w firmie danych, które są prawdziwe. Łączy się to z przekazaniem informacji na temat wspólników lub choćby wspólnika w spółce jawnej, komplementariusza w spółce komandytowej,

STRONA 66
a w spółkach kapitałowych -informacji co do prowadzonego przedsiębiorstwa. Zasada prawdziwości rozumiana jest jako zasada jasności (zasada prawdziwości sensu largo), dotyczy przekazywania informacji na temat spółki. Zasada prawdziwości sensu stricto natomiast wiąże się z zakazem wprowadzania w błąd co do danych zawartych w firmie nie tylko w dodatkach, które mogłyby wprowadzić w błąd, ale także w samym korpusie firmy (A. Kidyba, w: Kodeks, s. 74).
Ad 2). Zasada jedności oznacza, że spółka może obrać tylko jedną firmę dla oznaczenia przedsiębiorstwa. Nie można więc dla oznaczenia przedsiębiorstwa spółki stosować różnych firm. Z tym jednak, że firma oddziału powinna odpowiadać firmie zakładu głównego i być uzupełniona dodatkiem wskazującym na zakład główny (art. 36 ż l KH), a w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w art. 36 ż 2 KH, powinna zostać uzupełniona przez dodatek wyraźnie odróżniający. Posiadanie kilku oddziałów, zakładów czy filii może prowadzić do ich znacznego wyodrębnienia organizacyjnego, przedmiotowego (w zakresie prowadzonej działalności) czy też używania dodatków charakterystycznych dla zakładów (nie naruszając związku z zakładem głównym), ale nie może powodować uznania stosowania kilku firm w ramach jednej spółki (inaczej J. Brol, Spółki prawa handlowego, Warszawa 1993, s. 56; A. W Wiśniewski, Prawo o spółkach, t. II, Warszawa 1991, s. 46).
Ad 3). Zasada ciągłości firmy wiąże się przede wszystkim z możliwością korzystania z firmy w dotychczasowym lub uzupełnionym brzmieniu, jako następstwa utrzymania zarówno dobrej sławy firmy, jak i odpowiedniej relacji ze zdobytą klientelą. Zasada ta łączy się z możliwością prowadzenia przedsiębiorstwa pod dotychczasową firmą, pod warunkiem umieszczenia w dodatku do firmy nowego nazwiska w związku ze zmianą nazwiska, które stanowiło część składową firmy (art. 32 ż 1 KH). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (art. 33 ż 1 KH).
Ad 4). Zasada wyłączności oznacza, że każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców w tej samej miejscowości (art. 35 ż l KH). Problemem jest, czy może mieć miejsce sytuacja, w której w tym samym rejestrze będą wpisane takie same firmy lub firmy do siebie podobne, a istniejące w tej samej miejscowości. Firmy muszą się od siebie odróżniać w sposób dostateczny.
Ad 5). Zasada jawności wiąże się z ogólną dostępnością do rejestru
przedsiębiorców. W ten sposób osoby zainteresowane mają dostęp do danych dotyczących firmy. Jest to szczególnie ważne zarówno przy identyfi-

STRONA 67
-kacji spółki, jak i możliwości kreowania nowych firm przez inne podmioty tak, aby nie narazić. się na odmowę wpisu swojej firmy w wypadku, gdyby nie odróżniała się ona dostatecznie od firm już zgłoszonych i wpisanych do rejestru. Publiczny dostęp do rejestru spółek służy przede wszystkim pewności obrotu, ale leży również w interesie samej spółki. Na spółce spoczywa obowiązek zgłoszenia firmy do rejestru.
Nb 72
Firma spółek handlowych jest konstruowana według pewnych z góry określonych zasad, chociaż istnieje w tym zakresie możliwość uzupełniania obligatoryjnych składników firmy. Kodeks spółek handlowych wprowadza odmienne zasady kształtowania firmy spółek osobowych i kapitałowych. O kształcie firmy decyduje ostatecznie wola wspólników (ewentualnie założycieli w przypadku spółki akcyjnej, jeżeli nie są oni wspólnikami) wyrażona w umowie spółki (spółka jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością) lub statucie spółki (spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów KSH i KH (m.in. art. 24, 90, 104, 127, 160,305 KSH).
Firma spółki handlowej składa się z:
l) korpusu i
2) dodatków (zob. A. Kidyba, w: Kodeks, s. 77).
Ad 1). Korpus stanowi podstawowy trzon firmy, który w przypadku spółek osobowych jest obligatoryjnie określony, a w przypadku spółek kapitałowych może być obrany dowolnie. Korpus składać się musi z określeń osobowych (spółki osobowe) oraz rzeczowych, tematycznych, mieszanych, osobowych (spółki kapitałowe). W przypadku spółek osobowych ma on istotny związek z charakterem tego typu spółek, jako spółek związanych z osobami wspólników. Takiej zależności nie ma w przypadku spółek kapitałowych. Korpus identyfikuje spółkę, stanowi odpowiednik nazwiska osoby fizycznej.
Ad 2). Dodatki stanowią element uzupełniający korpusu. Dodatki dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne. Obligatoryjne dodatki zostały wyraźnie określone w przepisach KSH. W przypadku dodatków obligatoryjnych Kodeks spółek handlowych nakłada obowiązek zastosowania określonych dodatków (m.in. art. 24 ż l, art. 90 ż 1, art. 104 ż 1, art. 127 ż l, art. 160 ż 1, art. 305 ż 1 KSH). Dodatki fakultatywne zależą -w zakresie ich utworzenia oraz kształtowania treści -od woli wspólników (art. 31 KH). Dodatki obowiązkowe wskazują na formę spółki, a dodatki dowolne na oznaczenie spółki lub jej przedsiębiorstwa.
Odróżnienie korpusu od dodatków fakultatywnych może być utrudnione i jest przedmiotem ustaleń samych wspólników. Przy określeniu, co

STRONA 68
jest korpusem, a co dodatkiem fakultatywnym, decydować powinno w przypadku korpusu to, że mamy do czynienia z określeniem słownym, które wyraźnie identyfikuje spółkę, a w przypadku dodatków -ich akcesoryjny charakter, który nie identyfikuje bezpośrednio spółki, a co najwyżej dodatkowo bliżej ją określa lub określa jej przedsiębiorstwo.
Dodatki mogą odnosić się do samej spółki, wspólników, przedsiębiorstwa spółki (obszaru działania, zakresu działania, siedziby), jak również mogą być oderwane od nich poprzez ich dowolne (fantazyjne) ukształtowanie.
Nb 73
Firmy spółek możemy podzielić, w zależności od stosowanych kryteriów, na:
I) pierwotne, pochodne,
2) proste, złożone,
3) osobowe, rzeczowe, fantazyjne, kombinowane.
Ad l). Firmy pierwotne występują w związku ze swoim pierwotnym brzmieniem ustalonym w aktach założycielskich spółki przez aktualnych wspólników.
Firmy pochodne występują, gdy w wyniku m.in. zmiany umowy lub statutu albo też zbycia przedsiębiorstwa wraz z firmą, albo też zmiany nazwiska w firmie, dochodzi do zmiany treści pierwotnie zarejestrowanej firmy. Fim1a pochodna występuje również, gdy jest obrana przez poprzedników prawnych.
Ad 2). Firmy proste składają się tylko z obowiązkowego korpusu i obligatoryjnych dodatków określonych przez przepisy; złożone natomiast składają się z korpusu i nieobligatoryjnych dodatków (poza obligatoryjnymi).
Ad 3). W firmach osobowych podstawowym elementem korpusu są nazwiska wspólników osób fizycznych lub nazwy bądź firmy wspólników osób prawnych. Odnosi się to zarówno do spółek osobowych, jak i kapitałowych. Jednakże właśnie w odniesieniu do spółek osobowych elementy osobowe są w korpusie obligatoryjne. Zasadniczym elementem korpusu firm rzeczowych jest użycie określenia "rzeczy" lub przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Ten typ firm wiąże się ze spółkami kapitałowymi, wobec swobody kształtowania ich korpusu. W przypadku spółek osobowych elementy rzeczowe mogą wystąpić w dodatkach.
Elementem korpusu firm fantazyjnych są dowolne słowa nie będące ani określeniem rzeczy, ani osoby. Źródłem takich firm mogą być dowolne słowa, postaci mitologiczne, neologizmy itp.
Podstawowym elementem korpusu firm kombinowanych jest kombinacja elementów wymienionych powyżej. Mogą to więc być firmy osobowo -rzeczowo- fantazyjne, osobowo-rzeczowe, osobowo-fantazyjne, rzeczowo-fantazyjne.
Nb 74
Firma spółki jawnej (art. 24 KSH) zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo też nazwisko albo firmę (nazwę) jednego lub kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenia "spółka jawna"

STRONA 69
(również uchw. SN z 2,8,1994 r., III CZP 95/94, OSNCP 1995, Nr 1, poz.l0).
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce (art. 90 ż I KSH).
Firma spółki komandytowej składa się z nazwiska jednego lub kilku komandytariuszy oraz zawiera dodatek "spółka komandytowa". Nazwiska komandytariuszy nie mogą być zamieszczone w firmie (art. 104 KSH).
Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna" (art. 127 ż 1 KSH).
Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatek w pierwszym przypadku "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", w drugim -"spółka akcyjna" (art., 160 i 305 KSH). Nazwiska osób nie mogą być umieszczane w firmie bez ich zgody lub zgody ich spadkobierców.
Jak z wynika powyższego, firmy spółek osobowych opierają się na konstrukcji osobowej z ewentualnymi dodatkami o innym charakterze, natomiast przy spółkach kapitałowych wspólnicy mają swobodę w wyborze między firmami rzeczowymi, osobowymi, fantazyjnymi i mieszanymi. W przypadku spółek kapitałowych korpusy mogą być utworzone również w językach obcych, co zakazane jest, gdy chodzi o dodatki. Ponadto firma generalnie nie może wprowadzać w błąd ani co do korpusu, ani co do dodatków.

III. Ochrona prawa do nazwy i do firmy
Nb 75
Zakres ochrony nazwy i firmy jest różny. Należy przyjąć, że -zwłaszcza w oparciu o możliwość stosowania art. 37 KH -ochrona prawa do firmy jest szersza. Jednakże możliwość dodatkowego stosowania art. 37 KH, ze względu na ograniczony obszar terytorialny (por. art. 35 KH), ma również ograniczony zakres. Ochrona nazwy przedsiębiorców osób prawnych (również spółek osobowych) może opierać się na przepisach:
l) Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych (art. 24 w zw. z art. 43); por. A. Szpunar, Ochrona, s. 170 i nast.; K. Kruczalak, Prawo, s. 417,
2) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 18 w zw. z art. 5).

STRONA 70
Ad l). W myśl art. 24 KC, ochrona przysługuje przed bezprawnym naruszeniem lub zagrożeniem dobra osobistego. Przepis ten nie wymaga, aby naruszenie było zawinione. Powód może domagać się na podstawie
tego przepisu w razie naruszenia (lub zagrożenia) dobra osobistego, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia skutków, w szczególności, żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (M. Poźniak-Niedzielska, Nazwa, s. 199; S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 92).
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 415 KC, gdy mamy do czynienia z czynami niedozwolonymi (złamanie przepisów ustawy). Ochrona nazwy jako dobra osobistego jest szersza niż przewidziana w przepisach Kodeksu handlowego, nie jest ograniczona terytorialnie i dotyczy wszelkich podmiotów na terenie całego kraju (J. Panowicz-Lipska, Majątkowa, s. 28).
Ad 2). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji swym zakresem podmiotowym obejmuje przedsiębiorców, tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą, oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Zgodnie z art. 5 ZNKU, oznaczenie przedsiębiorstwa powinno być takie, aby nie wprowadzało w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, godła, nazwy, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa (M. Kępiński, w: Ustawa, red. J. Szwaja, s. 57 i nast.). Jednakże spółka, która będąc założycielem innej spółki, wyraziła zgodę na używanie przez nią zbliżonej nazwy, nie może po zbyciu udziałów żądać zaniechania dalszego używania nazwy złożonej spółki (wyr. SN z 6.5.1998 r.,II CKN 734/97, OSNC 1999, Nr 2, poz. 25). Podjęcie czynności określonych w art. 5 ZNKU stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Dotyczy on przedsiębiorstw konkurencyjnych względem siebie (orz. SN z 18.9.1935 r., I C 122/35, OSP 1936, poz. 267; orz. z 30.11.1934 r., II C 1744/34, OSN 1935, Nr 8, poz. 42). Przedmiotowo zakres zastosowania jest szerszy niż przewidziany w art. 37 KH, ale węższy niż w przepisach art. 23 i 24 w zw. z art. 43 KC, podmiotowo natomiast ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zasięg najszerszy. W przypadku zaistnienia czynu nieuczciwej konkurencji legitymacja czynna przysługuje przedsiębiorcy, którego interes został przez czyn nieuczciwej konkurencji zagrożony lub naruszony. Z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. l pkt 1-3 mogą poza tym występować krajowe i regionalne organizacje, których statutowym celem jest bądź ochrona interesów konsumentów (powiatowy, miejski rzecznik konsumentów), bądź ochrona interesów przedsiębiorców.

STRONA 71
Biernie legitymowany jest przedsiębiorca, który popełnił czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku osób prawnych ponosi on odpowiedzialność za działania swoich organów (art. 416 KC) oraz innych osób, jeżeli występują przesłanki z art. 429 i 430 KC.
W przypadku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań -roszczenie takie jest zasadne, gdy czyn nieuczciwej konkurencji trwa lub istnieje możliwość jego powtórzenia;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań -istotą tego roszczenia jest dążenie do przywrócenia stanu sprzed naruszenia, może to być np. zmiana wyrobów, opakowań, materiałów promocyjnych;
3) złożenia oświadczeń (jednokrotnego lub wielokrotnych) w odpowiedniej formie i treści -celem jest przekazanie odpowiednim krajowym odbiorcom informacji zmieniającej błędną opinię o przedsiębiorcy czy jego wyrobach;
4) naprawienia szkody na zasadach ogólnych (na podstawie przepisów prawa cywilnego o czynach niedozwolonych -art. 415 i nast. KC); mamy tu do czynienia z odpowiedzialnością ex delicto na zasadzie winy. Dla skutecznego dochodzenia niezbędne jest:
a) powstanie szkody,
b) związek przyczynowy między szkodą a czynem niedozwolonym,
c) istnienie winy po stronie sprawcy.
Wysokość odszkodowania obejmuje zarówno poniesioną stratę (damnum emergens), jak i utracone korzyści (lucrum cessans);
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści (na podstawie przepisów prawa cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu -art. 405 KC, jeżeli zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, czyli:
a) uzyskanie korzyści majątkowej (wzbogacenie) po stronie dokonującego czynu nieuczciwej konkurencji,
b) wzbogacenie musi być bez podstawy prawnej,
c) wzbogacenie musi nastąpić kosztem innej osoby,
d) wzbogacenie i zubożenie muszą być wynikiem tego samego zdarzenia;
6) zasądzenia nawiązki, czyli odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny, związany ze wspieraniem kultury polskiej, lub ochronę dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
Roszczenia z art. 18 ust. l pkt l, 2, 5 są niezależne od winy sprawcy.


STRONA 72
Wskazana ochrona dotyczy wszelkich osób prawnych (spółek osobowych), gdy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz wszelkich przedsiębiorców, gdy zastosowanie mają przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast tylko do spółek prawa handlowego ma zastosowanie art. 37 KH.
W razie bezprawnego używania firmy pokrzywdzony może żądać zaniechania dalszego używania firmy, co nie wyłącza dalej idących roszczeń, przewidzianych w innych przepisach (art. 37 KH).
Nb 76
Podstawową przesłanką stosowania art. 37 KH jest bezprawne używanie firmy. Przepisy Kodeksu nie definiują, co należy rozumieć przez bezprawność. Określenie to powinno być rozumiane szeroko jako niedopuszczalne posługiwanie się firmą o takim samym lub podobnym brzmieniu przez jakąkolwiek spółkę bez zezwolenia. Bezprawne jest także używanie firmy naruszające prawa podmiotowe osób trzecich o charakterze bezwzględnym, np. prawo do nazwiska, prawo ochronne na znak towarowy (tak J. Szwaja, w: Kodeks, s. 393 oraz R. Skubisz, Prawo, s. 27 i nast.). Bezprawne jest nie tylko używanie firmy niezgodne z przepisami kodeksowymi (naruszenie zasad prawa firmowego, tj. w szczególności zasad prawdziwości, jedności, ciągłości), ale również niezgodne z innymi przepisami. Bezprawność używania firmy nie ma żadnego związku z wystąpieniem szkody lub winy po stronie naruszającego.
Legitymowanym czynnie może być w szczególności ten, kto firmę zgłosił do Rejestru, uzyskał wpis do Rejestru, nabywca przedsiębiorstwa wraz z firmą. Pokrzywdzonym w rozumieniu tego przepisu jest osoba, której prawo do firmy naruszono, czy też jakieś inne prawo (np. prawo do nazwiska, prawo do znaku towarowego). Tak więc istotną przesłanką jest naruszenie czyjegoś prawa, a nie np. naruszenie czyichś interesów.
Odpowiedzialność naruszającego cudze prawa nie jest uzależniona od winy sprawcy, jak również nie ma znaczenia, czy pokrzywdzony poniósł szkodę. Ma więc ona charakter obiektywny, jej podstawą jest bezprawność działania. Pokrzywdzony na podstawie art. 37 KH może żądać zaniechania dalszego używania firmy. Dotyczyć to może całej firmy, tj. korpusu i dodatków, a także jej części. W konsekwencji może dojść do ingerencji sądu w postaci zakazu używania firmy w ogóle, a nawet wykreślenia firmy z rejestru albo w postaci nałożenia generalnego obowiązku umieszczenia w firmie odpowiednich dodatków odróżniających. Na podstawie art. 37 KH sąd nie może nakazać wprowadzenia konkretnej treści firmy, może jedynie wskazywać kierunkowo, np. że powinien być zmieniony dodatek, ale nie w postaci wyraźnego określenia słownego narzuconego przez sąd. Uwzględniając powództwo, sąd może również za-

STRONA 73
-kazać pozwanemu używania niektórych elementów firmy lub nakazać wystąpienie o wykreślenie z rejestru.
W następstwie takiego rozstrzygnięcia, poza dokonaniem zmian, tj. zgłoszeniem wniosku o wykreślenie lub uzupełnienie, niezbędne jest wykonanie czynności faktycznych, polegających na zmianie pieczęci, papierów firmowych, druków itp. Żądanie z art. 37 KH można zgłosić tylko w drodze powództwa. Sąd orzeka wyrokiem.
Dochodzenie żądania na podstawie art. 37 KH ma wady, bowiem ograniczone jest terytorialnie do obszaru miejscowości, w której wpisano lub zgłoszono firmę do rejestru handlowego i nie można przy tym dochodzić innych roszczeń (np. odszkodowania, złożenia oświadczenia).

ż 5 Czynności przedsiębiorców
Literatura: S. Buczkowski, Z. K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1971; M. Gersdorf}; Zarząd spółdzielni w systemie jej organów, Warszawa 1976; J. Ignatowicz, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1974; A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993; H. Lewandowski, Uprawnienia kierownika w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977; K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997; W Pyzioł, Reprezentacja cywilnoprawna przedsiębiorstwa państwowego, KSP 1980, t. XIII; S. Rzonca, Instytucja zarządu w prawie cywilnym a zarząd majątkiem wspólnym małżonków, SC, t. XXXI, Kraków 1981; R. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 1982; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986; J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1981.

1. Uwagi ogólne
Nb 77
Przedsiębiorcy dokonują czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w różny sposób. Co do zasady czynności te mogą mieć charakter czynności organizacyjnych, faktycznych, ale spełnienie tychże odbywa się w drodze czynności prawnych. Te z kolei są podstawą realizacji czynności zarządzania. Powstaje więc w ten sposób pewien zespół czynności, które różniąc się między sobą, całościowo tworzą możliwość działania przedsiębiorcy. Z punktu widzenia typów przedsiębiorców nie zachodzi szczególna różnica w odniesieniu do dokonywanych czynności. Różnice te wiążą się przede wszystkim z techniką podjęcia decyzji, osobami do tego upoważnionymi czy w końcu zasadami dokonywania czynności prawnych przez oso-

STRONA 74
-by umocowane. Do przedsiębiorcy jednoosobowego, jeżeli są to osoby fizyczne, nie odnoszą się zasady podejmowania decyzji wewnętrznych, jak to jest w przypadku jednostek o kolegialnej strukturze. W związku z powyższym należy odpowiedzieć sobie na pytanie, na czym polegają i jak można sklasyfikować czynniki składające się na działalność przedsiębiorcy. Uwagi poniższe odnosić się będą do zarządzania i reprezentacji wszelkich typów przedsiębiorców. Należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że występują odrębności między wspomnianymi stosunkami osób fizycznych w tym zakresie i pozostałych podmiotów.
Na podjęcie działalności przedsiębiorców składają się dwie kategorie czynności: zarządzanie i reprezentacja.

II. Zarządzanie (prowadzenie spraw, kierowanie)
1. Pojęcie zarządzania
Nb 78
W przepisach prawa cywilnego bardzo często występuje pojęcie "zarząd" (np. art. 988 KC, art. 36 i 101 KRO, art. 931 KPC). Powstaje więc problem, czy zarządzanie (prowadzenie spraw, kierowanie) należy utożsamiać z "zarządem", czy też są to dwa różne pojęcia o innej treści. Przepisy nie definiują pojęcia zarządzanie, a w naukach ekonomicznych (gdzie pojęcie to występuje najczęściej), rozumie się je niejednolicie (tak H. Lewandowski, w: C. Kosikowski, H. Lewandowski, A. Rembieliński, M. Seweryński, Przedsiębiorstwo państwowe i samorząd jego załogi. Komentarz, Warszawa -Łódź 1987, s. 229).
Pojęcie zarządu używane bywa w dwóch znaczeniach (zob. S. Rzonca, Instytucja, s. 93 i nast. oraz tenże, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 1982, s. 8 i nast.): jako zarządzanie, tj. pewien proces polegający na określonych działaniach lub też jako kolegialne ciało powołane do realizacji tego procesu. Spośród tych dwóch znaczeń zainteresowanie budzi w szczególności określenie pierwsze (por. ibidem, s. 9). Zarząd -w tym znaczeniu -bywa rozumiany jako działalność podmiotów stosunków prawnych, akt niejednorazowy, lecz rozciągnięty w czasie zespól zachowal1 czy też działań podejmowanych przez te podmioty w konkretnym celu, przede wszystkim gospodarczym lub kulturalnym (S. Rzonca, Instytucja, s. 93 -w odniesieniu do zarządu majątkiem wspólnym, uznając jednak takie określenie jako odbicie potocznego rozumienia tego pojęcia). J. 19natowicz (Kodeks, s. 510) proponuje nieco inne określenie: "podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego prawa".
Sąd Najwyższy w uchw. z 23.4. 1958 r. (9/23, VI 1958, OSPiKA, poz. 247) przyjął inną, ale podobną co do treści definicję. Mianowicie "przez zarząd, administrację, prowadzenie cudzych spraw rozumie się zazwyczaj kierowanie sprawami majątkowymi innej osoby w taki sposób, w jaki czyni to sam uprawniony". Przyjmuje się więc, że

STRONA 75
zarząd obejmuje zarówno wydawanie dyspozycji faktycznych, jak i zawieranie odpowiednich czynności prawnych w imieniu osoby zastąpionej.
Określenie pojęcia zarząd możliwe jest tylko w oparciu o wyraźne, już zdefiniowane przez ustawodawcę pojęcie w zakresie prawa cywilnego (S. Rzonca, Pojęcie, s. 9). Materiał normatywny nadaje temu pojęciu określoną treść, odmienną nieco od potocznego rozumienia tego terminu.
Działanie składające się na zarząd należy utożsamiać z działaniem jako typem zdarzeń prawnych. Toteż na działanie -zarząd składać się będą zarówno czynności prawne, jak i inne czyny. Kategoria ta nie obejmuje czynności sprzecznych z prawem, lecz tylko te, które mają charakter działań dozwolonych. Szczególne znaczenie mają również czynności faktyczne (S, Rzonca, Pojęcie, s. 9 oraz tenże, Instytucja, s. 103). Oczywiście zarząd nie obejmuje wszelkich działań dozwolonych, ale tylko te, których przedmiot jest tożsamy z czynnościami zarządu określonymi majątkiem. Nie zachodzi więc zależność, przy której można przyjąć, że każde działanie jest zarządem. Natomiast odwrotna zależność potwierdza wcześniejsze wywody.
Sprawowanie zarządu wiąże się z prawami i obowiązkami przysługującymi określonym podmiotom, które polegają na kompetencji do dokonywania -w granicach określonych przepisami -rozporządzeń i zaciągania zobowiązań względem podległych zarządowi przedmiotów majątkowych. Zarząd może być rozpatrywany tylko w odniesieniu do majątku wyodrębnionego, przedmiotu majątkowego lub praw majątkowych. Przepisy prawa często odwołują się do pojęcia zarządu w sytuacji: zarządu majątkiem wspólnym (art. 36 i nast. KRO), zarządu majątkiem dziecka (art. 101 i nast. KRO), zarządu spadkiem (art. 988 i nast. KC), zarządu nieruchomością zajętą w toku postępowania egzekucyjnego (art. 931 i nast. KPC), zarządu rzeczą wspólną (art. 203 KC oraz 931 KPC w zw. z art. 1615 KPC), zarządu komisarycznego (art. 65-70 PPU), zarządu masą upadłościową (art. 90 i nast. PrUp).
Na tle tak szerokiego i różnego materiału normatywnego można dojść do wniosku, że próba generalnego zdefiniowania zarządu z użyciem kryterium przedmiotowego w odniesieniu do różnych podmiotów jest utrudniona ze względu na różny przedmiot zarządu. S. Rzonca wymienia wśród przedmiotu zarządu majątek (np. majątek spadkowy -art. 988 KC) albo zespół praw nie będący majątkiem, albo też rzecz (przy współwłasności -art. 199 i nast. KC). Przedmiot zarządu może być również w ogóle nieoznaczony (art. 98 KC -pełnomocnictwo) (por. szerzej S. Rzonca, Instytucja, s. 105-106). Dlatego też określenie treści zarządu możliwe wydaje się

STRONA 76
na tle konkretnych przepisów (ibidem, s. 106) i przy użyciu również kryterium podmiotowego. Z tego punktu widzenia zarząd charakteryzuje:
1) działanie w sferze praw innej osoby (połączone ewentualnie z działaniem we własnej sferze prawnej),
2) działanie w cudzym imieniu,
3) udzielanie upoważnienia do działania połączone z obowiązkiem działania zarządcy (S. Rzonca, Pojęcie, s. 11-12).
Nb 79
Powyższe wywody wydają się niezbędne do wspomnianego ustalenia stosunku dwóch pojęć "zarząd" i "zarządzanie" (prowadzenie spraw, kierowanie). Problem zależności obu terminów, ewentualnego ich odróżnienia występuje szczególnie ostro przy osobach prawnych. Samo pojęcie zarządzania (prowadzenia spraw, kierowania) nie jest również rozumiane jednolicie. Stanowi ono przeniesienie tego terminu z innych nauk do szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jednak z wielu definicji jako wyjściowa może posłużyć przyjęta przez S. Buczkowskiego, który uważał, że na zarządzanie składają się: "organizowanie, kierowanie, nadzorowanie wszystkich spraw" i uprawnienie do wydawania wszelkich decyzji w ramach ustalonych aktem o utworzeniu, chyba że określone decyzje są zastrzeżone dla innych organów (S. Buczkowski, Z. K. Nowakowski, Prawo, s. 60).
Trudności w jasnym określeniu, co należy rozumieć przez zarządzanie wynikają stąd, że zakres kompetencji składający się na zarządzanie jest dosyć mobilny. Dlatego w zależności od materiału normatywnego, w różny sposób określającego treść kompetencji organów zarządzających, odmiennie można określać co należy rozumieć przez pojęcie zarządzania. Dlatego też -aby operować jednym pojęciem na oznaczenie tego samego procesu -należy unikać szczegółowości określeń i posługiwać się terminami o znaczeniu ogólnym. Należy więc przyjąć, że zarządzanie jest pewnym procesem polegającym na wydawaniu decyzji, opinii, podejmowaniu uchwał, organizowaniu, działalności przedsiębiorcy w ten sposób, aby były one zgodne z przedmiotem działania przedsiębiorcy w ceł u osiągnięcia najlepszych wyników gospodarczych. Zakres uprawnień poszczególnych organów (wspólników) przedsiębiorcy można więc ustalić dopiero po określeniu uprawnień samego przedsiębiorcy. Wówczas można dokonywać rozgraniczenia kompetencji między konkretne organy przedsiębiorcy (lub wspólników).
Ze sfery zarządzania przedsiębiorcą należy wyłączyć te wszystkie czynności, będące poleceniami kierowniczymi, które w swej zasadniczej funkcji są realizacją uprawnień kierowniczych podmiotu zatrudniającego. Nie są więc aktami zarządzania przedsiębiorcą czynności po


STRONA 77
- dejmowane przez organ (wspólników) w stosunku do pracownika w ramach realizacji stosunku pracy (H. Lewandowski, w: Przedsiębiorstwo, s. 229). Dotyczy to tych wszystkich poleceń skierowanych do pracowników, które dotyczą np. poleceń dotyczących rodzaju, miejsca i czasu pracy przy świadczeniach pracy w godzinach nadliczbowych itp. (H. Lewandowski, Uprawnienia, s. 11 i nast.).
Określone kompetencje kierownicze (zarządzające) dyrektor może przekazywać innym osobom -wiceprezesom, zastępcom, kierownikom zakładów, działów, pionów itp., przy czym przekazując je, przenosi również odpowiedzialność służbową za te czynności na te osoby (J. Zieleniewski, Organizacja, s. 464).
Nb 80
Proces zarządzania realizowany jest przez jednoosobowe lub wieloosobowe podejmowanie decyzji, często z uwzględnieniem decyzji innych organów w łonie osoby prawnej, a często z koniecznością uwzględnienia decyzji organów usytuowanych poza osobą prawną. W związku z tym odmiennie kształtować się może akceptacja dokonywanych czynności w procesie zarządzania i reprezentacji. Ponieważ czynności zarządzania mają charakter wewnętrzny, zgoda innych organów, jeśli nie ma wyraźnego zastrzeżenia konsekwencji, jest sprawą samego przedsiębiorcy z ewentualnymi negatywnymi skutkami dla osób zarządzających. W przypadku czynności reprezentacyjnych skutki braku zgody mogą polegać na powstaniu stanu bezskuteczności zawieszonej, którego likwidacja następuje poprzez wyrażenie zgody na dokonanie czynności lub definitywną odmowę potwierdzenia. Może również wystąpić skutek w postaci bezwzględnej nieważności czynności prawnej.
Zagadnieniem, które ma związek z podejmowaniem decyzji przez osobę prawną lub ułomną osobę prawną, jeżeli są to struktury wieloosobowe, są zasady podejmowania decyzji kolegialnie. Problem ten wiąże się również z dokonywaniem czynności prawnych w formie uchwały. W przypadku podejmowania uchwał dwa zagadnienia wysuwają się na czoło:
l) uzyskanie odpowiedniej większości głosów,
2) zapewnienie odpowiedniego kworum.

2. Zasady podejmowania decyzji i uchwał
Nb 81
Generalnie możemy stwierdzić, że podejmowanie uchwał przez organy wiąże się z procesem zarządzania. Czynności te co do zasady nie mają charakteru czynności prawnych, na które składają się oświadczenia woli.
Te ostatnie realizowane są w procesie reprezentacji. Nie można wszakże wykluczyć, że podejmowanie uchwał będzie zbiorową czynnością

STRONA 78
prawną, na którą składają się oświadczenia woli osób głosujących za uchwałą.
Zasady podejmowania decyzji przez organ zależą od tego, czy jest to organ jednoosobowy czy kolegialny. Jeżeli organ jest jednoosobowy, to podejmowane decyzje mogą mieć postać jednoosobowych uchwał, zarządzeń itp. W procesie zarządzania organ często posługuje się dodatkowym zespołem ludzi stanowiących jedynie pomocniczy aparat wykonawczy w stosunku do czynności organu. Zespół ten nie jest jednak organem. Natomiast w procesie reprezentacji organ może zostać wyręczony przez pełnomocników, przedstawicieli ustawowych czy w końcu prokurentów (spółki kapitałowe). Do kompetencji reprezentantów -z wyłączeniem organu -należy dokonywanie czynności prawnych, a nie czynności z zakresu prowadzenia spraw. Do tych ostatnich można zostać dodatkowo upoważnionym, np. przez przepisy prawa pracy, akty wewnętrzne (np. regulaminy). Uchwały organów jednoosobowych zapadają poprzez złożenie oświadczenia woli.
Natomiast organy kolegialne podejmują uchwały większością głosów. Generalna zasada, jaka wiąże się z podejmowaniem uchwał w organach kolegialnych, zwana jest zasadą majoryzacji, tj. wola większości decyduje wbrew woli mniejszości, a uchwała podjęta większością głosów na zewnątrz traktowana jest jakby była podjęta jednomyślnie.
W różnych osobach prawnych rozmaicie uregulowane są zasady podejmowania uchwał, tzn. dotyczące zarówno sposobu głosowania, koniecznej większości, jak i kworum.
Nb 82
Zasadą jest, że głosowanie odbywa się według zasady -ile osób, tyle głosów. W niektórych przypadkach organów uchwałodawczych przyjęta jest zasada odmienna, wiążąca ilość głosów z np. posiadaną liczbą udziałów w kapitale (zakładowym). Jednak, zgodnie z art. 242 KSH, wspólnicy mogą przyjąć reguły odmienne. Podobnie uregulowane to jest w stosunku do spółki akcyjnej, w której -zgodnie z art. 411 KSH -akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut może jednak ograniczyć prawo głosowania akcjonariusza mającego ponad 1/5 ogółu głosów w spółce, jak również ustanowić akcje uprzywilejowane co do głosu (maksimum 2 głosy). Z punktu widzenia sposobu głosowania, wyróżniamy więc głosowanie "osobiste" (każdy członek organu ma jeden głos) lub udziałami czy akcjami. Zasadniczo wtedy gdy głosują osoby w ramach organów, ma to charakter osobisty i nie może być przenoszone, natomiast gdy członek organu (wspólnik) głosuje udziałami (akcjami), może udzielać pełnomocnictwa w tym zakresie.


STRONA 79
2.1. Zwykła, bezwzględna, kwalifikowana większość głosów
Nb 83
Uchwały mogą zapadać zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów. Zwykła większość głosów wystąpi wówczas, gdy za uchwałą opowie się więcej niż przeciwko niej. Głosy wstrzymujące i nieważne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów. W takim przypadku wystarczyć może mniej niż połowa głosów oddanych za uchwałą, byleby głosów "za" było więcej niż "przeciw".
Bezwzględna większość głosów wystąpi wówczas, gdy za uchwałą opowiada się więcej niż 50% głosów (a nie 50% + l głos). Tak więc większość zwykłą od bezwzględnej odróżnia to, że przy obliczaniu większości bezwzględnej głosy wstrzymujące się i nieważne traktuje się jakby były oddane przeciwko uchwale (art. 4 ż l pkt 10 KSH).
Większość kwalifikowana to większość znaczniejsza niż bezwzględna, co znajduje wyraz w określeniu procentowym, np. 75%, czy ułamkowym, np. 3/4. Najdalej posuniętą formą większości kwalifikowanej jest jednomyślność. Z takim przypadkiem mamy do czynienia, gdy statut (umowa) tak stanowi, jak również gdy organ jest jednoosobowy. W przypadku jeżeli w głosowaniu bierze udział parzysta liczba członków organu, szczególne problemy nie występują przy obliczaniu głosów, choć mogą wystąpić przy szczególnej postaci -kwalifikowanej większości głosów. W takich przypadkach i w przypadku nieparzystej liczby głosujących występuje konieczność zaokrąglenia ułamka "w górę", np. więcej niż 50% przy organie trzyosobowym to dwie osoby.
Przedstawione wyżej reguły obowiązują, jeżeli użyte są tylko ogólne sformułowania: większość zwykła, bezwzględna, kwalifikowana. W poszczególnych aktach prawnych może jednakże dojść do doprecyzowania znaczenia stosowanych większości. Nie ma więc przeszkód, aby zdefiniować większość bezwzględną jako 50% + l itd., uznać, że przy zwykłej większości głosów głosy wstrzymujące się są liczone jako przeciw itd. Do przyjęcia tego konieczny jest jednak wyraźny przepis ustawy lub statutu osoby prawnej (por. wyr. NSA z 18.9.1990 r., SA/Wr 849/90, ONSA 1990, Nr 4, poz. 2).

2.2. Głosy oddane, obecne, całego składu
Nb 84
Innym zagadnieniem jest odniesienie się -przy obliczaniu głosów -do uczestników głosowania, obecnych na posiedzeniu, czy też wszystkich członków organów (art. 4 ż l pkt 9 KSH odnosi się do głosów "za", "przeciw" lub "wstrzymujących się").
Jeżeli z przepisów wynika, że oblicza się większość od ogólnej liczby członków organu, to: przy obliczaniu głosów trzeba odnieść się do

STRONA 80
pełnego składu organu. Możliwa jest norma przyjmująca odniesienie np. do 3/4 głosów liczonych od pełnego składu organu.
Jeżeli mowa jest o większości głosów oddanych, liczy się tylko głosy oddane, tj. osoby nie głosujące są traktowane jakby były nieobecne, a wstrzymujące się, jakby głosowały przeciwko uchwale (tak jest np. w przypadku zgromadzenia wspólników spółki z o.o.).
Inaczej należy obliczać większość w przypadku, gdy norma stanowi o głosach obecnych. Oznacza to, że większość oblicza się, odnosząc się tylko do osób obecnych na posiedzeniu organu. Nie bierze się pod uwagę nieobecnych. Obliczając stosunek głosów za uchwałą, liczymy je spośród obecnych, a nie ogólnej liczby członków organu.

2.3. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał
Nb 85
W różnych aktach prawnych określa się kworum do podjęcia stosownej uchwały. Występują również takie rozwiązania, w których nie określa się kworum niezbędnego do podjęcia uchwał. Kworum to określona liczba, która musi wziąć udział w posiedzeniu lub akcie głosowania. Kworum potrzebne do podjęcia stosownej uchwały ma wpływ na obliczanie odpowiedniej większości. Przy obliczaniu głosów, jeżeli kworum jest określone, badaniu podlegają dwie okoliczności:
l) udział odpowiedniej liczby osób w posiedzeniu i
2) podjęcie uchwały odpowiednią większością głosów.
Jeżeli w przepisach nie określa się stosownego kworum, a więc poziomu koniecznej partycypacji osób w posiedzeniach organu, uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych. W skrajnych przypadkach możliwe jest więc podjęcie uchwały jednym głosem przy udziale jednej osoby.

2.4. Głosowanie tajne i jawne
Nb 86
Głosowanie może być, stosownie do postanowień ustaw i statutów, jawne lub tajne (por. A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 1999, s. 452-454; A. Janiak, O wyższości głosowania tajnego nad głosowaniem jawnym, PPH 1999, Nr 8, s. 31 i nast.). Głosowanie jawne polega na podniesieniu ręki, powstaniu itp. Jeżeli głosuje się udziałami (akcjami), należy okazać (określić) liczbę głosów, jaka jest w posiadaniu członka organu. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych w przepisach ustaw, statutach czy na podstawie regulaminu, umożliwiających żądanie takiego głosowania, choćby na żądanie jednego z obecnych (np. art. 247 KSH). Tajne głosowanie polega na podejmowaniu uchwały w szczególny sposób, tj. tak, aby akt głosowania nie mógł być

STRONA 81
znany innym członkom organu. Chodzi więc o zapewnienie odpowiednich warunków technicznych (zasłona, urna), aby sam akt głosowania był utajniony. Nie jest naruszeniem aktu głosowania, jeżeli członkowie organów na podstawie różnych przesłanek mogą zorientować się w kwestii, jak kto głosował (gdy np. głosuje się udziałami, a stosunek udziałów jest 49 do 1). Szczególne wątpliwości rodzą się przy głosowaniu tajnym, jeżeli organ jest jednoosobowy.

III. Reprezentacja

Nb 87
W terminologii prawniczej, szczególnie w prawie cywilnym, termin "reprezentacja" jest rozmaicie stosowany i różne znaczenie mu się przypisuje. Dotyczy to w szczególności zakresu przedmiotowego reprezentacji. Często używa się wymiennie terminów "przedstawicielstwo", "zastępstwo", "reprezentacja", nie zawsze w sposób odpowiadający przypisywanym do tych pojęć znaczeniom.
Termin "reprezentacja" wywodzi się z łacińskiego representatio i potocznie rozumiany jest jako reprezentowanie czyichś interesów przez osobę, grupę osób czy instytucję występującą w czyimś imieniu (J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1970, s. 644).
Inne znaczenie tego terminu odnoszone jest do przedstawicielstwa i przedstawiciela (W Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983, s. 364).
W doktrynie prawa cywilnego różnie rozumiane jest pojęcie "reprezentacja". Część przedstawicieli doktryny uznaje za reprezentację tylko składanie i przyjmowanie oświadczeń woli (S. Włodyka, Nowe zasady reprezentacji przedsiębiorstw państwowych, PUG 1960, Nr 7, s. 218), inni natomiast przyjmują, że na reprezentację składają się również inne działania, niekoniecznie tylko w sferze prawa cywilnego (S. Buczkowski, Z. K. Nowakowski, Prawo, s. 66; M. Gersdorf, Zarząd, s. 133; W Pyzioł, Reprezentacja, s. 100; 7: Rabska, Przedsiębiorstwo jako podmiot administracji gospodarczej, Poznań 1966, s. 114).
Węższym pojęciem w stosunku do reprezentacji jest pojęcie zastępstwa. W prawie cywilnym materialnym pojęcie to obejmuje zastępstwo bezpośrednie, tj. przedstawicielstwo (ustawowe i pełnomocnictwo), oraz zastępstwo pośrednie. Zastępca pośredni tym różni się od przedstawiciela, że działa we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek. Skutki prawne czynności takiego zastępstwa realizują się w jego osobie, a nabyte prawa i obowiązki musi on przenieść na osobę, na której rachunek działa (zob. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. VIII zaktualizowane i uzupełnione przez J.Ignatowicza, Warszawa 1986, s. 344). Instytucja zastępstwa bezpośredniego może mieć postać przedstawicielstwa albo usta-

STRONA 82
-wowego, albo pełnomocnictwa. Istotą przedstawicielstwa w prawie polskim -o czym była już mowa -jest to, że jedna osoba (przedstawiciel) dokonuje w imieniu drugiej osoby (reprezentowanego) czynności prawnej, a czynność ta, jeśli mieści się w granicach upoważnienia do działania w cudzym imieniu (umocowanie), pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 ż 2 KC). Przedstawicielstwo jest więc jedną z form zastępstwa. Powyższe należy odnieść w pełni do przedsiębiorców jednoosobowych. Natomiast przez reprezentację osób prawnych należy rozumieć te działania ich organów, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, które są dokonywane "za" bądź "w imieniu" osób prawnych i dotyczą wszelkich spraw związanych z zakresem działania tych osób ze skutkiem na zewnątrz (ułomne osoby prawne reprezentować mogą wspólnicy, którzy są przedstawicielami ustawowymi, i pełnomocnicy). Sprawy te mogą dotyczyć zarówno materialnoprawnego, jak i procesowego działania osób prawnych w sferze prawa cywilnego, administracyjnego, pracy, finansowego itp.
Nb 88
Rozbieżności doktryny w stosowaniu pojęcia "reprezentacja" związane są z ustaleniem, jakie działania mogą składać się na reprezentację. Z tego punktu widzenia można podzielić reprezentację na:
l) reprezentację sensu largo,
2) reprezentację sensu stricto.
Ad l). Reprezentacja sensu largo dotyczy występowania we wszelkich stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy oraz innych gałęzi prawa. W jej ramach można więc wyróżnić, poza działaniami w sferze prawa cywilnego, również dokonywanie określonych czynności, nie mających cywilnoprawnego charakteru, a polegających na ujawnieniu stanowiska przedsiębiorcy na zewnątrz, składaniu odpowiednich oświadczeń, wyjaśnień przed organami władzy, organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, występowaniu przed organami zwierzchnimi bądź nadzorczymi, przed osobami trzecimi i organami orzekającymi (S. Szer, Prawo, s. 23 I, 271). Reprezentacja w tym ogólnym znaczeniu dotyczy więc, poza czynnościami prawnymi, czynności organizacyjnych i faktycznych (M. Gersdorf, Zarząd, s. 133; T Rabska, Przedsiębiorstwo, s. 114).
Reprezentacja administracyjna w przedstawionym znaczeniu dotyczy występowania "za" bądź "w imieniu" osób prawnych we wszelkich stosunkach prawa administracyjnego, finansowego, konstytucyjnego. W Pyzioł (Reprezentacja, s. 99-100) nazywa występowanie we wszelkich in-

STRONA 83
- nych stosunkach niż cywilne właśnie mianem "reprezentacji administracyjnej".
Odrębną kategorią, poza dwiema wymienionymi, jest reprezentacja w sferze prawa pracy.
Reprezentacja sensu largo może odbywać się jednoosobowo lub łącznie, jednakże w stosunkach innych niż cywilnoprawne zasadą jest występowanie jednej osoby. Brak jest przepisów wskazujących na konieczność wieloosobowej reprezentacji w tych stosunkach. W ramach reprezentacji sensu largo można również wyróżnić reprezentację w sprawach majątkowych i w sprawach nie mających charakteru majątkowego (J. Górski, Stanowisko prawne organów i pełnomocników przedsiębiorstwa państwowego, NP. 1955, Nr 6, s. 47).
Ad 2). Reprezentacja sensu stricto dotyczy tylko składania (reprezentacja czynna) lub przyjmowania (reprezentacja bierna) oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych. W zakresie przedmiotowym jest więc węższa od reprezentowania w ramach szeroko rozumianego "działania". Reprezentacja sensu stricto może być wykonywana zarówno przez organy osób prawnych, jak i przez przedstawicieli. Pojęciem reprezentacji w takim rozumieniu doktryna posługuje się bardzo często, niesłusznie jednak przyjmując, że reprezentacja osób prawnych może być rozpatrywana tylko w takim ujęciu (S. Grzybowski, w: System, s. 384; M. Domel, Cywilnoprawna reprezentacja przedsiębiorstwa według ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, NP 1983, Nr l, s. 57; E. Janeczko, Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego w sprawach majątkowych, PUG 1961, Nr 6, s. 200-201; M. Kruszewska, Forma oświadczenia woli przez pełnomocników, PUG 1961, Nr 6, s. 202).
W zależności od uregulowań dotyczących poszczególnych osób prawnych (spółkach osobowych), reprezentacja tak rozumiana może mieć charakter reprezentacji jednoosobowej lub łącznej. Ta ostatnia polega na łącznym występowaniu przy dokonywaniu czynności prawnych. Nie oznacza to koniecznej jednoczesności występowania reprezentantów, chyba że dokonywana czynność wymaga formy aktu notarialnego. Najczęściej przepisy regulujące problematykę reprezentacji moją charakter norm ius cogens (bezwzględnie obowiązujących).
Dodatkową kwestią jest praktyka ustawodawcy dotycząca ustalenia jej przedmiotowego zakresu. W różnych aktach prawnych dotyczących osób prawnych, przyznając status reprezentanta tych osób, często odmiennie określa się zakres, w jakim reprezentacja może być wykonywana. Ustawodawca wybiera często różne rozwiązania (W Pyzioł, Reprezentacja, s. 98) i przyznaje status reprezentanta osoby prawnej:
l) w zakresie wszelkiego rodzaju stosunków prawnych, w jakie ta osoba wchodzi,

STRONA 84
2) w zakresie stosunków cywilnoprawnych, a odrębnie w innych sprawach (wyraźnie zakresy te oddzielając),
3) tylko w stosunkach cywilnoprawnych.

ż 6. Zasady występowania przedsiębiorców w obrocie
Literatura: J: Dąbrowa, Odpowiedzialność deliktowa osoby prawnej za winę własną i cudzą, SC 1970; L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań, Warszawa 1936; M. Fabian, Pełnomocnictwo, Warszawa 1963; J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W Pyzioł, I. Weiss, Kodeks handlowy. Komentarz, red. K. Kruczalak, Warszawa 1998; S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Wrocław 1985; A. Kidyba (red.), Aktualne umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001; A. Kidyba, Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa 1993; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 1999; A. Kidyba, Zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą a jednoosobowa spółka z o.o., PiP 1991, Nr I; J. Kosik, Zdolność państwowych osób prawnych, Warszawa 1963; Z. Kuniewicz, Członek zarządu prokurentem w spółce kapitałowej, PPR 2000, Nr 5; L. Moskwa, Pełnomocnicy przedsiębiorstw państwowych, Poznań 1991; M. Pazdan, Niektóre konsekwencje teorii organów, ZNUŚ 1969; K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997; E. Płonka, Osoba prawna jako członek zarządu spółki kapitałowej, PiP 1991, Nr 5; T. Siemiątkowski, Prokura w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1999; S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1997; A. Szajkowski, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2000; S. Władyka (red.), Prawo spółek, Kraków 1991; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stafaniuk Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.

I. Osoby fizyczne
Nb 89
Przedsiębiorcy mogą zostać sklasyfikowani w trzech kategoriach: osoby indywidualnie prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego. Wyjaśnienie sposobu działania każdej z tych grup wymaga odrębnego omówienia, choć w niektórych przypadkach występować będą analogiczne kategorie prawne. Osoby fizyczne mogą podejmować działalność gospodarczą po spełnieniu określonych przesłanek. Należy wyraźnie oddzielić zdolność do czynności prawnych w sferze stosunków cywilnych od zdolności do bycia przedsiębiorcą i dokonywania czynności w takim charakterze.
Nb 90
Zdolność do czynności prawnych jest kategorią obejmującą zdolność gospodarczą, tj. zdolność do bycia przedsiębiorcą. Tylko osoba mająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych może być podmio-

STRONA 85
-tem stosunków gospodarczych. Stosunki te są jednak na tyle charakterystyczne, że pozwalają na stwierdzenie, iż nie każda osoba fizyczna, mimo posiadania zdolności do czynności prawnych, może dokonywać czynności gospodarczych jako przedsiębiorca. Jednakże każdy przedsiębiorca, musi mieć zdolność do czynności prawnych.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 11-18), możemy wyróżnić pełną zdolność do czynności prawnych, zdolność do czynności prawnych ograniczoną i brak zdolności do czynności prawnych. Czynnikiem wpływającym na uzyskanie określonej zdolności są: wiek, stan umysłowy (wywołany chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym, innymi zaburzeniami psychicznymi, w szczególności alkoholizmem lub narkomanią). Jeżeli osoba fizyczna uzyska pełnoletność i nie zachodzą przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, to posiada pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełną zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w granicach jej zdolności prawnych, chyba że z przepisów prawa wynikają ograniczenia. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje się także poprzez zawarcie małżeństwa przez małoletniego, gdyż -zgodnie z art. 10 KC -uzyskuje on wówczas pełnoletność. Nie traci jej również w przypadku unieważnienia małżeństwa. Osoby, które są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, to te, które są osobami małoletnimi (ukończyły lat 13) oraz osobami ubezwłasnowolnionymi częściowo. Ponadto osobami, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, są te, dla których ustanowiono doradcę tymczasowego w postępowaniu o ich ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie częściowe może mieć miejsce wówczas, gdy osoba jest pełnoletnia, ale z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, potrzebuje pomocy w prowadzeniu spraw, a nie zachodzą przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego. Dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo ustanawia się kuratora. Kurator jest przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, tak jak rodzice są takimi przedstawicielami dla osoby, która ukończyła 13 rok życia, a nie uzyskała pełnoletności. Przedstawicielem ustawowym może być także doradca tymczasowy, jeżeli zostanie ustanowiony (art. 549 ż 2 KPC).
Wywody powyższe były niezbędne, aby ustalić możliwość występowania w stosunkach prawnych, a więc również uzyskania statusu przedsiębiorcy i działania jako przedsiębiorca. Jeżeli osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych, to może samodzielnie dokonywać czynności prawnych
w ramach swojej zdolności prawnej. Nie ma więc przeszkód, aby stała się ona przedsiębiorcą. Pewne wątpliwości powstają w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, gdyż do ważności takich czynności, w szczególności polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzeniu prawem, jest potrzebna zgoda rodziców, kuratora lub doradcy tymczasowego. W istocie rzeczy należy dostrzegać dwa zagadnienia: gdy osoba "od początku" dokonywanych czynności jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i gdy stan taki wystąpił (np. ubezwłasnowolnienie częściowe) w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W przy-


STRONA 86
-padku zgłoszenia wniosku o wpis do ewidencji wydaje się, że jeżeli taka czynność zostaje zaaprobowana przez rodziców lub kuratora, osoba taka powinna zostać wpisana jako przedsiębiorca. Podobnie nie można wykreślić z ewidencji tej osoby, która została ubezwłasnowolniona częściowo, a wcześniej była przedsiębiorcą. W takich sprawach potrzebna jest zgoda na dokonanie czynności osoby fizycznej -również przedsiębiorcy - doradcy tymczasowego lub kuratora.
Wydaje się, że taki jest sens ustalenia kuratora (doradcy tymczasowego), gdyż art. 16 ż l KC wyraźnie stanowi o pomocy w prowadzeniu spraw osoby fizycznej. Ponadto ustawa o działalności gospodarczej odnosi się ogólnie do osób fizycznych, nie określając kryteriów zdolności do czynności prawnych. Inną sprawą jest faktyczna możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa, w szczególności wykonywania działalności gospodarczej przez osobę legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji. Osoba małoletnia będzie pozbawiona możliwości uzyskania określonych kwalifikacji. Wymóg kwalifikacji nie dotyczy kuratora, rodziców czy doradcy tymczasowego.
W przypadku dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzenia prawem potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wyraźnej zgody, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Mamy więc do czynienia z tzw. czynnością prawną niezupełną, kulejącą (negotium claudicans), czyli występuje stan bezskuteczności zawieszonej. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia tej umowy. W przypadku potwierdzenia umowa staje się ważna od chwili jej zawarcia (ex tunc), odmowa zaś prowadzi do nieważności umowy. Inaczej jest w przypadku jednostronnej czynności prawnej, która jeżeli zostaje dokonana mimo braku zgody przedstawiciela, to jest nie ważna i nie może być konwalidowana.
Powyższą sytuację należy odnosić do zgłoszenia zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej do ewidencji, mimo że nie jest to czynność prawna, ale czynność faktyczna o skutkach organizacyjnych. Ponieważ rodzi ona jednak kolejne zobowiązania, w szczególności o charakterze administracyjno-prawnym, i w następstwie mogą być zawierane umowy, należy per analogiam stosować art. 19 KC. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego roz-

STRONA 87
- porządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanawia inaczej. Zarobek uzyskany dotyczy również zarobku otrzymanego w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
Osoba fizyczna nie ma zdolności prawnej, jeżeli nie ukończyła 13 lat albo została ubezwłasnowolniona całkowicie. W tym ostatnim przypadku chodzi o takie choroby czy zaburzenia, które powodują, że osoba nie jest w stanie w ogóle kierować swoim postępowaniem. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie pozostają pod władzą rodzicielską lub ustanawia się dla nich opiekuna (ubezwłasnowolnienie). Czynności dokonane przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie są nieważne. Należy więc konsekwentnie przyjąć, że osoby takie nie mogą stać się przedsiębiorcami.
Nb 91
Z punktu widzenia omawianego zagadnienia należy więc przyjąć, że zdolność bycia przedsiębiorcą mają osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych lub będące w takiej zdolności ograniczone. W stosunkach prawnych, zarówno nie należących do kategorii prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w ramach działań jako przedsiębiorca, mogą one wystąpić, jeżeli mają pełną zdolność do czynności prawnych, samodzielnie lub przez pełnomocnika, jeżeli są ograniczone w zdolności do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Samodzielne występowanie odbywa się w granicach zdolności prawnej przedsiębiorcy jednak z uwzględnieniem przepisów szczególnych, regulujących zasady funkcjonowania przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zastępowanie podmiotów może mieć dwojakie przyczyny: w przypadku przedstawiciela ustawowego osoby fizycznej wiąże się to z kuratelą lub władzą rodzicielską, natomiast w przypadku pełnomocnika jest to działanie na podstawie swobodnej decyzji mocodawcy, który umocowuje daną osobę do dokonania określonej czynności prawnej (wyjątek art. 97 KC).
Nb 92
Istnieją więc dwa źródła umocowania:
1) ustawowe (przedstawicielstwo ustawowe) lub
2) oświadczenie reprezentowanego (pełnomocnictwo).
Źródłem przedstawicielstwa ustawowego są określone w ustawie stosunki prawne lub wydane na podstawie ustawy orzeczenia sądowe. Przedstawicielami ustawowymi osób fizycznych są więc rodzice dziecka podlegającego ich władzy rodzicielskiej (art. 98 KRO), ustanowiony przez sąd kurator (art. 99, 178 ż l KRO w zw. z art. 16 ż 2 KC). Przedstawicielem ustawowym wspólników spółki cywilnej jest wspólnik umocowany do reprezentacji (art. 866 KC). Wspólnicy są przedstawicielami spółki jawnej,

STRONA 88
partnerzy -spółki partnerskiej, a komplementariusze spółki komandytowej (komandytowo-akcyjnej).
W przypadku przedstawicielstwa ustawowego, podmiotem dokonującym czynności prawnej jest przedstawiciel, a nie reprezentowany. W konsekwencji wady oświadczenia woli, dobra i zła wiara, wina lub brak winy oceniane są na podstawie okoliczności dotyczących przedstawiciela (orz. SN z 3.10.1972 r., 111 CZP 53/72, OSN 1973, Nr 10, poz. 164; orz. SN z 27.9.1976 r., IV CR 368/76, OSN 1977, Nr 9, poz. 167).
Przedstawicielstwo ustawowe jest wykorzystywane rzadziej niż pełnomocnictwo, w szczególności przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku zasadą jest prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie, tj. podejmowanie czynności prawnych we własnym imieniu i na własny rachunek. Jednakże częstą praktyką jest posługiwanie się pełnomocnikiem.
Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 KC, możemy wyróżnić pełnomocnictwo:
l) ogólne,
2) rodzajowe,
3) szczególne.
Pełnomocnictwo może być udzielone w sposób wyraźny lub dorozumiany. W tym ostatnim przypadku możemy wyróżnić dodatkową kategorię pełnomocnictw dorozumianych, tj. tych, których sposób udzielania
opiera się nie na wyraźnych stwierdzeniach, ale wyciągane są wnioski z zachowań osoby, z odczytania jej intencji. Z pełnomocnictwem dorozumianym mamy więc do czynienia wówczas, gdy jest ono udzielone per facta concludentia, czyli przez posłużenie się symbolami, znakami, stworzenie warunków, w których osoba jest przekonana o tym, że jest jej udzielone pełnomocnictwo -zob. art. 60 KC (L. Moskwa, Pełnomocnicy, s. l13 i nast.).
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. W polskim ustawodawstwie nie występuje definicja, co przez takie czynności należy rozumieć. W wypowiedziach doktryny przyjmuje się, że są to zasadniczo czynności polegające na "zwykłej co dziennej eksploatacji rzeczy (i przedsiębiorstwa), dokonywaniu czynności niezbędnych do kontynuowania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów, płaceniu podatków itp." (K. Piasecki, Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980, s. 105). Krócej określono to jako czynności mające na celu "zachowanie majątku i osiąganie z majątku normalnych korzyści" (L. Domański, Instytucje, s. 467).

STRONA 89
Możemy więc przyjąć, że czynnościami zwykłego zarządu są te czynności, które w normalnym toku działalności podmiotu zapewniają ich prawidłowy przebieg. Powstaje jednak wątpliwość, czy czynnością zwykłego zarządu będzie czynność obarczona bardzo dużym ryzykiem gospodarczym, a która jednocześnie mogłaby przynieść wyjątkowe rezultaty dla podmiotu, czyli zapewniłaby prawidłową ciągłość działania. Sądzę, że m.in. takie czynności wymagałyby szczególnego upoważnienia i nie będą mogły być uznane za czynności zwykłego zarządu. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że ogólne zdefiniowanie, co należy do czynności zwykłego zarządu, a co nie, jest utrudnione i zależy od wielu czynników. Zależeć więc będzie od rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli pełnomocnictwo miałoby takiej dotyczyć), liczby powiązań kooperacyjnych, w ramach których konkretyzowano czynności. Dlatego też uznanie za czynności zwykłego zarządu w pewnych sytuacjach zależeć może od konkretnych uwarunkowań i powinno być rozstrzygane ad casum. Pewne podobieństwo można odnieść do trudności w zdefiniowaniu zwykłych czynności spółki.
O tym, jakie sprawy należą do czynności zwykłego zarządu, a jakie ten zarząd przekraczają, rozstrzygają stosunki danego przedsiębiorcy. To co u jednego przedsiębiorcy jest czynnością zwykłego zarządu, u innego będzie czynnością przekraczającą zwykły zarząd.
Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do czynności określonego rodzaju, także przekraczające zakres zwykłego zarządu, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa szczególnego. W przypadku pełnomocnictwa rodzajowego chodzi o rodzajowe określenie czynności prawnych możliwych do dokonania. To rodzajowe określenie nie może mieć charakteru zbyt generalnego (sprzedaż) ani zbyt szczegółowego (sprzedaż jednej nieruchomości). W tym przypadku powinien zostać do określony rodzaj, typ dokonywanych czynności prawnych, np. sprzedaż towarów, dzierżawa nieruchomości (kilku). Odnosi się to w tym przypadku do pewnego typu czynności, a nie tylko do jednej, bardzo konkretnej.
Z kolei pełnomocnictwo do dokonania poszczególnej czynności wiąże się z umocowaniem do dokonania konkretnej, z góry określonej czynności prawnej.
Powyższe uwagi, dotyczące pełnomocnictwa, mają charakter ogólny i zastosowanie mieć będą do osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Wystąpią jednak pewne odrębności, szczególnie ze względu na specyfikę tych jednostek organizacyjnych. Chodzi tu przede Wszystkim o sposób udzielania pełnomocnictwa, zindywidualizowany dla każdego z podmiotów. Przedsiębiorcy mogą ponadto przy prowadzeniu


STRONA 90
działalności gospodarczej posługiwać się również zastępcami pośrednimi (dokonującymi czynności prawnych we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek), posłańcami (osobami przenoszącymi gotowe oświadczenie woli) czy innymi osobami (notariusz, adwokat, tłumacz, pośrednik).
Poza wskazanym podziałem możemy wyróżnić pełnomocnictwo główne (udzielone przez mocodawcę) lub substytucyjne, tzw. dalsze pełnomocnictwo, udzielone przez pełnomocnika w imieniu i ze skutkami dla mocodawcy (art. 106 KC). Możliwe jest również odróżnienie pełnomocnictwa jednoosobowego i łącznego.

II. Osoby prawne
1. Powstanie
Nb 93
Osoby prawne stanowią jednostki organizacyjne będące zbiorem podmiotów lub majątku, "przyobleczone" w osobowość prawną, co w konsekwencji pozwala traktować je jako odrębne podmioty praw i obowiązków. Osoby prawne posiadają zdolność prawną od chwili ich powstania. Można jednak zauważyć tendencję do wcześniejszego dostrzegania elementów podmiotowości prawnej jeszcze przed powstaniem osoby prawnej.
Dotyczy to w szczególności konstrukcji tzw. spółki w organizacji, która w odniesieniu do spółki z o.o. i akcyjnej traktowana jest jak podmiot praw i obowiązków, a należy do niej stosować przepisy dotyczące spółki po zarejestrowaniu. Mamy więc sytuację quasi nasciturusa, w jakimś stopniu podobną do sytuacji osoby fizycznej, która jest już poczęta, ze skutkami jednak uzależnionymi od jej zarejestrowania.
Generalnie Kodeks cywilny przyjmuje normatywny sposób tworzenia osób prawnych (osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz te jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną). Możliwe jest jednak utworzenie osoby prawnej w systemie aktów organów państwa (np. gminy, powiaty uzyskały osobowość prawną na mocy przepisów szczególnych, Skarb Państwa na podstawie art. 33 KC, utworzenie uczelni państwowej następuje w drodze ustawy).
Zasadą jest, że jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru (m.in. spółki z o.o., akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje). Jednakże przepisy szczególne mogą przyznawać osobowość prawną z innym momentem niż wpis do właściwego rejestru.

STRONA 91
Z chwilą powstania osoba prawna ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Nb. 94
Stosując różne kryteria, możemy wyróżnić osoby prawne typu: korporacyjnego (substratem są członkowie), zakładowego (substratem jest majątek) i mające charakter mieszany. Do pierwszej grupy należy zaliczyć przede wszystkim stowarzyszenia, których funkcjonowanie odbywa się na podstawie stosunku członkostwa. W drugim przypadku, klasycznym przykładem takiej osoby prawnej jest fundacja, która w istocie jest "upostaciowionym" majątkiem. Status podmiotów należących do trzeciej grupy jest najbardziej skomplikowany. W ich przypadku dochodzi do "pomieszania" elementów korporacyjnych i majątkowych z dominacją jednych nad innymi. W przypadku spółdzielni, podstawą jej działania są stosunki członkostwa, a stosunki majątkowe mają wtórne znaczenie. W odniesieniu do przedsiębiorstwa państwowego sytuacja jest odwrotna, występują oba elementy jednocześnie. Substratem przedsiębiorstwa państwowego jest majątek, natomiast substrat ludzki, który występuje, nie ma charakteru członkostwa (A. Kidyba, Dyrektor, s. 18-19). Wyróżniając trzecią grupę, można więc wskazać na osoby prawne korporacyjno-majątkowe i majątkowo-korporacyjne.
Osoby prawne możemy podzielić ponadto z punktu widzenia sposobu ich tworzenia (była o tym mowa), z punktu widzenia własności (państwowe i prywatne), prowadzenia działalności gospodarczej (w tym not For profit) i non profit. Ten ostatni podział ma dla nas szczególne znaczenie, gdyż pozwala odróżnić kategorię osoby prawnej od przedsiębiorcy. Co do zasady osoba prawna z chwilą wpisu do rejestru staje się przedsiębiorcą. W przypadku osób prawnych powstających inaczej (na podstawie ustawy czy z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisie), często osoby takie nie uzyskują bezpośrednio statusu przedsiębiorcy. Związane jest to albo z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, albo nakazem spełnienia określonych warunków w tym celu. Dlatego też nie można postawić znaku równości między kategoriami osoba prawna -przedsiębiorca.
Osoba prawna może być przedsiębiorcą automatycznie lub po spełnieniu warunków ustawowych. W tym ostatnim przypadku nabycie statusu przedsiębiorcy następuje później (por. uwagi dotyczące m.in. fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych). Zależność odwrotna, tj. uznanie, że każdy przedsiębiorca jest osobą prawną, oczywiście też nie występuje.



STRONA 92
2. Organy
Nb 95
Analizując występowanie osób prawnych w stosunkach cywilnoprawnych, również w stosunkach gospodarczych, należy podkreślić, że zgodnie z art. 38 KC, zasadą jest, że osoba prawna działa przez swoje organy w sposób określony w ustawie i opartym na niej statucie. Przepis ten potwierdza przyjęcie w odniesieniu do osób prawnych, tzw. teorii organów, przeciwstawionej teorii przedstawicielstwa. Ta ostatnia jest natomiast dominująca w odniesieniu do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Poza możliwością występowania za pośrednictwem organów, osoba prawna może być zastępowana przez pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, a także w odniesieniu do spółki z o.o. i akcyjnej (także nie mających osobowości prawnej spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) -przez prokurenta.
Przez organ należy rozumieć stały, niezbędny, ustrojowy składnik każdej osoby prawnej, którą tworzą osoby fizyczne (wyjątek NFI i fundusze inwestycyjne), objawiający wolę osoby prawnej i umożliwiający działanie tej osobie w ramach jej zdolności prawnej. Organ nie jest jedynie reprezentantem osoby prawnej, gdyż jego działanie nie ogranicza się tylko do dokonywania czynności prawnych, ale obejmuje również działania o charakterze czynności faktycznych (zarząd, kontrola itp.). W przypadku pozostałych osób, które mogą wystąpić w imieniu osoby prawnej, a więc tych, które umożliwiają występowanie w stosunkach zewnętrznych (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, prokurent), ich czynności sprowadzają się zasadniczo do dokonywania czynności prawnych, choć w przypadku przedstawicieli ustawowych nie można wykluczyć również dokonywania czynności faktycznych, a więc zarządzania (kierowania, prowadzenia spraw) osobą prawną.
Nb 96
Przyjęta zasada, określona w art. 38 KC, zwana jest teorią organów. Jest ona następstwem teorii przyjętej po raz pierwszy w prawie niemieckim. Na gruncie prawa, na przestrzeni lat wykształciło się wiele teorii odnoszących się do bytu osób prawnych. Powszechnie rozróżnia się teorie negujące realne istnienie osób prawnych i teorie uznające realny byt osoby prawnej (M. Pazdan, Niektóre konsekwencje teorii organów, ZNUŚ 1969, s. 203, 208; W Flume, Die werdende juristische Person, w: FS fur E. Gessler, Munchen 1971; U. John, Die organisierte Rechtsperson, Berlin 1977; G. Nass, Person, Persnlichkeit und juristische Person, Berlin 1964; R. Pfeifer, Die Lehre von den juristichen Personen, Tbingen 1947 -Neudruck 1979; F. Rittner, Die werdende juristische Person, Tbingen 1973; P. Ulmer, Zur einer neuen Theorie der juristischen Personen, ZHR, 140/1976, s. 61-72; J. Wilhelin, Rechtsform und Haftung bei der juristischen Person, Kln-Berlin-Bonn-Mnchen 198 I; H. J. Wolff; Organschaft und juristische Person, Berlin 1933 -Neudruck 1968).


STRONA 93
W pierwszej grupie należy wyodrębnić tzw. teorię fikcji, uznającą osoby prawne za fikcyjny, a nie realny twór prawny (F. K. Savigny, System des heutigen romischen Rechts, Berlin 1840, t. II, s. 236 i nast.) oraz teorie (m.in. majątku celowego, interesu, kolektywnej własności, normatywne -celowej personifikacji) przyjmujące, że podmiotem prawa są tylko ludzie (A. Brinz, Lehrbuch der Pandekten, wyd. 2, t. I, par. 59-63, t. III, par. 432-454, Lipsk 1884; E. Ho/der, Natrliche und juristische Personen, Leipzig 1905 -Neudruck 1964, s. 188 i nast.; R. Ihering, Geist des rmischen Rechts auf der verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, Leipzig 1865, t. III, s. 356; M. Planiol, Traite elementaire de droit civil, wyd. X, Paris 1925, t. I, s. 300-305 i nast.; H. Rhode, Juristische Person und Treuhand, Berlin 1932, s. 59 i nast. Za twórcę teorii celowej personifikacji uchodzi L. Ennecerus, Lehrbuch des brgerlichen Rechts, Bd. 1, Allgemeiner Teil, Marburg 1911). Powszechnie przyjmuje się, że pierwszym, który sformułował teorię organów, jest O. von Gierke. Do końca XIX wieku, tj. do czasu prac O. v. Gierkego, uznawano, że czynności prawne dokonywane przez osobę prawną mogą być realizowane przez zastępcę "związku" -osoby prawnej. Wyjaśnienie możliwości działania osoby prawnej następowało więc przy wykorzystaniu konstrukcji przedstawicielstwa. Szukano jednak innych, skuteczniejszych sposobów wyjaśnienia działania osoby prawnej i stworzenia lepszych ram prawnych dla funkcjonowania tych osób. Trudno dziś, mimo upływu lat i istnienia wielu badań nad istotą osoby prawnej, nie uznać, że jednak każda z teorii, w jakiś sposób odnosząca się do problemu działania osoby prawnej, wnosiła pewne nowe elementy i konstruowała obecne pojmowanie teorii organów jako przeciwstawne teorii przedstawicielstwa.
Początek teorii organów sięga tzw. teorii organicznej O. v. Gierkego (O. v. Gierke, Privatsrecht, Leipzig 1895, t. I, par. 58-78, Das deutsche Genossenschaftsrecht, t. III, Berlin 189I). Jego zdaniem, osoba prawna jest równie realna jak osoba fizyczna. Pojęcie organu równoznaczne było dla niego z pojęciem narzędzia osoby prawnej na podobieństwo np. organów ruchu, mowy u człowieka. Za pomocą takich organów osoba prawna mogła wyrażać swą własną wolę. Jednakże zbytnia antropomorfizacja, która charakteryzuje całą teorię organiczną, spowodowała, że teoria ta w swej czystej postaci została odrzucona. Należy dostrzec jednak pewne pierwsze pozytywne aspekty wyjaśniające rzeczywisty, realny byt osoby prawnej. Do słusznych elementów teorii Gierkego należy przede wszystkim uznanie realnego istnienia osoby prawnej. O. v. Gierke wniósł największy wkład w stworzenie teorii organicznej i jako pierwszy uznał, że osoba prawna dokonuje czynności prawnych przez swoje organy. Jednakże z całej teorii organicznej w późniejszych badaniach pozostawiono jej "owoc" w postaci teorii organów. Teoria organów została jednak oderwana od swego podłoża, na którym wyrosła (M. Pazdan, Niektóre, s. 204), i wpleciona w zupełnie inne warunki.
Zasadniczym rezultatem badań O. v. Gierkego i jego następców stało się utrwalenie poglądu, że organ jest nierozerwalną częścią struktury osoby prawnej i stanowi składnik umożliwiający działanie osobie prawnej.
Podstawowym kryterium dla uznania osobowości prawnej tych ostatnich jest posiadanie określonej organizacji. Wola organizacji jest wyrażona przez organy zgodnie z celem osoby prawnej.
Teorię organów należy więc sprowadzić do skutków określonych w art. 38 KC w powiązaniu z innymi przepisami Kodeksu cywilnego, dotyczącymi osób prawnych. Teorię organów w prawie polskim
kształtują więc następujące aspekty:

STRONA 94
l) powzięcie i objawienie przez organ woli osoby prawnej,
2) udział osób fizycznych w działalności organu,
3) uznanie organu za konieczny składnik osoby prawnej,
4) negacja podmiotowości prawnej organu,
5) zdolność do czynności prawnych osoby prawnej,
6) zakres kompetencji organów osoby prawnej.
Ad l). Osoba prawna, aby mogła działać, musi posiadać wolę. Gdyby element woli nie występował po stronie osoby prawnej, to nie można by uznać, że mogłaby ona samoistnie działać. Przy przyjęciu, że osoba prawna wyraża swą wolę odpada konieczność korzystania z przedstawicielstwa ustawowego, mogącego wyłącznie zabezpieczyć działanie osoby prawnej. Długo jednak zaprzeczano atrybutowi woli osoby prawnej i to powszechne dziś stanowisko absorbujące wolę osoby prawnej miało swoich antagonistów.
Z psychologicznego punktu widzenia wola objawiana przez osobę prawną jest wolą konkretnych, pojedynczych osób fizycznych, tworzących organ. Jednakże z prawnego punktu widzenia wola osoby fizycznej - organu stanowi wolę osoby prawnej dzięki temu, że wola ta jest podporządkowana (przypisana) przez prawo (ustawę) osobie prawnej (M. Pazdan, Niektóre, s. 206). Przypisanie to powoduje, że należy taki
przejaw woli rozpatrywać w trzech sytuacjach:
l) jako sam akt powzięcia woli przez osobę (osoby) fizyczną,
2) uznanie tego powzięcia woli jako woli organu (z tym zastrzeżeniem, że uznanie to zabezpieczają przepisy regulujące ustrój osoby prawnej), wcześniej niż następuje sam akt powzięcia woli przez abstrakcyjne jeszcze (nie obsadzone) organy,
3) jako prawne uznanie tej woli za wolę całej osoby prawnej.
Te trzy momenty realizują się w łonie osoby prawnej i nie mają z punktu widzenia zewnętrznego żadnego znaczenia; mogą dotyczyć tylko wad oświadczenia woli. Na zewnątrz zawsze jedynym podmiotem działającym jest osoba prawna, a nie jej organy. Także tylko osobie prawnej przyznana zostaje wola. Dzieje się tak dzięki przypisaniu przez prawo woli osób fizycznych, działających w ramach kompetencji jako organ osobie prawnej.
Jeżeli osoba prawna posiada organ jednoosobowy, to w powyższym znaczeniu wola osoby fizycznej, organu zawsze pokrywa się z wolą osoby prawnej. Jeżeli natomiast skład organu jest wieloosobowy, wola (w sensie psychologicznym) osób fizycznych tworzących organ, nie zawsze musi się pokrywać z wolą osoby prawnej. Nie jest też wola osoby prawnej sumą woli poszczególnych osób fizycznych, tworzących organ. W przypadku

STRONA 95
Jeżeli mamy organ kolegialny -o woli osoby prawnej decyduje większość uczestników działających wbrew woli mniejszości. Zasada ta nazywana jest zasadą majoryzacji. W myśl tej formuły, decyzje większości skutkują na zewnątrz jako decyzje jednomyślne całego zespołu. Przy organach wieloosobowych (np. rada pracownicza, zarząd spółki, spółdzielni), rozpatrując objawy woli osób fizycznych tworzących organ, należy brać jedynie pod uwagę wolę tylko tych osób, które uczestniczyły w powzięciu woli, chyba że co innego wynika z przepisów.
Ad 2). Organ osoby prawnej tworzą osoby fizyczne. Właśnie ludzie stanowią desygnat pojęcia "organ". Stosowne przepisy regulujące ustrój osoby prawnej określają skład organu. Z reguły jednak w przepisach tych nie określa się podstawowych wymogów w zakresie zdolności do czynności prawnych osób tworzących organ (wyjątek stanowią przepisy ustawy Prawo spółdzielcze, Prawo o stowarzyszeniach i KSH -art. 18). Mimo to należy przyjąć, że funkcje organów mogą być pełnione tylko przez osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, kiedy osoba fizyczna będąca organem traci zdolność do czynności prawnych (np. przez ubezwłasnowolnienie całkowite) w trakcie realizowania funkcji organu, konieczne jest zastąpienie jej inną osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i spełniającą inne wymogi wynikające z przepisów ustrojowych. Zależność ta związana jest ze zdolnością do czynności prawnych osoby prawnej. Zdolność ta zawsze jest pełna. Osoba prawna wstępuje w stosunki prawne z innymi podmiotami, działając przez organ utworzony z osób fizycznych.
Z punktu widzenia skutków oświadczeń woli osoby prawnej niedopuszczalny jest więc brak lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych osób fizycznych tworzących organ. Wyjątkowo przepisy przewidują członkostwo osób prawnych w organach. Możliwość taką dopuszcza ustawa z 30.4.1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.), a także ustawa z 28.8.1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933 ze zm.). Organy osoby prawnej tworzą osoby fizyczne jednoosobowo lub kolegialnie (zwolenniczką dopuszczalności udziału osób prawnych w organach jest E. Płonka, Osoba, s. 61). W pierwszym przypadku do działania jako organu wystarcza tylko jedna osoba fizyczna (np. dyrektor przedsiębiorstwa Państwowego, jednoosobowy zarząd spółki z o.o.), natomiast zespół tych osób tworzy organy wieloosobowe (np. zarząd spółki, spółdzielni). Skład organów wieloosobowych może być różny: od kilku do kilkudziesięciu nawet osób. Działanie osób fizycznych tworzących organ należy rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście funkcji, jaką osoby te mają do


STRONA 95
spełnienia. Dla ich wypełnienia osoby fizyczne wyposażone zostają w pewien zakres kompetencji. Dlatego też należy z tego punktu widzenia wyraźnie odróżnić działania osoby fizycznej jako organu i osoby fizycznej występującej jako podmiot prawa. Mamy tu do czynienia z dwoistością osobowości osoby fizycznej, będącej odrębnym podmiotem prawa, i osoby fizycznej -członka organu.
Ad 3). Byt organu określony jest przez rozpoczęcie i zakończenie istnienia osoby prawnej. Dlatego należy przyjąć, że organ jest trwale wpisany w strukturę osoby prawnej. Organ jest koniecznym składnikiem osoby prawnej. Bez organu osoba prawna nie może istnieć. Pozbawienie osoby prawnej organów powodowałoby niemożność występowania w obrocie. Oczywiście uwaga powyższa odnosi się do działania osoby prawnej w pełnym zakresie. Możliwe są działania, ale dotyczące tylko dokonywania czynności prawnych, które nie są realizowane przez organ, ale np. przez pełnomocników czy przedstawicieli ustawowych. Są to jednak działania o charakterze doraźnym. Poza tym pełnomocnicy powoływani są właśnie przez organy osoby prawnej. Gdyby przyjąć zasadę przedstawicielstwa i dopuścić w pełnym zakresie przedstawicieli do dokonywania czynności prawnych, nie można by mówić o działaniu samej osoby prawnej, ale o dokonywaniu czynności prawnych w cudzym imieniu.
Aby więc osoba prawna mogła w ogóle istnieć i wypełniać swe podstawowe funkcje, przepisy regulujące jej ustrój muszą przewidywać posiada nie minimum jednego organu. Pozbawienie osoby prawnej organu na
dłuższą metę powodowałoby, że w konsekwencji nie mogłaby być realizowana jej zdolność do czynności prawnej i nie mogłaby ona uczestniczyć w obrocie. W systemie polskiego prawa cywilnego przyjęto, że jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia przedstawiciela ustawowego -kuratora (art. 42 KC).
Ad 4). Wola osoby prawnej objawiana jest na zewnątrz przez jej organy. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której występuje jeden podmiot stosunku cywilnoprawnego. Podmiotem tym jest zawsze tylko osoba prawna (tak też M. Pazdan, Niektóre, s. 206). Przy przyjęciu innego stanowiska należałoby przyjąć tezę, że organ nie jest niczym innym, jak tylko przedstawicielem osoby prawnej. Nie mamy dwóch podmiotów stosunku prawnego, tylko jeden. Organ osoby prawnej nie jest nigdy samoistnym podmiotem prawa. Jedynie poprzez działanie organu osoba prawna może stale występować jako podmiot prawa. Najbardziej widoczne jest to w stosunkach osób prawnych z osobami trzecimi. W takich stosunkach


STRONA 97
występują co najmniej dwa podmioty: z jednej strony będzie to osoba prawna działająca przez swój organ, a z drugiej zaś jej kontrahent. Organ nie może stać się nigdy samodzielnym podmiotem stosunku cywilnoprawnego. Okoliczność, że w stosunkach cywilnoprawnych występuje osoba prawna nie wyklucza oczywiście istnienia wzajemnych stosunków między osobami fizycznymi, tworzącymi organ, a osobą prawną (M. Pazdan, Niektóre, s. 206). Będą to jednakże stosunki poszczególnych osób fizycznych, jako odrębnych podmiotów prawa, a nie osób fizycznych działających w charakterze organów. Możliwe są również stosunki prawne między samymi osobami tworzącymi organ, ale w zakresie nie objętym kompetencją działania organu. Uwaga ta, dotycząca sfery kompetencji, odnosi się również do stosunków osoby fizycznej -organu, ale nie działającej w charakterze organu. Problemem jest, szczególnie przy organach jednoosobowych, dopuszczenie dokonywania czynności prawnych z samym sobą (szerzej A. Kidyba, Zakaz, s. 54 i nast.).
W literaturze polskiej problem ten analizowano głównie w kontekście pełnomocników, bowiem takim czynnościom poświęcony został art. 108 KC. Natomiast brak jest w Kodeksie cywilnym unormowań odnoszących takie sytuacje do organów osób prawnych. Nie rozstrzygając w tym miejscu tego skomplikowanego zagadnienia, sądzę, że w odniesieniu do osób prawnych, w stosunku do których brak jest szczególnych unormowań regulujących te problemy (np. art. 173, 210 KSH), należy stosować per analogiam art. 108 KC. Jednakże należy postępować wyjątkowo ostrożnie, badając każdą sytuację indywidualnie.
Ad 5). Z art. 38 KC wynika, że osoba prawna, działająca przez swoje organy, dokonuje m.in. czynności prawnych, nabywając prawa i zaciągając zobowiązania. Należy zatem przyjąć, że zdolność do czynności prawnych osoby prawnej jest realizowana przez jej organy (S. Grzybowski, w: System, s. 475). Realizacja tej zdolności przysługującej osobie prawnej jest ściśle sprzężona z działaniem organów osoby prawnej. Trudno więc mówić o zdolności do czynności prawnych bez organów. Instytucja przedstawicielstwa jest w tym przypadku niewystarczająca, bowiem generalne zastąpienie organu przez przedstawiciela powodowałoby brak zdolności do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych jest klasyfikacją normatywną osoby prawnej (J. Dąbrowa, Odpowiedzialność, s. 3; M. Pazdan, Niektóre, s. 21 8). Zdolność ta jest atrybutem osoby prawnej, a nie jej organu. Nie istnieje bowiem sfera zdolności do czynności prawnych organu. Organ takiej zdolności posiadać nie może, gdyż nie jest samodzielnym podmiotem stosunku prawnego.

STRONA 98
Realizacja zdolności do czynności prawnych następuje ex lege od momentu posiadania organów. Czynności prawne dokonywane przez organ są czynnościami prawnymi samej osoby prawnej. Możliwość realizacji zdolności do czynności prawnych osoby prawnej jest określona zdolnością prawną tej osoby. Zakres natomiast zdolności prawnej wykracza poza zakres jej zdolności do czynności prawnych (J. Dąbrowa, Odpowiedzialność, s. 213). W doktrynie istnieje spór co do tego, czy osoba prawna może mieć zdolność do czynności prawnych ograniczoną bądź, czy może u niej występować czasowy brak tej zdolności.
Możliwe jest czasowe nieobsadzenie organu (śmierć, rezygnacja z funkcji, odwołanie), jak również brak możliwości jego działania, mimo że jest formalnie obsadzony (długotrwała choroba, utrata zdolności do czynności prawnych, uchylanie się od realizacji funkcji). W takim przypadku konieczne jest korzystanie z instytucji przedstawiciela ustawowego. Wydaje się, że wówczas istnieje stan ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Tak też rozwiązał tę kwestię ustawodawca w art. 42 KC w stosunku do osób prawnych. Czasowa niemożność prowadzenia spraw osoby prawnej powoduje ustanowienie dla niej kuratora, który powinien albo doprowadzić do powołania organów, albo do likwidacji osoby prawnej. Taki miał być podstawowy cel działalności przedstawiciela ustawowego, nastawionego na szybkie ustanowienie organów osoby prawnej, a nie jego notoryczną działalność. Do czasu jednak powołania organów lub likwidacji osoby prawnej kurator może dokonywać wszelkich czynności w zakresie kompetencji organów. Przedstawicielem ustawowym jest ponadto likwidator, syndyk, zarządca komisaryczny itd.
Ad 6). Zgodnie z art. 38 KC, należy przyjąć, że sposób dokonywania działań przez osobę prawną określony jest w ustawie i opartym na niej statucie. Przepis ten ma charakter dyrektywny i wskazuje jedynie na podstawowe wyznaczniki ustroju osoby prawnej, służące głównie wskazaniu pozycji organów w strukturze osoby prawnej. Dlatego też na podstawie art. 38 KC nie możemy określić zakresu uprawnień organów osoby prawnej. Ponieważ organy osoby prawnej są jej integralną częścią i działają za osobę prawną, należy przyjąć jako zasadę, że zakres umocowania organów do działania odpowiada zdolności prawnej osoby prawnej (J Kosik, Zdolność, s. 31). Zasadą również jest pełna zdolność prawna osób prawnych. Ograniczenia tej zdolności są wyjątkiem i muszą wynikać ze szczególnej podstawy. Zdolność prawna osoby prawnej determinuje możliwości działania osoby prawnej i wyznacza najszersze granice uprawnień organów. Jednakże trudno sobie wyobrazić sytuację "absolutnej" kompetencji organu osoby

STRONA 99
prawnej czy kompetencji pełnej, chyba że kompetencja pełna ma oznaczać ten sam zakres, co zdolność prawna osoby prawnej (W. Pyzioł, Nowe zasady reprezentacji cywilnoprawnej przedsiębiorstw państwowych, PiP 1983, Nr 4, s. 69). Dodatkowe ograniczenia wyznaczające uprawnienia organów wynikają także z istnienia innych osób prawnych i ich wpływu na swobodę działania osoby prawnej, z posiadania organów zwierzchnich lub sprawujących nadzór oraz z faktu istnienia innych organów czy organizacji w łonie osoby prawnej. Ma to bezpośrednie oparcie w ustawie i statucie.
Nie można postawić zatem znaku równości między zakresem umocowania organów i pojęciem zakresu zdolności prawnej osoby prawnej. Zdolność prawna osoby prawnej wyznacza maksymalnie granice możności działania organów. Zakres działania organu będzie odpowiadać zdolności prawnej osoby prawnej, o ile osoba posiada tylko i wyłącznie jeden organ i poprzez ten organ dokonuje wszystkich działań. Jeżeli osoba prawna ma więcej organów, to dodatkowo w sferze wewnętrznej zakres umocowania organów jest wyznaczony przez kompetencje innych, pozostałych jej organów (J. Kosik, Zdolność, s. 32).
Wzajemny związek między zdolnością prawną osoby prawnej a zakresem umocowania jej organów wydaje się być oczywisty. Płyną z tego dalsze wnioski. Upoważnienie do działania organów jest ściśle związane ze
zdolnością prawną osoby prawnej. W związku z tym należy przyjąć, że upoważnienie to nie ma charakteru podmiotowego (M. Pazdan, Niektóre, s. 32), bowiem dotyczy tej samej osoby prawnej i jest rozpatrywane w zakresie jej zdolności prawnej.
Z tak przedstawionej teorii organów wynikają istotne konsekwencje.
Do najważniejszych należą:
l) traktowanie wad oświadczenia woli osób fizycznych tworzących organ za wady oświadczenia woli osoby prawnej,
2) przyjęcie, że dobra lub zła wiara osób fizycznych tworzących organ przypisana jest do osoby prawnej,
3) w sferze odpowiedzialności odszkodowawczej, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, powstanie odpowiedzialności w wyniku działania (zaniechania) organów traktowane jest jak następstwo czynu własnego, a nie cudzego (art. 471 w zw. z art. 474 zd. 2, art. 415 w zw. z art. 416 KC).



1




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo Handlow09
Prawo Handlowp0?5
Notatki Prawo Handlowe dr Rzetelska
Prawo Handlow 0)9
1) prawo handloweid182
Prawo handlowe Zbiór przepisów Wydanie 10
Prawo handlowe
Prawo HandlowP0Y9
Prawo Handlow`0i9
Prawo Handlowe
Prawo handlowe 8 06 2013
Prawo handlowe 8 06 2013
prawo handlowe zarys wykladu spis tresci
Prawo Handlow0099
Prawo handlowe
PRAWO HANDLOWE ćwiczenia

więcej podobnych podstron